Загрузил Anja T.

Договор купли-продажи: конспект по гражданскому праву

1. Договор купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить
за него определенную денежную сумму (цену) (п.1 ст.454 ГК).
Юридическая характеристика: Существенные условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
По общим правилам о форме
сделок (158-161 ст. ГК РФ)
Предмет (количество и
наименование товара,
ассортимент)
Виды:
• розничная купля-продажа,
• поставка товаров,
• поставка товаров для государственных нужд,
• контрактация,
• энергоснабжение,
• продажа недвижимости,
• продажа предприятия.
Стороны: Сторонами договора (продавец, покупатель) могут быть любые субъекты – ФЛ, ЮЛ и
государство.
Существенное условие - Предмет –– количество и наименование товара.
Товаром признаются любые вещи:
• специальные правила в отношении ценных бумаг и валютных ценностей
• имущественные права не признаются товаром, но ГК включает в себя
распространительную норму, в соответствии с возмездная уступка имущественных
прав (цессия) признается куплей-продажей.
• может быть заключен на куплю-продажу будущих товаров – такие, которые еще будут
созданы или приобретены продавцом.
Условие о предмете считается согласованным, если договор позволяет определить
наименование и количество товара. Этого достаточно для признания договора заключенным.
Все остальные условия, относящиеся к предмету договора, могут быть определены в соответствии
с диспозитивными нормами ГК.
Количество подлежащих передаче покупателю товаров должно определяться в договоре в
единицах измерения или в денежном выражении. Допускается возможность согласования
сторонами в договоре порядка определения количества товара.
•
Если продавец передал в нарушение договора покупателю меньшее количество товара,
чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено, либо
потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного
товара и от оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной
суммы.
•
Если продавец передаст покупателю товары в количестве, превышающем указанное в
договоре, покупатель может принять все количество товаров, но при условии, что в
разумный срок после получения сообщения покупателя об этом продавец не
распорядится соответствующими товарами. В таком случае соответствующие товары
должны быть оплачены покупателем по цене, установленной договором, если иная цена
не определена соглашением сторон.
Договором может быть предусмотрено, что передаче подлежат товары в определённом
соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент).
Продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами. Если
ассортимент в договоре не определен и не установлен порядок его определения, но из существа
обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте,
продавец вправе:
• передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые
были известны продавцу на момент заключения договора
• отказаться от исполнения договора.
2. Договор розничной купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание.
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
Юридическая характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Публичный
Существенные условия:
Форма:
Предмет
Цена
+ Срок (если покупка в кредит
с рассрочкой платежа)
Простая письменная –
кассовый или товарный чек
+ договор присоединения
Стороны:
Продавец - ЮЛ или ИП, осуществляющий предприним. деятельность по продаже товаров в
розницу.
Продавец по договору розничной купли-продажи обязан:
•
Своевременно предоставить необходимую и достоверную информацию о товаре,
продавце и изготовителе в наглядной и доступной форме.
•
Заключить договор с каждым, кто к нему обратится (публичность договора).
•
Передать товар надлежащего качества покупателю (в согласованном кол-ве, комплекте,
ассортименте, в таре или упаковке).
Покупатель:
ФЛ, приобретающее товар у розничной торговой организации или ИП для личного семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью
ЮЛ и ИП, если товары приобретаются у продавца, осуществляющего деятельность по продаже
товаров в розницу (п.5 ПП ВАС от 22.10.1997 г. №18).
Покупатель по договору розничной купли-продажи обязан принять переданный товар и
оплатить его.
Форма
Поскольку стороной в договоре является юридическое лицо (или индивидуальный
предприниматель), договор должен заключаться в простой письменной форме.
•
если иное не предусмотрено законом или договором (в т.ч. условиями формуляров,
иных стандартных форм продавца, к которым присоединяется покупатель – договор
присоединения)
Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи покупателю
кассового/товарного чека, электронного, иного документа, подтверждающего оплату
товара.
Если момент заключения и исполнения договора не совпадают, кассовый/товарный чек,
электронный, иной документ, подтверждающий оплату товара и выданный продавцом
покупателю – письменная форма.
Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на
свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.
Существенные условия договора:
•
предмет договора - вещи, предназначенные для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, не изъятые
и не ограниченные в обороте. Предметом договора может быть как товар, уже
имеющийся у продавца в момент заключения договора, так и товар, который только
будет создан или приобретен продавцом в будущем (будущие вещи) - предзаказ.
•
цена – покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент
заключения договора, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа
обязательства.
•
для договора розничной купли-продажи товара в кредит с рассрочкой платежа
дополнительным существенным условием является срок.
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать:
• замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
• соразмерного уменьшения покупной цены;
• незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
• возмещения расходов на устранение недостатков товара.
Обмен и возврат:
Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара,
если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте
покупки и иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель вправе возвратить
приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму (срок для возврата
средств по ЗоЗПП- 3 дня).
Подвиды:
•
Предложение товара в рекламе, каталогах, описаниях товаров, обращенных к
неопределённому кругу лиц, признается публичной офертой, если содержит все
существенные условия рассматриваемого договора.
•
Договором может быть предусмотрено, что до перехода права собственности на товар к
покупателю покупатель является нанимателем (арендатором) переданного ему товара
(договор найма-продажи). Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится
собственником товара с момента полной оплаты стоимости товара арендными платежами.
•
При продаже товаров по образцам договор заключается на основании ознакомления
покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи
товаров.
•
Продажа товаров дистанционным способом.
•
Продажа товаров через автоматы (вендинг). Договор розничной купли-продажи с
использованием автоматов считается заключенным с момента совершения покупателем
действий, необходимых для получения товара (конклюдентные действия).
4. Договор поставки товаров.
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием (ст.506 ГК)
Основная цель выделения в отдельный вид договора купли-продажи: необходимость
обеспечения детальной правовой регламентации отношений, складывающихся между
профессиональными участниками имущественного оборота.
Правоотношения должны отличаться стабильностью и долгосрочным характером – в правовом
регулировании преобладающее значение имеют долгосрочные договорные связи между
поставщиками и покупателями.
Юридическая характеристика:
Существенные условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Предмет
+ Срок (иногда)
По общим правилам о форме
сделок (158-161 ст. ГК РФ) –
простая письменная форма
Стороны договора поставки. Сторонами договора являются продавец (поставщик) и покупатель.
Поставщиком может выступать только лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность:
•
ИП или коммерческая организация (КО), специализирующиеся на производстве
соответствующих товаров либо профессионально занимающиеся их закупками
•
НКО только в случае, если деятельность разрешена их учредителями и осуществляется в
рамках целевой правоспособности.
Поставка должна осуществляться путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по договору или
лицу, указанному в нем в качестве получателя (3-его лица):
непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает
поставщику право отказаться от исполнения договора либо приостановить отгрузку товаров.
Поставщик, допустивший недопоставку в отдельном периоде, обязан восполнить
недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока
действия договора, если иное не будет предусмотрено договором.
Покупатель – ЮЛ или ИП.
•
В договоре поставки может принимать участие и особый субъект — получатель (ст. 509 ГК
РФ). В этом случае товар, являющийся предметом договора поставки, передается не
покупателю, а получателю.
•
Получатель не является стороной по договору, хотя на него могут быть возложены
определенные обязанности, например обязанность принять товар, произвести оплату (ст.
516 ГК РФ).
Покупатель должен совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
товаров, поставленных в соответствии с договором:
•
принятый покупателем (получателем) товар должен быть осмотрен последним в срок,
определенный законодательством, договором или обычаями делового оборота
•
обязан проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных
несоответствиях или недостатках письменно уведомить поставщика. В случае получения
поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) должен
проверить их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводит.
документах, принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил,
предусмотренным законами и иными прав. актами, регулирующими деятельность
транспорта.
Сущ. Условия:
Предмет – группы товаров:
•
товары, предназначенные для использования, связанного с предпринимательской
деятельностью
•
товары, предназначенные для иных целей, но не предназначенные для личного,
семейного, домашнего или иного использования.
Срок:
•
в договоре поставки товара партиями срок не является существенным условием: при
отсутствии соглашения действует срок, установленный в один месяц (ст.508 ГК)
•
для договора разовой поставки срок может рассмотреть как сущ. условие (ст.506 ГК).
5. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.
По гос. или муниц. контракту на поставку товаров для гос. или муниц. нужд поставщик
(исполнитель) обязуется передать товары гос. или муниц. заказчику либо по его указанию иному
лицу, а гос. или муниц. заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
Юридическая характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Существенные условия:
Форма:
Предмет
Срок
Цена
По общим правилам о форме
сделок (158-161 ст. ГК РФ) –
простая письменная форма
Основание заключения публичного контракта: заказ на поставку товаров для публичных нужд.
Заказы размещаются в порядке, предусмотренном спец. законодательством, – действия
заказчиков, направленные на определение поставщиков в целях заключения с ними публичных
контрактов. Заказчики используют конкурентные способы определения поставщиков или
осуществляют закупки у единственного поставщика.
Конкурентные способы определения поставщиков:
•
•
конкурсы – способ определения поставщика, при котором победителем признается
участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта
•
открытый конкурс: при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к
участникам закупки предъявляются единые требования
•
конкурс с ограниченным участием: к участникам закупки предъявляются единые и
дополнительные требования, и победитель определяется из числа участников,
закупки прошедших предквалификационный отбор
•
двухэтапный конкурс: различается первоначальная подача заявок на участие,
которая завершается обсуждением с участниками их предложений относительно
объекта закупки и окончательным приемом заявок, с победителем этого этапа и
заключается контракт
•
закрытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке направляется
заказчиком ограниченному кругу лиц, которые удовлетворяют определенным
требованиям
•
закрытый конкурс с ограниченным участием: информация о закупке
направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, которые соответствуют
требованиям и способны осуществить поставку товара, являющегося предметом
закрытого конкурса с ограниченным участием, и победителем признается его
участник, прошедший предквалификационный отбор и предложивший лучшие
условия исполнения контракта
•
закрытый двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о его
проведении и конкурсная документация направляется заказчиком ограниченному
кругу лиц, которые соответствуют требованиям и способны осуществить поставку
товаров, и победителем признается участник, предложивший лучшие условия
исполнения контракта по результатам 2 этапа конкурса
аукционы (тендер, торги): победителем признается участник закупки, предложивший
наименьшую цену контракта:
•
электронный аукцион обеспечивается на электронной площадке ее оператором
•
закрытый аукцион: например, в случаях закупок товаров, необходимых для
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют
гостайну.
•
запрос котировок: информация о закупаемых товарах сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса котировок; победителем признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену контракта
•
запрос предложений: информация о закупаемом товаре сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и
победителем признается участник закупки, направивший окончат. предложение, которое
наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару.
Закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случае признания
несостоявшимся открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
повторного конкурса, электронного конкурса, запроса котировок, запроса предложений и
принятия заказчиком в соответствии с ФЗ. Решение согласуется с органом, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок. Контракт должен быть заключен с единственным
поставщиком, на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной
участником закупки, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.
Если контракт заключается на срок более чем 3 года и цена контракта составляет более чем сто
миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
6. Договор контрактации.
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции (продавец)
обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию
заготовителю (контрактанту), осуществляющему закупки такой продукции для переработки или
продажи, а заготовитель (контрактант) обязуется принять эту продукцию и оплатить ее.
Юридическая
характеристика:
Существенные условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Предмет (количество и
ассортимент с/х продукции)
Срок
По общим правилам о форме сделок
(158-161 ст. ГК РФ) – простая
письменная форма
Особенности обусловлены необходимостью учитывать влияние естественных (стихийных)
факторов на процесс производства сельскохозяйственной продукции, его сезонный характер.
Отличительные (квалифицирующие) признаки:
продавец – производитель сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные КО – ЮЛ и
ИП.
Нет законодательных препятствий для отнесения к договорам контрактации и договор на
реализацию гражданами сельскохозяйственной продукции, выращенной или произведенной ими
на приусадебных или дачных участках.
покупатель – заготовитель, т.е. ЮЛ либо ИП, осуществляющая проф. предпринимательская
деятельность по закупкам сельскохозяйственной продукции для ее последующей
продажи/переработки + государство через гос. заказчиков.
объект – сельскохозяйственная продукция, произведенная (выращенная) в хозяйстве ее
производителя.
правовое значение имеют цели приобретения заготовителем продукции. Заготовитель
приобретает сельскохозяйственную продукцию для ее последующей переработки или продажи.
Если покупатель приобретает сельскохозяйственную продукцию для ее потребления либо для
иных целей, не связанных с ее последующей переработкой или продажей, отношения сторон не
могут регулироваться этим договором.
Предмет: сельскохозяйственная продукция, выращенная (зерновые, овощные, фруктовые
культуры растений) и произведенная (живой скот, птица, молочные продукты, шерсть).
Производитель обязан передать продукцию в обусловленном количестве и ассортименте (ст.537
ГК). Количество и ассортимент предусматриваются договором контрактации.
Ответственность производителя за неисполнение данной обязанности: производитель
сельскохозяйственной продукции несет ответственность при наличии его вины (ст.538 ГК).
Обусловлено сезонными особенностями деятельности производителя, зависимостью количества
и качества выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, в т. ч. от погодных
условий, и рассматривается как защита производителя сельскохозяйственной продукции как
слабой стороны правоотношения.
7. Договор энергоснабжения.
Договор энергоснабжения – договор купли-продажи, по которому энергоснабжающая
организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный
договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии (ст. 539 ГК).
Юр. характеристика:
Существенные условия:
•
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Публичный
•
•
•
Предмет (количество и качество
энергии)
Режим потребления энергии
Цена
Условия по обеспечению
содержания и безопасной
эксплуатации сетей, приборов и
оборудования
Стороны договора энергоснабжения:
Форма:
По общим правилам о форме
сделок (158-161 ст. ГК РФ) –
простая письменная форма
•
энергоснабжающая организация – КО, которые производят или закупают электрическую
(тепловую) энергию и осуществляют продажу потребителям.
•
потребитель энергии (абонент энергосистемы) – ФЛ, ИП или ЮЛ, использующие
электрическую или тепловую энергию.
В ряде случаев понятия «потребитель энергии» и «абонент энергосистемы» не являются
тождественными. При наличии согласия энергоснабжающей организации абонент может
передавать энергию другому лицу – субабоненту (ст.545 ГК).
Существенные условия:
1. Предмет договора
•
действия сторон по подаче энергии через присоединенную сеть на энергопринимающее
устройство абонента, принятию энергии и ее оплате.
•
энергия как специфический товар, суть которого составляет свойство энергии производить
определенную работу.
Действия энергоснабжающей организации по передаче потребителю энергии для потребления
отличаются значительным своеобразием, которое предопределено особыми свойствами энергии
– организация обязана предоставить потребителю возможность использовать энергию из
ее сети в обусловленных договором пределах. В этом состоит существо обязательства на стороне
энергоснабжающей организации.
Количество энергии
В ГК (ст.541) условие договора энергоснабжения о количестве подаваемой абоненту энергии
определяется по-разному в зависимости от того, кто выступает в качестве последнего:
•
когда абонентом выступает ФЛ, использующий энергию для бытового потребления, он
вправе использовать энергию в необходимом ему количестве (п.3 ст.541 ГК)
•
когда абонентом выступает ЮЛ, энергоснабжающая организация обязана подавать
абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном
договором, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами.
Качество энергии
Отпускаемая энергоснабжающей организацией абоненту энергия по своему качеству должна
соответствовать требованиям, установленным гос. стандартами и иными обязательными
правилами или предусмотренным договором энергоснабжения (п.1 ст.542 ГК).
•
качество электрической энергии – напряжение и частота тока
•
качество тепловой энергии – температура и давление пара, температурой горячей воды.
2. Цена и порядок расчетов
По общему правилу оплата энергии производится за фактически принятое абонентом
количество энергии в соответствии с данными учета энергии; может быть предусмотрено иное (п.
1 ст. 544 ГК).
Оплата полученной абонентом энергии должна производиться по ценам, регулируемым
государством. В предусмотренных законом случаях подлежат применению цены (тарифы,
расценки, ставки), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на гос. органами (п.1
ст.424 ГК).
Договор энергоснабжения – публичный договор, что предполагает установление одинаковых
цен для всех потребителей. Искл: случаи, когда законом или иными ПА допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
3. Содержание и эксплуатация сетей, приборов и оборудования
Абонент по договору энергоснабжения обязан соблюдать предусмотренный режим
потребления электрической и тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии (п.1 ст.539 ГК).
Когда абонентом выступает ФЛ, использующий энергию для бытового потребления,
обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
энергетических сетей, приборов учета потребления энергии по общему правилу возлагается на
энергоснабжающую организацию (п.2 ст.543 ГК).
4. Режим потребления энергии
Ответственность по договору энергоснабжения
В случае нарушения обязательств по договору обе стороны – и энергоснабжающая организация и
абонент – несут одинаковую (ограниченную) ответственность в виде возмещения причиненного
этим реального ущерба при наличии вины.
Как в отношении энергоснабжающей организации, так и абонента не допускается взыскания
убытков в виде упущенной выгоды.
В остальных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств сторон
подлежат применению общие положения об основаниях и условиях ответственности за
нарушение гражданско-правового обязательства:
•
энергоснабжающая организация при исполнении своих обязательств по договору
энергоснабжения оказывается в положении стороны, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, поэтому в случае нарушения договора она несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК).
•
те же принципы ответственности абонента, являющегося КО или ИП, если он получает
энергию для предпринимательской деятельности.
•
если в роли абонента выступает НКО, то ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору энергоснабжения (за
несвоевременную оплату полученной энергии) строится на началах вины. Бремя
доказывания отсутствия вины возлагается на должника, т.е. в нашем случае на абонента,
который в соответствии с п.1 ст.401 ГК может быть признан невиновным, если при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения
обязательства.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения может применяться в форме убытков
(прямого ущерба) и в форме законной или договорной неустойки.
8. Договор продажи недвижимости.
По договору купли-продажи недвижимости продавец обязуется передать недвижимое
имущество в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять это имущество по
передаточному акту и оплатить его (п. 1 ст. 549 ГК РФ).
Юр.
характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
+ Формальный
(жилое помещение)
Сущ. условия:
Предмет
Цена
+ Перечень лиц, с указанием
их прав на пользование
продаваемым жилым
помещением
Форма:
В письменной форме путем составления
одного документа, подписанного
сторонами
Несоблюдение формы договора продажи
недвижимости влечет его
недействительность
+ Государственная регистрация перехода
права собственности
NB: Формальными именуются договоры, для заключения которых требуется оформление по
предписанной законом форме: письменной или нотариальной
Продавцами и покупателями по договору купли-продажи недвижимого имущества могут быть
ЮЛ и ФЛ. Специальными предписаниями закона или уставом на ЮЛ могут налагаться ограничения
на приобретение и отчуждение недвижимого имущества.
Договор продажи недвижимости как элемент сложного юридического состава порождает
гражданско-правовое обязательство сторон зарегистрировать переход права собственности.
В содержание этого обязательства входит право требовать регистрации перехода права
собственности.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от гос.регистрации перехода права собственности,
должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.
Особенности:
Существенное условие договора продажи дома, квартиры, части жилого дома или квартиры,
иного жилья, в котором проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право
пользования помещением после его приобретения покупателем, – перечень лиц с указанием их
прав на пользование продаваемым жилым помещением (п. 1 ст. 558 ГК), Например, наниматель
жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения и постоянно
проживающие с ним граждане (ст.677 ГК)
В случаях, когда какие-либо лица, сохраняющие в соответствии с законом права пользования
жильем, не были указаны в договоре купли-продажи жилья, такой договор будет считаться
незаключенным (п.1 ст.432 ГК).
В отдельных случаях законодатель определяет дополнительные условия для совершения сделок
купли-продажи жилых помещений:
•
при некоторых обстоятельствах продажа жилого помещения допускается только с
согласия органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК)
•
при продаже комнаты в коммунальной квартире необходимо соблюдать
преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты, принадлежащее остальным
собственникам комнат в данной коммунальной квартире (п. 6 ст. 42 ЖК).
Покупка квартиры или комнаты в многоквартирном жилом доме:
• при приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме к приобретателю
переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме (состав определен в ст.290 ГК и ст.36 ЖК)
При покупке комнаты в коммунальной квартире у покупателя возникает право общей долевой
собственности на общее имущество в коммунальной квартире (п.3 ст.42 ЖК)
9. Договор продажи предприятия.
По договору купли-продажи предприятия продавец обязуется передать
в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за
исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам, а
покупатель обязуется принять предприятие по передаточному акту и оплатить его.
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
В письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Формальный
Предмет
Цена
Несоблюдение формы договора продажи
недвижимости влечет его недействительность
+ Госрегистрация перехода права собственности
+ Госрегистрация сделки
+ комплект документов
Под предприятием понимается имущественный комплекс, признаваемый недвижимостью в
целом и используемый для осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 132 ГК
РФ).
В состав предприятия как имущественного комплекса входят (абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ):
•
все виды имущества, предназначенные для его деятельности (включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию), в том
числе имущественные права;
•
долги (обязанности) - в этом важная специфика договора;
•
средства индивидуализации продавца и его товаров, работ и услуг (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), а также принадлежащие ему на
основании лицензии права использования таких средств индивидуализации. Данные
объекты переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором;
•
другие исключительные права на результаты творческой деятельности (патентные
права, смежные права и т.д.). Данные объекты переходят к покупателю, если иное не
предусмотрено договором.
Специфика формы договора заключается еще и в том, что к нему обязательно должны быть
приложены следующие документы (п. 2 ст. 561 ГК РФ):
•
акт инвентаризации;
•
бухгалтерский баланс;
•
заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия;
•
перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием
кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Субъекты:
В роли продавца предприятия по общему правилу могут выступать ИП или ЮЛ, которым
предприятие принадлежит на праве собственности + при продаже имущественного комплекса,
принадлежащего унитарному гос. или муниц. предприятию на праве хозяйственного ведения или
праве оперативного управления, продавцом может быть только уполномоченный гос. орган.
Продавец по договору купли-продажи предприятия обязан:
•
Передать предприятие, состав которого соответствует договору.
•
Обратиться в регистрирующий орган.
•
Уведомить и получить согласие кредиторов о переводе долгов в составе предприятия до его
передачи
Покупатели предприятия: ИП, ЮЛ, государство. Помимо общих требований к покупателям
предприятия, закрепленных в гражданском законодательстве, в законодательстве о приватизации
и несостоятельности (банкротстве) могут устанавливаться особые требования.
Покупатель по договору купли-продажи предприятия обязан:
•
обратиться в регистрирующий орган;
•
принять предприятие по передаточному акту;
•
оплатить предприятие;
10. Договор мены.
По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны
один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК)
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
По общим правилам о форме сделок (158-161 ст. ГК РФ)
Консенсуальный
Возмездный
Двусторонний
Предмет
+ Договор мены объектов недвижимости (предприятия
имущественного комплекса) заключается в письменной
форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами.
+ Договор мены жилого дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации.
Каждая из сторон (ФЛ, ИП, ЮЛ, государство) одновременно является:
•
•
продавцом в отношении вещи, которую она обязуется передать контрагенту
покупателем в отношении вещи, которую она обязуется принять в обмен.
К договору мены применяются правила о договоре купли-продажи, если только это не
противоречит существу отношений мены (п.2 ст.567 ГК): неприменимы правила о денежных
расчетах покупателя и продавца или о возможности уценки товара ненадлежащего качества.
Переход права собственности на обмениваемые вещи в соответствии со ст. 570 ГК по общему
правилу происходит после того, как обязанности по передаче вещей исполнены обеими
сторонами, т.е. предполагается одновременным, если только иное прямо не предусмотрено
законом или договором
Такое положение призвано предотвратить ситуацию, в которой сторона, первой получившая
вещь, приобретает на нее право собственности, не выполнив встречной обязанности по передаче
контрагенту другой вещи.
11. Договор дарения. Запрет и ограничение дарения.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к
себе или к 3-ему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед 3-им лицом (п.1 ст.572 ГК).
Юр. характеристика:
Сущ.
условия:
Форма:
По общему правилу устно
Реальный/Консенсуальный
(обещание дарения)
Односторонний
Безвозмездный
Предмет
Простая письменная форма, если дарителем
является ЮЛ и стоимость дара превышает 3000
рублей или договор содержит обещание
дарения в будущем.
Госрегистрация договора дарения
недвижимости
Дарение – договор, а не односторонняя сделка, т.к. всегда требует согласия одаряемого на
принятие дара, которое выражается в форме принятия дара. В связи с этим не может, например,
считаться дарением отказ от наследства в пользу другого лица (ст.1158 ГК) – односторонняя
сделка, не требующая согласия последнего. По общему правилу дарение – односторонний
договор, в котором у одаряемого отсутствуют обязанности (если речь не идет о особой
разновидности дарения, как пожертвование).
Дарение всегда связано с безвозмездным увеличением имущества одаряемого за счет
уменьшения имущества дарителя, осуществляемого путем:
•
передачи в собственность одаряемому принадлежащей дарителю вещи.
•
наделения одаряемого правом: например, периодического получения определенной
денежной суммы за счет банковского вклада или иного имущества дарителя.
•
передачи одаряемому дарителем своего имущественного права в отношении 3-его лица
(права требования известной денежной суммы или корпоративного права в виде пакета
акций), т.е. безвозмездной уступки требования (ст.382–389 ГК)
•
прощение долга в соответствии со ст.415 ГК.
•
освобождения одаряемого от его имущественной обязанности перед третьим лицом
(путем исполнения этой обязанности дарителем в соответствии с п.1 ст.313 ГК либо
перевода на дарителя долга одаряемого с согласия его кредитора на основании ст.391 и
392 ГК).
Объекты сделок дарения:
•
вещи, не изъятые из оборота (ст.129 ГК)
•
имущественные права (вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные),
не носящие строго личного характера (ст.383 и п.2 ст.388 ГК)
•
освобождение от аналогичных имущественных обязанностей
Виды дарения:
•
Простое дарение,
•
Пожертвование,
•
Обещание дарения
Субъекты договора дарения. Даритель (ФЛ, ЮЛ (КО или НКО), должен быть собственником
вещи или обладателем права на момент передачи их в дар.
Существует большая группа случаев запретов дарения в зависимости от субъектного состава (эти
запреты не распространяются на обычные подарки стоимостью до 3000 руб.)
Не допускается дарение от имени малолетних и граждан, признанных судом недееспособными.
Возможность совершить дарение исключается для тех случаев, когда имеется та или иная
(необязательно формальная) зависимость дарителя от одаряемого: Допустимы обычные
подарки не свыше указанной стоимости.
•
о дарении работникам лечебных, воспитательных, социальных и аналогичных учреждений
гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании или содержании (либо их
супругами и родственниками)
•
о дарении гос.служащим (или служащим органов МО) в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных обязанностей (подп.2 и 3 п.1 ст.575 ГК).
Запрещено дарение между коммерческими организациями, поскольку цель их деятельности –
извлечение прибыли, а не благотворительность (договоры дарения, в которых одной из сторон
является гражданин или некоммерческая организация, разрешены).
Исходя из законодательства о приватизации, не допускается дарение государственного или
муниципального имущества.
Обещание дарения:
Консенсуальный договор дарения, будучи односторонним договором, порождает для
одаряемого право требовать его исполнения дарителем, а для дарителя – обязанность его
исполнения в соответствующий срок (ст.314 ГК) и не влечет каких-либо обязанностей для
одаряемого.
Искл. две ситуации:
•
обязанность одаряемого бережно относиться к подаренной вещи, представляющей
большую неимущественную ценность для дарителя (например, к письмам, дневникам,
рукописям) (п.2 ст.578 ГК)
•
обязанность принимающего пожертвование лица обеспечить использование
пожертвованного имущества по определенному жертвователем назначению (п.3 и 5 ст.582
ГК).
Договор дарения может быть заключен под отлагательным условием: под условием
достижения одаряемым определенного общественно полезного результата (окончание учебного
заведения, вступление в брак). Возможные отменительные условия дарения определены
законом (п.2 ст.577, ст.578 ГК).
В консенсуальном договоре дарения одаряемый вправе отказаться от принятия дара в любой
момент до его передачи дарителем (п.1 ст.573 ГК), т.к. он не обязан принимать дар. Отказ от дара
требуется совершить в письменной форме, если в такой же форме заключен сам договор дарения
(в случае гос.регистрации последнего отказ от дара подлежит регистрации). Допускается
одностороннее расторжение данного договора. Дарителю предоставляется право на
возмещение реального ущерба (части понесенных убытков), если договор дарения был заключен
в письменной форме (п.3 ст.573 ГК).
Даритель в консенсуальном договоре дарения вправе отказаться от исполнения этого
договора, поскольку оно влечет безвозмездное уменьшение его имущества.
•
речь идет о возможности наступления после заключения договора такого ухудшения его
имущественного или семейного положения либо состояния здоровья, при котором
передача дара приведет к существенному снижению уровня жизни дарителя (п.1 ст.577
ГК) в связи со значительным уменьшением состава его имущества. Поэтому данное
правило не применяется к обычным подаркам небольшой стоимости (ст.579 ГК)
•
отказ от передачи дара допускается по основаниям, дающим дарителю право отменить
дарение (п.1, 2 и 4 ст.578 ГК). В обеих ситуациях одаряемый лишен возможности требовать
возмещения убытков, причиненных ему отказом дарителя от исполнения договора (п.3
ст.577 ГК).
В консенсуальном договоре дарения смерть гражданина либо реорганизация ЮЛ, являвшихся
одаряемыми, прекращает их право на получение дара, тогда как смерть гражданина либо
реорганизация ЮЛ, являвшихся дарителями, влечет переход их обязанности передать дар к их
наследникам (правопреемникам). Эти правила ст.581 ГК диспозитивны и могут быть изменены в
самом консенсуальном договоре дарения.
Безвозмездность дарения по общему правилу исключает ответственность дарителя за
ненадлежащее исполнение договора, за искл.:
•
даритель отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого
недостатками подаренной вещи. Условие ответственности – наличие в подаренной
вещи известных дарителю скрытых недостатков (возникших до передачи вещи), о
которых он не предупредил одаряемого, т.е. причинение последнему имущественного
вреда умышленными или грубо неосторожными действиями дарителя (ст.580 ГК). Такая
ответственность применяется по правилам о возмещении внедоговорного вреда (гл.59 ГК).
•
в консенсуальном договоре дарения возможна договорная ответственность дарителя
в виде возмещения одаряемому убытков, которые он понес вследствие нарушения
дарителем некоторых условий такого договора, например о количестве и качестве
даримого имущества.
Запрещены сделки дарения в отношениях между Коммерческими Организациями (КО), если
только не обычных подарках незначительной стоимости (подп.4 п.1 ст.575 ГК). Безвозмездные
имущественные отношения между КО, имеющими целью получение прибыли, составляют
исключение, разрешение которого могло бы быть использовано в ущерб интересам кредиторов и
публичным интересам.
Арбитражно-судебная практика разграничивает случаи дарения (запрещенного в отношениях
предпринимателей) и не противоречащий закону иной безвозмездной передачи имущества, не
имеющей явного намерения одной из сторон увеличить имущество контрагента за счет
уменьшения собственного имущества (при безвозмездной передаче имущества от «материнской»
компании к «дочерней»).
12. Договор ренты: понятие, общая характеристика.
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику
ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное
имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы
либо предоставления средств на его содержание в иной форме (п.1 ст.583 ГК).
Юридическая характеристика: Существенные условия:
Реальный
Двусторонний (одностороннеобязывающий)
Возмездный
Рисковый (алеаторный)
Предмет
- Обязанность рентного
должника обеспечивать
интересы рентного
кредитора.
Форма:
По общим правилам о форме
сделок (158-161 ст. ГК РФ)
+ нотариальное удостоверение
+ Госрегистрация при
отчуждении недвижимого
имущества под выплату ренты
Виды:
•
постоянная рента,
•
пожизненная рента
•
пожизненное содержание с иждивением.
Стороны договора:
•
получатель ренты (рентный кредитор) – лицо, передающее свое имущество в
собственность другого лица с целью получения от последнего в течение длительного
периода времени дохода (ренты) - граждане и НКО, если это не противоречит закону и
соответствует целям их деятельности (п.1 ст.589 ГК).
•
•
в договоре пожизненной ренты и договоре пожизненного содержания с
иждивением в силу сущности договоров – только граждане.
•
Получатель ренты может не совпадать с лицом, передающим имущество. Пример,
пожизненная рента может быть установлена одним гражданином в пользу другого
гражданина или группы граждан (п.1, 2 ст.596 ГК).
плательщик ренты (рентный должник) – лицо, обязанное в обмен на полученное в
собственность имущество выплачивать передавшему его лицу в течение длительного
периода времени доход (ренту). Могут быть любые граждане и ЮЛ, заинтересованные в
приобретении имущества, предлагаемого получателем ренты, и способные выполнить
требования, предъявляемые законом к содержанию договора ренты и обеспечению
выплаты.
13. Договор постоянной ренты.
Догово́р постоя́нной ре́нты — соглашение, в соответствии с которым получатель ренты передает
принадлежащее ему имущество в собственность плательщика ренты, а тот в свою очередь
обязуется периодически выплачивать определённую денежную сумму, при этом срок действия
договора не ограничен каким-либо периодом времени.
Юридическая
характеристика:
Реальный
Двусторонний
Возмездный
Существенные условия:
Форма:
•
•
По общим правилам о форме
сделок (158-161 ст. ГК РФ)
+ нотариальное удостоверение
Предмет
Обязанность рентного
должника обеспечивать
интересы рентного
кредитора.
+ Госрегистрация при
отчуждении недвижимого
имущества под выплату ренты
Главный признак постоянной ренты – бессрочный характер обязательства плательщика по
выплате ренты: существование не ограничивается каким-либо периодом времени, в том числе
сроком жизни или существования получателя.
Другой признак договора постоянной ренты – возможность передачи прав получателя ренты
в результате уступки требования и возможность их перехода по наследству или в порядке
правопреемства при реорганизации ЮЛ. Права получателя постоянной ренты могут быть
переданы гражданам, НКО, имеющим право выступать в качестве получателей постоянной ренты.
Постоянная рента в порядке следования обременяет недвижимое имущество, переданное в
ренту.
Получатели постоянной ренты:
граждане
НКО, если не противоречит закону и соответствует целям их деятельности (п.1 ст.589 ГК).
НКО, созданные на определенный срок или до достижения определенных целей, закрепленных в
учредительных документах, не могут быть получателями постоянной ренты, т.к. они не могут
вступать в бессрочные отношения.
Плательщики ренты: Могут быть любые граждане и ЮЛ, заинтересованные в приобретении
имущества, предлагаемого получателем ренты, и способные выполнить требования,
предъявляемые законом к содержанию договора ренты и обеспечению выплаты.
14. Договор пожизненной ренты.
Вид договора ренты порождает срочные обязательства по выплате рентных платежей, которые
устанавливаются на период жизни получателя ренты: смерть получателя ренты прекращает
обязательства по выплате пожизненной ренты.
Права получателя пожизненной ренты непередаваемы, т.к. неразрывно связаны с его личностью.
Получатель ренты: только граждане (пожизненность)
Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, передающего
имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина. Может
быть установлена в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты
считаются равными, если иное не предусмотрено договором. При этом в случае смерти одного из
получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его
получателям ренты, если иное не предусмотрено договором, в случае смерти последнего
получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается
Форма выплаты пожизненной ренты – только денежная сумма, периодически выплачиваемая
получателю ренты в течение всей его жизни. Пожизненная рента выплачивается по окончании
каждого календарного месяца, если иное не предусмотрено договором
Размер пожизненной ренты определяется сторонами в договоре. В расчете на месяц должен
быть не менее МРОТ. При увеличении МРОТ размер пожизненной ренты подлежит
пропорциональному увеличению
Договор пожизненной ренты – срочная сделка.
15. Договор пожизненного содержания с иждивением.
По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает
принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в
собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с
иждивением гражданина и (или) указанного им 3-его лица (лиц) (п.1 ст.601 ГК).
Разграничение пожизненной ренты от пожизненного содержания с иждивением:
•
предметом договора пожизненной ренты служит любое имущество, а предметом
договора пожизненного содержания с иждивением – только недвижимость.
•
в договоре пожизненной ренты допускается денежная форма рентных платежей, а в
договоре пожизненной ренты с иждивением рента предоставляется в форме:
• обеспечения потребностей получателя ренты в жилище, питании, одежде, а если
необходимо в силу состояния его здоровья, – в уходе за ним. Договор
предусматривает оплату плательщиком ренты ритуальных услуг
• в качестве исключения устанавливает возможность замены предоставления
содержания в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических
платежей в деньгах (ст.603 ГК).
•
в отличие от договора пожизненной ренты в договоре пожизненного содержания с
иждивением общий объем месячного содержания должен быть не менее 2 МРОТ (п.2
ст.602 ГК)
•
особый характер отношений между получателем ренты и лицом, предоставляющим
пожизненное содержание и иждивение. Этот специфический характер обусловлен
социальной сущностью и назначением договора пожизненного содержания с
иждивением. Допустим, необходимость в уходе может возникнуть после заключения
договора. Но как только возникает, то становится обязанностью плательщика ренты и
должна быть исполнена с учетом сложившихся обстоятельств и обычно предъявляемых
требований. Поэтому при разрешении спора между сторонами об объеме содержания,
которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд будет
руководствоваться принципами добросовестности и разумности (п. 3 ст. 602 ГК).
•
Нахождение гражданина на пожизненном содержании плательщика ренты,
предоставляющего гражданину иждивение, жилище и уход, предполагает наличие между
ними лично-доверительных отношений, поэтому моральное насилие, скверное,
оскорбительное отношение плательщика ренты к гражданину – получателю ренты,
находящемуся в материальной зависимости от него, должно рассматриваться как
существенное нарушение плательщиком ренты своих обязательств. Подобное нарушение
дает получателю ренты право потребовать возврата недвижимого имущества,
переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены
на условиях, установленных законом (ст.594 ГК).
К договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной
ренте: о сроках выплаты денежной части иждивения, о последствиях случайной гибели предмета
ренты и др. (п.2 ст.601 ГК).
16. Договор аренды: понятие, виды, юридическая природа, содержание.
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование.
Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
Юр. хар-ка:
Существенные условия:
Предмет
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
+ для договора аренды
зданий или сооружений,
предприятий - размер
арендной платы
+ для договора аренды
природных объектов —
срок, порядок
пользования
Форма:
По общим правилам о форме сделок
Договоры аренды ФЛ между собой на срок 1
год и менее независимо от суммы сделки могут
быть совершены в устной форме.
Договор аренды недвижимости, заключенный
на год и более – регистрация
+ акт приема-передачи арендованного
имущества.
Формы арендных отношений: прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и
сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг).
Арендуемое имущество передается во временное владение и пользование. Допустима аренда,
при которой арендодатель оставляет за собой правомочие владения, предоставляя имущество во
временное пользование (ст.606 ГК): отдельные помещения школы несколько раз в неделю в
вечернее время могут по договору аренды предоставляться институту для проведения занятий со
студентами без фактической передачи их во владение арендатору.
Когда арендатор получает имущество в пользование и во владение, приобретает статус его
титульного владельца. Наделение таким статусом влечет предоставление арендатору вещноправовых способов защиты владения и пользования от посягательств на арендованное имущество
со стороны 3-их лиц, собственника (ст.305 ГК).
Арендодатель – ФЛ или ЮЛ, имеющее титул собственника имущества и лица, управомоченного
законом или собственником сдавать имущество в аренду, за искл. случаев, предусмотренных
законом (ст.608 ГК).
Арендатор – ФЛ и ЮЛ, за искл. случаев, предусмотренных законом
Для арендаторов, однажды заключивших договор и заинтересованных в продолжении
пользования имуществом, важную особенность порядка заключения составляет их
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый срок
(ст.621 ГК):
•
признается лишь за арендатором, надлежаще исполнявшим свои обязанности по ранее
заключенному договору.
•
важна готовность арендатора к заключению договора «при прочих равных условиях», т.
е. на условиях, равных (либо не худших) тем, которые предлагаются другим
претендентам на аренду. При этом стороны не связаны условиями ранее действовавшего
договора
•
арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить договор в
срок, указанный в договоре, а если в договоре такой срок не указан — в разумный срок
до окончания действия договора. При соблюдении арендатором указанных условий
никто другой не может стать вместо него арендатором спорного имущества.
Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок действительно в
течение 1 года со дня истечения срока договора (п.1 ст.621 ГК).
Права и обязанности сторон и их осуществление в процессе исполнения договора
Арендодатель:
Основная обязанность арендодателя – предоставление имущества арендатору:
•
вещь, предоставляемая арендодателем, должна быть в состоянии, соответствующем
условиям договора аренды и ее назначению (ст. 611 ГК)
•
вещь передается в пользование со всеми ее принадлежностями (автомобиль с аптечкой,
ключами) и относящимися к ней документами, если иное не предусмотрено договором:
документы, которые официально подтверждают свойства вещи (технический паспорт,
инструкция по эксплуатации, сертификат качества)
•
документы, в которых фиксируются права на передаваемую вещь (к примеру, договор о
покупке вещи), по общему правилу передаче не подлежат.
В отношениях между арендатором и арендодателем важно учитывать права 3-их лиц на
передаваемую в аренду вещь (право залога, сервитут), т.к. они сохраняются за 3-ими лицами и
при передаче вещи в аренду: при передаче в аренду заложенной вещи залогодержатель вправе
обратить взыскание на предмет залога независимо от того обстоятельства, что вещь передана в
аренду (ст.613 ГК).
Имущество должно быть передано арендатору в указанный в договоре аренды срок, в случае,
когда срок не указан – в разумный срок (п.3 ст.611 ГК).
Обязанности арендодателя по предоставлению имущества связаны с другой обязанностью: нести
ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично
препятствующие пользованию им.
Но арендодатель не несет ответственности:
•
за недостатки арендованного имущества, которые им были оговорены при заключении
договора аренды или были заранее известны арендатору
•
за те, которые арендатор должен был обнаружить во время осмотра имущества или
проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.
Во всех остальных случаях ответственность за недостатки сданного в аренду имущества
возлагается на арендодателя, даже если недостатки являются скрытыми (ст.612 ГК).
Арендатор:
Одна из основных обязанностей арендатора – пользование арендованным имуществом согласно
условиям договора, а если таковые в договоре не определены, то в соответствии с назначением
имущества.
Арендатор вправе в ограниченных пределах распоряжаться арендованным имуществом: с
согласия арендодателя он вправе передать имущество в субаренду (п.2 ст.615 ГК) В специальных
нормах называются случаи, когда субаренда запрещена: исключается субаренда по договору
проката (п.2 ст.631 ГК).
С согласия арендодателя арендатор вправе передавать свои и права и обязанности по договору
аренды другому лицу (перенайм)
Существенное значение для договора аренды имеет распределение прав и обязанностей сторон
по содержанию арендованного имущества. Законодатель исходит из предположения: каждая
сторона должна принимать меры для сохранности, предупреждения разрушения арендованного
имущества, путем своевременного осуществления капитального и текущего ремонта.
Обязанность производить капитальный ремонт (принимая во внимание временный и
возмездный характер владения):
•
лежит, по общему правилу, на арендодателе. Предполагается, что осуществляется
капитальный ремонт за счет арендодателя (п.1 ст.616 ГК)
•
положение диспозитивно и может быть изменено законом, иными правовыми ПА или
соглашением сторон: при аренде транспортных средств без экипажа либо аренде
предприятия капитальный ремонт производит арендатор (ст.644, 661 ГК)
Арендатор обязан поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии, т. е. не
допускать его ухудшения – выполнение всех предписаний о порядке пользования и хранения
имущества, устранение ухудшений, обусловленных нормальным процессом пользования
имуществом. С этой целью арендатор должен производить за свой счет текущий ремонт и нести
расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором (п.2 ст.616
ГК). Обязанность связана с другой его обязанностью: вернуть имущество в состоянии,
требуемом ст.622 ГК.
Правило о производстве текущего ремонта арендатором диспозитивно, то законом или
договором обязанность может быть возложена на арендодателя: от производства текущего
ремонта, как и капитального, освобождены арендаторы по договору проката, по договору аренды
транспортного средства с экипажем (п.1 ст.631, ст.634 ГК). Характер и объем расходов арендатора
на содержание арендуемого имущества зависит от его вида.
Арендатору предоставляется преимущественное право на заключение договора аренды на
новый срок.
Законом или договором арендатору может быть предоставлено право выкупа арендованного
имущества (п.1 ст.624 ГК). Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в
договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон,
которые вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену (п.2
ст.624 ГК). Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного
имущества.
17. Договор проката.
По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве
постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое
имущество за плату во временное владение и пользование (п.1 ст.626 ГК).
Юр. характеристика:
Сущ.
условия:
Форма:
Простая письменная форма
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Публичный
Предмет
Несоблюдение не влечет недействительности, но лишает
стороны права в случае спора ссылаться на
свидетельские показания, однако не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства.
Выделение в отдельный вид договора аренды обусловлено: особенностями субъектного состава,
предмета договора, краткосрочным характером владения и пользования имуществом, публичным
характером договора.
Законодатель устанавливает максимальный срок для договора проката - до одного года. Договор
проката, заключенный на срок, превышающий один год, считается заключенным на срок, равный
одному году.
Когда на стороне арендатора выступает гражданин, приобретающий имущество для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, он пользуется правами потребителя, к отношениям сторон применяется ЗЗПП и
другие ПА о защите прав потребителей.
Стороны:
Арендодатель (специальный субъект) – лицо, осуществляющее сдачу движимого имущества в
аренду в качестве постоянной (основной или дополнительной) предпринимательской
деятельности:
•
ЮЛ (независимо от его организационно-правовой формы)
•
ИП, специально приобретающие (производящие) движимое имущество с целью
последующей неоднократной возмездной передачи во временное владение и
пользование другим лицам.
Арендатор – любое ФЛ или ЮЛ. Предписаний об арендаторе – ограничивающих права субъектов
имущественного оборота на получение в прокат имущества, не содержится.
Учитывая положения о презумпции использования прокатного имущества в потребительских
целях, арендаторы по договору проката, – граждане, приобретающие в потребительских целях
имущество, предназначенное для личного, семейного, домашнего и иного подобного
использования
Обязанности сторон:
Арендодатель по договору проката обязан:
•
Передать сданное в аренду имущество арендатору.
•
В присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также
ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества либо выдать ему
письменные инструкции о пользовании этим имуществом (особенность публичного
характера).
•
Производить за свой счет капитальный и текущий ремонт переданного в аренду
имущества.
•
Возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений имущества (если они заранее
были согласованы сторонами).
Арендатор по договору проката обязан:
•
Пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора.
•
Своевременно вносить арендную плату за пользование имуществом.
•
Поддерживать арендованное имущество в исправном состоянии и нести расходы на
содержание имущества.
•
Вернуть имущество при прекращении договора
18. Договор аренды транспортных средств.
По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет
арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания
услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
По договору аренды транспортного средства с экипажем (фрахтования на время) арендодатель
предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование
и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации
Юр.
характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
Простая письменная форма
Реальный
Двусторонний
Возмездный
+ Публичный
(каршеринг)
Предмет
Несоблюдение не влечет недействительности, но
лишает стороны права в случае спора ссылаться на
свидетельские показания, однако не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства.
К договорам аренды ТС, относящихся к недвижимому
имуществу, не применяются правила о
государственной регистрации договоров аренды
недвижимого имущества
Арендодатель обязан:
•
Передать сданное в аренду транспортное средство (в силу реального характера договора
аренды транспортных средств с экипажем фактически арендодатель не несет данной
обязанности).
•
Передать транспортное средство вместе со всеми принадлежностями и относящимися к
нему документами.
•
Поддерживать транспортное средство в надлежащем состоянии.
•
Предоставлять арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации
транспортного средства.
•
Обеспечить транспортное средство составом экипажа.
•
Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. Данная
обязанность является диспозитивной, в договоре можно предусмотреть, что услуги экипажа
оплачивает арендатор.
•
Страховать транспортное средство и (или) страховать ответственность за ущерб, который
может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.
Обязанности арендатора по договору аренды транспортного средства с экипажем.
Ряд обязанностей арендатора по договору аренды транспортных средств с экипажем совпадает с
общими положениями об аренде. К их числу относятся следующие обязанности:
1. Пользоваться арендованным транспортным средством в соответствии с условиями договора.
2. Своевременно вносить арендную плату за пользование транспортным средством.
3. При прекращении договора аренды вернуть транспортное средство.
В дополнение к обычным обязанностям арендатор должен:
4. Нести расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства.
19. Договор аренды зданий и сооружений.
По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать арендатору
здание или сооружение за плату: а) во временное владение и пользование или б) во временное
пользование, а арендатор обязуется принять здание или сооружение по передаточному акту,
поддерживать их в надлежащем состоянии, своевременно вносить арендную плату и возвратить
имущество по истечении срока аренды.
Юр. характеристика:
Реальный
Двусторонний
Возмездный
Формальный
Сущ. условия:
Предмет
Цена (арендная
плата)
Форма:
Простая письменная форма - составление
одного документа, подписанного
сторонами.
+ Госрегистрация договоров аренды
недвижимого имущества сроком больше 1
года
Стороны договора аренды зданий и сооружений. Сторонами договора выступают арендодатель и
арендатор.
Арендодателем могут быть любые дееспособные субъекты гражданского права (ФЛ, ИП, ЮЛ, госво) Арендодателем, как правило, является собственник имущества (ст. 608 ГК РФ) или лицо,
управомоченное собственником.
Арендодатель по договору аренды зданий и сооружений обязан:
•
Передать здание или сооружение арендатору.
•
Производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду здания или
сооружения.
Арендатором могут быть любые дееспособные субъекты гражданского права.
По договору аренды зданий и сооружений арендатор обязан:
Пользоваться арендованным зданием или сооружением в соответствии с условиями
договора.
Своевременно вносить арендную плату за пользование зданием или сооружением.
Поддерживать арендованное здание или сооружение в надлежащем состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание здания или
сооружения.
При прекращении договора аренды вернуть здание или сооружение арендодателю.
20. Договор аренды предприятий.
По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во
временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности (п.1ст.656 ГК).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Предмет
Цена (арендная
плата)
Форма:
Простая письменная форма - составление
одного документа, подписанного
сторонами.
+ Госрегистрация вне зависимости от срока
Выделение аренды предприятия в самостоятельный вид договора аренды обусловлено: в
аренду сдается действующий, функционирующий, постоянно меняющийся объект оборота,
предприятие «на ходу», бизнес арендодателя.
Предприятие – имущественный комплекс, предназначенный для ведения предпринимательской
деятельности, то сторонами договора аренды предприятия, как правило, выступают лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью:
•
КО
•
НКО, правомочные осуществлять предпринимательскую деятельность
•
ИП.
Обязанности сторон при сдаче в аренду предприятия с включенными в его состав долгами перед
3-ими лицами. Долги арендодателя – один из элементов имущественного комплекса
предприятия.
Кредитор, получивший уведомление о передаче предприятия в аренду и о предстоящей смене
должника, вправе в письменной форме сообщить арендодателю о согласии на перевод долга на
арендатора либо отказать (ст.391 ГК).
Отсутствие согласия кредитора арендодателя на перевод долга не препятствует ни перемене
на стороне должника, ни аренде предприятия. Но правовое положение арендодателя и
арендатора при этом осложнится. После передачи предприятия арендодатель и арендатор
становятся солидарными должниками по включенным в его состав долгам (п.4 ст.657 ГК).
Подобные гарантии предоставлены кредитору на случай, если он не был уведомлен
арендодателем о предстоящей передаче предприятия в аренду и был лишен возможности
выразить свое отношение к смене должника (п.3 ст.657 ГК).
Установлен формализованный порядок исполнения обязанности по передачи предприятия
арендатору (ст.659 ГК):
•
предоставление предприятия арендатору во владение и пользование
•
подписание сторонами передаточного акта
При прекращении договора арендованный имущественный комплекс должен быть возвращен
арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных для его передачи в аренду, при
непременном учете прав кредиторов арендатора по обязательствам, связанным с деятельностью
этого предприятия (ст.664 ГК).
Важная особенность аренды предприятия – наделение арендатора широкими правами по
распоряжению материальными ценностями, входящими в состав имущества предприятия
(ст.660 ГК):
•
вправе сдавать материальные ценности, входящие в состав предприятия, в субаренду,
передавать в перенаем, а также предоставлять в безвозмездное пользование без
получения на то согласия арендодателя (положение основано на законе изъятием из
общего правила п.2 ст.615 ГК о совершении подобных сделок лишь с согласия
арендодателя)
•
без согласия арендодателя он вправе продавать, обменивать, предоставлять взаймы
включенные в состав предприятия материальные ценности
Устанавливается одно условие, которое арендатор должен соблюдать при распоряжении
имуществом: не допускать уменьшения стоимости предприятия и нарушения других положений
договора аренды – условий, которые определяют сохранение профиля предприятия. Правило –
диспозитивное и договором аренды может быть установлен иной объем правомочий по
распоряжению имуществом (запрет на субаренду) и иной (к примеру, разрешительный) порядок
их осуществления.
К названным положениям о правомочиях по распоряжению имуществом в процессе пользования
добавляется правило: арендатор вправе без согласия арендодателя вносить изменения в
состав арендованного имущественного комплекса, проводить реконструкцию, расширение,
техническое перевооружение. Это возможно при соблюдении условия: названные изменения
должны увеличивать стоимость предприятия (правило диспозитивное). Стороны вправе
предусмотреть в договоре условия пользования, исключающие применение одного или
нескольких способов изменения состава предприятия (запрет на реконструкцию зданий,
сооружений).
В течение всего срока действия договора важнейшую обязанность арендатора предприятия –
поддержание предприятия в надлежащем техническом состоянии:
•
физическая сохранность имущественного комплекса
•
осуществление текущего и капитального ремонта.
На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендованного предприятия,
если иное не предусмотрено договором, с уплатой платежей по страхованию арендованного
имущества (ст.661 ГК).
Арендатор предприятия наделен широкими полномочиями по изменению элементов состава
предприятия, то их результатом могут быть улучшения. Вопрос о судьбе отделимых улучшений и
возмещении их стоимости решается согласно общим положениям об аренде (пп.1, 4 ст.623 ГК). В
соответствии с общими положениями решается вопрос о судьбе неотделимых улучшений –
принадлежат арендодателю (пп.2, 3 ст.623 ГК).
Особым образом решается вопрос о возмещении стоимости неотделимых улучшений. Решение
об изменении элементов имущественного комплекса предприятия, не влекущих уменьшение его
стоимости, арендатор вправе принимать без согласия арендодателя (ст.660 ГК). Арендодатель,
независимо от наличия или отсутствия согласия арендодателя на совершение улучшений, обязан
возместить арендатору их стоимость, если иное не предусмотрено договором (ст.662 ГК): может
быть предусмотрена безвозмездная передача улучшений арендодателю, передача с частичным
возмещением расходов на улучшение.
Суд вправе освободить арендодателя от обязанности возместить арендатору стоимость
неотделимых улучшений (ст.662 ГК):
•
если издержки арендатора на улучшения повышают стоимость арендованного имущества
несоразмерно улучшению его качества и (или) эксплуатационных свойств, т. е. если
выяснится, что арендатор действовал неэкономично и издержки арендатора не
соответствуют полученной пользе
•
если будет доказано, что улучшения произведены арендатором без учета принципов
добросовестности и разумности. Бремя доказывания нарушения указанных положений
возлагается на арендодателя.
Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора определяется общими положениями об аренде с учетом общих правил об
ответственности по договору лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (гл.25 ГК,
ст.401 ГК).
21. Договор финансовой аренды (лизинга).
По договору финансовой аренды (лизинга) лизингодатель обязуется приобрести в собственность
указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить это
имущество лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а
лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга, выплачивать лизинговые платежи в
порядке и в сроки, предусмотренные договором, и возвратить предмет лизинга по окончании
срока договора или приобрести его в собственность.
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
Форма:
Предмет договора
Простая письменная форма составление одного
документа, подписанного
сторонами.
Условие о продавце – арендодатель
обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором имущество у
определенного продавца (ст.665 ГК)
+ Госрегистрация при сроке
больше 1 года
Правовые особенности договора финансовой аренды:
• особые, именно финансовые, цели приобретения арендодателем у продавца объекта
аренды
• активная роль арендатора во взаимоотношениях продавца лизингового имущества и
арендодателя
• особенности определения момента приобретение имущества арендодателем – после
заключения договора финансовой аренды
• передача имущества продавцом непосредственно арендатору.
Лизинговое имущество может быть передано в сублизинг (ст. 8 Закона о лизинге) – передача
осуществляется по правилам обычной субаренды.
Арендодатель (лизингодатель) – любое ФЛ или ЮЛ, занимающееся предпринимательской
деятельностью (лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности) и обладающее
денежными средствами для финансирования сделки купли-продажи лизингового имущества.
Специальной лицензии на занятие лизинговой деятельностью не требуется.
Обычно в качестве лизингодателей выступают лизинговые компании, специализирующиеся на
лизинге определенного вида имущества.
Нередко договоры лизинга заключают банки, т.к. лизинговые операции отнесены к сделкам,
разрешенным кредитным организациям.
Главная обязанность арендодателя (лизингодателя) – финансирование покупки лизингового
имущества: лизингодатель в силу закона либо в силу условий договора освобождается от
большинства обычных обязанностей арендодателя:
•
•
•
передачи арендатору (лизингополучателю) арендованного имущества (п.1 ст.668 ГК)
обеспечения условий надлежащей эксплуатации лизингового имущества, от
осуществления его капитального ремонта
ответственности перед арендатором за невыполнение продавцом требований,
вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор
продавца лежит на арендодателе (п.2 ст.670 ГК).
Арендатор (лизингополучатель) – ФЛ, ЮЛ любой организационно-правовой формы (КО и НКО).
Цель приобретения имущества арендатором правового значения не имеет (ст.665 ГК).
На арендатора, помимо традиционных обязанностей, возлагаются дополнительные
обязанности:
• лизингополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
аренды
• по капитальному ремонту по соглашению сторон
Арендатор наделяется правами и обязанностями в отношении продавца по договору куплипродажи лизингового имущества, с которым непосредственно в договорных отношениях не
состоит:
• лизингополучатель вправе предъявлять продавцу требования в отношении качества и
комплектности имущества, сроков поставки и в других случаях ненадлежащего
исполнения договора продавцом
• с согласия арендодателя вправе расторгнуть договор купли-продажи с продавцом (п.1
ст.670 ГК).
Договор финансовой аренды (лизинга) заключается на определенный срок (п.4 ст.15 Закона о
лизинге) – срок, близкий к сроку полной амортизации лизингового имущества. Возможность
заключения договора на неопределенный срок исключена, т.к. по договору осуществляется
точный расчет общей суммы лизингового платежа и его ставок, исходя именно из срока договора
(срок должен быть известен при заключении договора).
Выкуп лизингового имущества осуществляется, если это предусмотрено договором и не
относится к обязательным признакам договора финансовой аренды (ст.624 ГК, ст.19 Закона о
лизинге).
Риск случайной гибели или случайного повреждения лизингового имущества переходит к
арендатору, т.е. к несобственнику. Момент перехода риска – момент передачи лизингового
имущества арендатору продавцом (а не арендодателем), если иной момент не определен
договором (ст.669 ГК)
22. Договор найма жилого помещения: понятие, юридическая природа, виды,
содержание.
Специфика выделения жилищных фондов по цели использования – определяющая в
формировании видов договора найма:
•
договор социального найма жилого помещения
•
договор найма жилого
коммерческого найма»;
•
договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
•
договор найма специализированного жилого помещения
•
договор найма жилого помещения в доме жилищного или жилищно-строительного
кооператива
помещения,
именуемый
в
литературе
«договором
Стороны договоров – «наймодатель» и «наниматель».
Единообразно определены обязанности нанимателя (ст.678 ГК, п.3 и 4 ст.67 ЖК) и обязанности
сторон по ремонту сданного внаем жилого помещения (ст.681 ГК); в договорах социального и
коммерческого найма одинаково регламентируется правовое положение временных жильцов
(ст.680 ГК и ст.80 ЖК) и в значительной части – поднанимателей (п.1–3 ст.685 ГК, ст.76–79 ЖК).
Все договоры носят потребительский характер, будучи направленными на удовлетворение
личных (жилищных) потребностей граждан, что связано с предоставлением гражданинупотребителю как слабой стороне определенных льгот и преимуществ (по-разному проявляющихся
в отдельных видах рассматриваемых договоров).
Особенность – нормативное регулирование
• договор социального найма жилого помещения заключается по основаниям, на условиях
и в порядке, предусмотренных жилищным законодательством (п.3 ст.672 ГК)
• договор специализированного найма (п.2 ст.99 ЖК)
23. Договор коммерческого найма жилого помещения.
По договору найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения или
управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю)
жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем (п.1 ст.671 ГК).
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
Предмет договора
Срок
Цена
Форма:
Простая письменная форма
+ Госрегистрация при сроке больше 1 года
Наймодатель – любой субъект, имеющий право на заключение договора, в том числе ЮЛ,
заключившее договор аренды жилого помещения.
Наниматель – ФЛ в связи с целевым использованием жилого помещения. В договоре должны
быть указаны лица, имеющие право пользования жилым помещением. При заключении с
нанимателем соглашения о несении солидарной ответственности перед наймодателем они
становятся сонанимателями.
Наниматель обязан:
• использовать жилое помещение только для проживания
• обеспечивать его сохранность и поддерживать в надлежащем состоянии, включая
производство текущего ремонта жилья (если иное не предусмотрено договором)
• своевременно вносить плату за жилье и коммунальные услуги.
Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без
согласия наймодателя.
Наниматель несет ответственность за несвоевременное и неполное внесение платы за
жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 330, п.1, 2 ст.401 ГК, ч.14 ст.155 ЖК) в виде
неустойки
Права и обязанности наймодателя:
• наймодатель обязан передать нанимателю указанное в договоре свободное жилое
помещение в состоянии, пригодном для проживания (п.1 ст.676 ГК)
• осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, обеспечивать предоставление
нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг, обеспечивать проведение
ремонта общего имущества многоквартирного дома (п.2 ст.676 ГК), производить
капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения
• не позднее чем за 3 месяца до истечения срока договора предложить нанимателю
заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об
отказе от продления договора в связи с решением не сдавать не менее года жилое
помещение внаем
• требовать внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в установленный
срок
• требовать взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате и
убытков в случае ухудшения состояния переданного имущества
Квалифицирующие признаки (особенности)
В отличие от социального найма имеет срочный характер.
Виды срока договора:
• краткосрочный – до 1 года
• долгосрочный – от 1 до 5 лет.
Если срок не определен, то договор считается долгосрочным, заключенным на 5 лет (ст.683 ГК).
Краткосрочный договор имеет ограничения:
• при заключении не предполагается включение в текст соглашения иных пользователей,
кроме нанимателя
• не предусматривается возможность проживания временных жильцов и сдача
помещения в поднаем
• у нанимателя нет преимущественного права на заключение договора на новый срок
• в случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения краткосрочный
договор найма жилого помещения прекращается (п. 2 ст. 683 ГК).
24. Договор социального найма жилого помещения.
По договору социального найма жилого помещения одна сторона (действующий от имени
публичного собственника орган госвласти или МСу либо управомоченное им лицо) –
(наймодатель) обязуется передать другой стороне — гражданину (нанимателю) жилое
помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных ЖК
(ст.60 ЖК)
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Консенсуальный
Предмет договора
Двусторонний
Срок
Возмездный/Безвозмездный
Цена
Форма:
Простая письменная форма на основании
решения о предоставлении жил.
помещения
Срок владения и пользования жилым помещением по договору социального найма не
ограничен. Договор не может быть расторгнут при изменении имущественного положения
нанимателя или членов его семьи, изменении состава членов семьи.
Наниматель – ФЛ, которое при заключении договора должно:
• быть признано малоимущим
• быть признано нуждающимся в жилом помещении
• иметь право на заключение договора в связи с очередностью
Наниматель обязан:
• использовать жилое помещение по назначению
• обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его надлежащее
состояние
• производить текущий ремонт жилого помещения
• своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги
• информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении
оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору
социального найма.
Наймодатель: собственник жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный орган или
уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель)
Права и обязанности наймодателя:
• требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
• при предоставлении передать нанимателю жилое помещение, свободное фактически и
юридически
• принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение
• осуществлять капитальный ремонт жилого помещения
• обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг
надлежащего качества.
На основании ст.91 ЖК без предоставления другого жилого помещения выселяются
наниматель, члены его семьи или другие совместно проживающие с ним лица, если они:
•
систематически нарушают права и законные интересы соседей, бесхозяйственно
обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, или используют
занимаемое жилое помещение не по назначению. В таких случаях наймодатель обязан
предупредить нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить нарушения и
назначить разумный срок для их устранения
•
лишены родительских прав и совместное проживание этих граждан с детьми, в
отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным (п.2
ст.91 ЖК).
25. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель)
обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее
получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (п.1 ст.689
ГК).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Консенсуальный/Реальный
Двусторонний
Безвозмездный
Предмет договора
Срок
Форма:
форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Ссудодатель – собственник или лицо, управомоченное законом или собственником передавать
вещь в безвозмездное пользование (ст.690 ГК). (ФЛ, ИП, ЮЛ)
В то же время в отношении определенных участников оборота законодатель устанавливает
прямые ограничения на участие в договоре в качестве ссудодателя:
• арендатор вправе передавать арендованное имущество в безвозмездное пользование
другим лицам с согласия арендодателя (ст.615 ГК)
• для опекунов и попечителей в отношении распоряжения рассматриваемым способом
имуществом подопечного (п.2 ст.37 ГК).
Подобные ограничения могут быть предусмотрены законом и установлены иным способом
(договором).
Ссудополучатель – лицо, получающее имущество в безвозмездное пользование.
По общему правилу, ссудополучатель – любой субъект ГП. В некоторых случаях законодатель
устанавливает прямые ограничения субъектного состава: могут быть направлены на защиту
публичных интересов и интересов конкретных лиц (интересов хозяйственных обществ или
товариществ либо их участников).
Установлен запрет для КО передавать имущество в безвозмездное пользование лицу,
являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или
органов контроля (ст.690 ГК).
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования, т.к. в период действия договора
ссудодатель сохраняет правомочие распоряжения вещью, то он вправе произвести ее отчуждение
(продать, подарить, обменять, передать в аренду)
•
к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному
договору безвозмездного пользования, но обремененные правами ссудополучателя
(ст.700 ГК)
•
Правопреемник ссудодателя обязан исполнять договор на тех же условиях, на которых
он был заключен.
Характер обязанностей ссудодателя зависит от того, является ли договор реальным или
консенсуальным:
•
по консенсуальному договору он обязуется предоставить вещь ссудополучателю. В
реальном договоре речь не идет о выделении особой обязанности предоставить вещь,
т.к. фактическая передача вещи в безвозмездное пользование – один из юридических
фактов, необходимых для заключения реального договора.
•
в консенсуальном договоре, несмотря на наличие соглашения, нельзя принудить лицо
передать вещь в безвозмездное пользование, если оно изменило намерение.
Последствие неисполнения ссудодателем обязанности по предоставлению вещи – право
ссудополучателя потребовать расторжения договора и возмещения убытков, но не в полном
объеме, а лишь тех, которые выразились в произведенных им или будущих расходах, утрате или
повреждении имущества, т. е. реального ущерба (ст.692 ГК).
Обязанности ссудополучателя не зависят от характера договора – реального или
консенсуального. Основная обязанность ссудополучателя – возвратить ссудодателю
предоставленную вещь в том состоянии, в каком он ее получил, с учетом нормального износа или
в состоянии, обусловленном договором.
Законодатель (учитывая безвозмездный характер договора) возложил на ссудополучателя
обязанность поддерживать полученную в безвозмездное пользование вещь в исправном
состоянии:
• обязанность производить за свой счет и текущий, и капитальный ремонт
• нести все расходы на содержание вещи (ст.695 ГК)
Наряду с применением к договору ссуды общих положений о возложении риска случайной
гибели или случайного повреждения имущества на собственника, т.е. ссудодателя, законодатель
счел необходимым установить изъятия из общего правила. Риск последствий возникновения
случая падает на ссудополучателя (несобственника), если (ст.696 ГК)
•
вещь погибла или была повреждена в связи с тем, что ссудополучатель использовал ее
не в соответствии с договором или назначением вещи либо передал вещь 3-ему лицу, не
получив на то согласия ссудодателя. Изложенное показывает, что при названных
обстоятельствах ссудодатель освобожден от несения бремени случайных последствий в
связи с тем, что они возникли параллельно с нарушением договора ссудополучателем.
•
законодатель при распределении рисков исходит из того, что ссудополучатель должен
проявлять большую заботу о вещи, полученной в безвозмездное пользование, чем о
собственной, т.е. относиться к чужой вещи лучше, нежели к своей. И если обстоятельства
сложились таким образом, что ссудополучатель мог предотвратить гибель (порчу)
полученной в безвозмездное пользование вещи, пожертвовав своей вещью, но
предпочел сохранить свою вещь, то ему придется нести риск случайной гибели
(повреждения) вещи.
Договор ссуды прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации ЮЛссудополучателя, если иное не предусмотрено договором (ст.701 ГК).
Частные случаи существенных правонарушений названы в ст.698 ГК, по требованию
ссудодателя расторжение договора возможно в случаях, когда ссудополучатель:
• использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи
• не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее
содержанию
• существенно ухудшает состояние вещи; без согласия ссудодателя передал вещь другому
лицу.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного
пользования:
• при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в
момент заключения договора.
•
если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии,
непригодном для использования.
•
если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах 3-их лиц на
передаваемую вещь
•
при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и
относящиеся к ней документы.
26. Договор подряда: понятие, виды, субъектный состав, содержание.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать результат заказчику, заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить (ст.702 ГК)
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Консенсуальный
Двусторонний
Безвозмездный
Предмет договора
Срок
Форма:
Форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Виды договора подряда:
• бытового подряда
• строительного подряда
• подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
• гос. или муниц. контракт на выполнение работ для гос. или муниц. нужд (ст.702 ГК).
Стороны договора подряда – заказчик и подрядчик. ГК не устанавливает ограничений для
отдельных субъектов ГП на участие в подрядных отношениях со стороны подрядчика и со стороны
заказчика, ориентируясь на общие правила об участии ФЛ и ЮЛ в гражданском обороте.
Для отдельных видов договора подряда установлены ограничения, относящиеся к субъектному
составу
• заказчик:
• по договору бытового подряда – гражданин, заказывающий определенную
работу, предназначенную удовлетворять его бытовые или другие личные
потребности (п.1 ст.730 ГК)
•
по гос. или муниц.контракту – лицо, в соответствии с бюджетным
законодательством наделенное финансовыми ресурсами из средств бюджета
(ст.764 ГК).
Заказчик обязан:
• своевременно принять и оплатить работу (ст.720, 711 ГК)
• при обнаружении недостатков в работе при ее приемке оговорить эти недостатки в
документе, удостоверяющем приемку (п. 2 ст. 720 ГК)
• оказывать подрядчику содействие в выполнении работ (ст.718 ГК)
• сохранять конфиденциальность полученной от подрядчика информации (ст.727 ГК)
•
подрядчик по договору бытового подряда, строительного подряда, подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ, гос. или муниц. контракту –
предприниматель (п.1 ст.730, ст.740, 758, 763 ГК). На осуществление отдельных
специальных видов работ подрядчик обязан иметь лицензию + членство в СРО
(строительные работы, инженерные изыскания, разработка проектной документации)
Подрядчик обязан:
• выполнить работу в соответствии с заданием заказчика, в обусловленный срок,
качественно (ст.702, 708, 721 ГК)
• при сдаче работы передать заказчику информацию об условиях использования
результата (ст.726 ГК)
• сохранять конфиденциальность полученной от заказчика информации (ст.727 ГК)
Характерный для подряда тип сложной структуры договорных связей – система генерального
подряда: заказчик заключает договор с одним исполнителем – генеральным подрядчиком,
который для выполнения отдельных работ (обычно специальных) привлекает других
исполнителей (субподрядчиков), заключая с ними договоры субподряда (п.1 ст.706 ГК).
Предмет договора подряда:
• работа, т.е. выполнение работы подрядчиком
• ее овеществленный результат, передаваемый заказчику (ст. 702,703 ГК).
Детально предмет договора характеризует задание заказчика. Дать задание подрядчику должен
заказчик.
Условие о предмете признается согласованным, если сторонами определены содержание
подлежащей выполнению работы (ее вид, характер) и объем (определяемый обычно в тоннах,
метрах, нормо-часах, трудозатратах) и ее результат (факультативно).
Работа с передачей результата заказчику – понятие многозначное, примерный перечень (ст.
703 ГК)
• деятельность по изготовлению вещи (изготовлению ювелирных изделий, пошиву
одежды, строительству дома)
• переработке (обработке) вещи (обивке мебели, покраске кожи, меха)
• выполнению других работ (монтажных, наладочных, проектных, изыскательских).
Риски:
Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной гибели или случайного
повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет подрядчик (ст.705 ГК).
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для
переработки вещи или иного используемого для исполнения договора подряда имущества несет
предоставившая их сторона (т.е. заказчик либо подрядчик), если иное не предусмотрено
законом или договором.
При просрочке передачи или приемки результата работы названные риски несет сторона,
допустившая просрочку (п.2 ст.705 ГК)
27. Договор бытового подряда.
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика)
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности
заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (ст.730 ГК)
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Публичный
Предмет договора
Цена
Срок
Форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Выделение договора бытового подряда в отдельный вид обусловлено спецификой:
•
субъектный состав
•
подрядчик (исполнитель по ЗоЗПП) – обязательно субъект предпринимательской
деятельности (ЮЛ, причем независимо от организационно-правовой формы,
или ИП), который осуществляет такую деятельность путем выполнения за плату
работ, удовлетворяющих бытовые и другие личные потребности заказчика.
•
заказчик – гражданин-потребитель, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий работы
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
•
предмет – выполнение работ и передача их результатов заказчику, которые способны
удовлетворять бытовые и другие его личные потребности, аналогичные потребности
членов его семьи и других лиц: пошив одежды, ремонт обуви, ремонт автомобилей
•
публичный характер – может заключаться с использованием публичной оферты (ст.437
ГК)
Цена объявляется подрядчиком до его заключения (п.1 ст.732 ГК), определяется соглашением
сторон (ст.735 ГК), но не может быть выше устанавливаемой госорганами (п.6 Правил бытового
обслуживания). Цена может определяться путём составления сметы – обязательна по требованию
любой из сторон договора (п.3 ст.709 ГК, ст.33 ЗЗПП)
Выполненная работа оплачивается заказчиком после её окончательной сдачи, но с его согласия
может быть полностью или частично оплачена при заключении договора (ст.735 ГК, ч.1-4 ст.37
ЗЗПП)
Специальные правила применяются в зависимости от того, выполняются ли работы из материала
подрядчика или заказчика
•
•
если работа выполняется из материала подрядчика, он оплачивается заказчиком при
заключении договора полностью или в части с окончательным расчетом при получении
заказчиком выполненной работы (ст.733 ГК).
если работа выполняется из материала заказчика, в квитанции или ином документе,
выдаваемом подрядчиком материала после заключения договора, указываются точное
наименование, описание и цена (ст.734 ГК, абз.2 п.2 ст.35 ЗЗПП). В этом случае
подрядчик несет ответственность за сохранность и правильное использование
материала.
Обязанности подрядчика (ст.35 ЗЗПП):
• предупреждение потребителя о непригодности
переданного им материала на вещи
• представление отчета об израсходовании материала
• возврат остатка
или
недоброкачественности
Подрядчик обязан осуществить работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных
видов работ или договором (ст.27 ЗЗПП):
• частные сроки (периоды) – если выполнение работы по частям
• промежуточные сроки – сроки завершения этапов
Заказ может быть выполнен в срочном порядке с уплатой надбавки к цене.
Потребитель обязан с участием исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (её
результат). При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков потребитель обязан немедленно заявить исполнителю. При обнаружении
после приемки работы недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки) в том числе, умышленно скрытых исполнителем, потребитель
обязан известить исполнителя.
Заказчик вправе в любое время до сдачи работы отказаться от исполнения договора, уплатив
подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной части работы и возместить
расходы по исполнению договора. Условия договора, лишающие этого права, ничтожны.
Последствия нарушения обязательств
В случае полной или частичной утраты или повреждения материала либо вещи, принятой от
потребителя, исполнитель обязан в 3-дневный срок заменить однородным материалом/ вещью
аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие в разумный срок, при
отсутствии такого материала – возместить потребителю двукратную цену утраченного или
поврежденного материала, расходы, понесенные потребителем (абз.1 и 2 п.37 ПП ВС №7)
При обнаружении недостатков во время приёмки результата работы и после в течение
гарантийного срока (если не установлен, то в течение разумного срока, но не позднее 2 лет, для
недвижимости – 5 лет со дня приёмки) заказчик вправе по своему выбору потребовать (п.1
ст.723 ГК):
• безвозмездного повторного выполнения работы
• соразмерного уменьшения её цены
• возмещения расходов на исправление недостатков своими средствами или 3-ими
лицами
При обнаружении существенных недостатков выполненной работы или иных существенных
отступлений от условий договора потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения причинённых убытков.
Существенные недостатки – недостатки, которые являются неустранимыми или не могут быть
устранены без соразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно или
проявляются вновь после их устранения и другие подобные недостатки (п.13 ПП ВС №17)
Установлены сроки удовлетворения требований потребителя в связи с выявленными в
выполненной работе недостатками. По общему правилу должны быть устранены в разумный
срок, назначенный потребителем, который указывается в договоре.
Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу, о возмещении
расходов по их устранению, о возврате уплаченной за работу денежной суммы и о возмещении
убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в 10-дневный
срок со дня их предъявления.
Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи или о повторном
выполнении работы, подлежит удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения
работы, при его отсутствии – в срок, предусмотренный договором.
При нарушении исполнителем сроков выполнения работы, т.е. сроков начала и окончания,
промежуточных сроков, или если во время выполнения работы стало очевидным, что она не
будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
• назначить исполнителю новый срок
• поручить выполнение рабат 3-им лицам за разумную цену или выполнить своими
силами и потребовать от исполнителя возмещения расходов
• потребовать уменьшения цены за выполнение работы
• отказаться от исполнения договора
Потребитель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных нарушением сроков.
При назначении потребителем новых сроков выполнения работы – должны указываться в
договоре, при их просрочке потребитель вправе предъявить иные требования. Не подлежат
удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя – ответственность
безвиновная.
За нарушение сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку
в форме пени.
28. Договор строительного подряда.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок
построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные
работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную цену
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Предмет договора
Цена
Срок
Форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Заказчик – ФЛ или ЮЛ
Подрядчик – предприниматель: ЮЛ или ИП. Обычно работы выполняются специализированными
строительными, монтажными, пусконаладочными организациями, На осуществление отдельных
специальных видов работ подрядчики обязаны иметь лицензию + свидетельство о допуске к
работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. Подобные
свидетельства вправе выдавать СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих
строительство
Право собственности на результат работы переходит к заказчику после принятия результата
работ от подрядчика и регистрации его как объекта недвижимости.
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего
предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик
(п. 1 ст. 741 ГК РФ).
Обязанности подрядчика по договору строительного подряда.
Подрядчик по договору строительного подряда обязан:
•
•
•
•
•
•
•
Предоставить техническую документацию в установленный срок.
Своевременно приступить к исполнению договора.
Обеспечить строительство материалами и оборудованием.
Выполнять работу в соответствии с установленными требованиями.
Выполнить все строительные работы в срок.
Выполнить работу без недостатков (дефектов).
Сдать объект строительства заказчику.
Сдача и приемка результата работ распадается на несколько стадий:
•
•
•
•
направление подрядчиком сообщения заказчику о готовности к проведению сдачи и
приемки результата работ;
совместное проведение сторонами сдачи и приемки результата работ;
подписание сторонами акта сдачи и приемки результата работ.
При проведении сдачи и приемки результата работ заказчик с участием подрядчика
должен осмотреть и принять выполненную работу (ее результат).
Обязанности заказчика по договору строительного подряда.
Заказчик по договору строительного подряда обязан:
•
•
•
Своевременно предоставить для строительства земельный участок.
Принять работу.
Уплатить обусловленную цену.
29. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую
документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и
оплатить их результат (ст.758 ГК).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Предмет договора
Цена
Срок
Форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Отличительная особенность договора – субъектный состав и предмет: своеобразие характера
выполняемой подрядчиком работы и ее результата.
Заказчик – любое ЮЛ или ФЛ.
Подрядчик, именуемый проектировщиком, изыскателем, – предприниматель –
специализированная организация: проектная, изыскательская, проектно-изыскательская со
свидетельством СРО и лицензией
Существенные условия:
• предмет
• цена
• срок выполнения работ
Предмет договора — изыскательские и проектные работы и их результат.
Особенность: окончательная оценка качества технической документации и данных, полученных в
результате изыскательских работ, может быть дана в ходе строительства и эксплуатации объекта,
созданного в соответствии с проектом и с учетом проведенных изысканий.
Изыскательские работы проводятся с целью технико-экономического обоснования выбора
места строительства, посредством комплексного изучения природных условий, возможностей
использования источников водоснабжения, местных строительных материалов в районе
расположения строительной площадки.
Основные видов инженерных изысканий: геодезические, геологические,
гидрометеорологические, экологические, геотехнические изыскания. Результаты этих работ могут
быть овеществлены в форме заключений, технических отчетов, в топографических картах, могут
быть представлены в виде образцов породы, грунта
Проектные работы – работы по разработке (на основе результатов изыскательских работ)
собственно проекта или иной технической документации. Собственно проект – комплекс
технической документации, содержащий технико-экономическое обоснование, чертежи,
пояснительные записи и другие материалы, необходимые для осуществления строительства и
(или) реконструкции объектов.
Нематериальный результат проектных и изыскательских работ – один из видов
интеллектуальной собственности, подлежащий правовой охране: произведения архитектуры,
градостроительства, в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, прямо отнесены к
объектам авторских прав
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными
на проектирование и договором, обязан передать результат заказчику (ст.760 ГК).
Стороны – обладатели интеллектуальных прав на результат проектных и изыскательских работ, то
ГК возлагает на них ряд дополнительных обязанностей:
•
обязанность подрядчика согласовывать готовую техническую документацию с
заказчиком, при необходимости — с компетентными госорганами и органами госвласти
(п.1 ст.760 ГК)
•
подрядчик обязан гарантировать заказчику отсутствие у 3-их лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной технической документации
• компетентные госорганы, органы МСУ, с которыми техническая документация
должна быть согласована,
• хозяйствующие субъекты (субъекты, обладающие интеллектуальными правами
на использование архитектурного проекта, на основе которого разработана
техническая документация для строительства). К
• ФЛ — авторы произведения архитектуры
Пример, те из них, с которыми техническая документация должна быть согласована: проектная
документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, по
общему правилу, до утверждения их заказчиком подлежат экспертизе (ст.48, 49 ГсК). Результат
проектных и изыскательских работ способен к тиражированию и многократному использованию,
то подрядчик уполномочен передавать техническую документацию 3-им лицам исключительно с
согласия заказчика (ст.760 ГК).
Заказчик, являясь правообладателем результата работ:
• вправе использовать полученную техническую документацию только на цели,
предусмотренные договором
• не передавать ее 3-им лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия
подрядчика (ст.762 ГК).
Ответственность сторон
Ответственность сторон по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
строится на основании общих положений об ответственности по договору подряда (гл.37, гл.25
ГК).
При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах:
• подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую
документацию и произвести необходимые дополнительные изыскания
• заказчик вправе возложить на подрядчика ответственность в виде возмещения убытков,
если законом или договором не предусмотрено иное.
Определенные особенности имеет возмещение вреда, причиненного 3-им лицам (посетителям
торговых комплексов, спортивных сооружений в случае разрушения зданий и сооружений
вследствие недостатков указанных работ) вследствие недостатков проектных либо
изыскательских работ, обнаруженных в ходе эксплуатации объекта.
Лица, ответившие за действия проектировщика либо изыскателя и осуществившие подобные
платежи, вправе в порядке регресса предъявить требование к исполнителям проектных и
изыскательских работ и к СРО проектировщиков или СРО инженерных изыскателей.
Исполнитель и СРО-проектировщиков или СРО-инженерных изыскателей в таком обязательстве –
солидарные должники. Но СРО-проектировщиков или СРО-инженерных изыскателей по
обязательствам своего члена отвечает при условии, что на момент выполнения таких работ
проектировщик (изыскатель) имел свидетельство о допуске к ним, выданное организацией. При
этом СРО-проектировщиков или СРО-инженерных изыскателей (подобно СРО-строителей) несет
ответственность в пределах средств сформированного ею компенсационного фонда (ч.1 ст.55.16,
ч.5 п.2 ст.60 ГсК).
30. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
Гос.(муниц.) контракт на выполнение подрядных работ для гос. или муниц. нужд:
•
отдельный вид договора подряда (п.2 ст.702 ГК)
•
разновидность договора строительного подряда или договора на выполнение проектных и
изыскательских работ (п.1 ст.763 ГК).
По гос. или муниц.контракту на выполнение подрядных работ для гос. или муниц. нужд
подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством
и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их
государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный
заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (ст.763
ГК).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
•
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
•
•
•
•
Предмет (объем подлежащей
выполнению работы)
Срок
Цена (стоимость подлежащей
выполнению работы)
размере и порядке
финансирования и оплаты работ
о способах обеспечения
исполнения обязательств сторон
(п.1 ст.766 ГК).
Форма:
Форма данного договора
подчиняется общим
правилам о форме сделок
(гл. 9 ГК)
Правовые особенности, позволяющие отграничить гос.(муниц.) контракт на выполнение
подрядных работ от договора строительного подряда и договора на выполнение проектных и
изыскательских работ:
• предназначение работ и особенности финансирования их исполнителей, участие в
подряде гос. или муниц. заказчиков
• особенности порядка заключения и исполнения контракта.
Гос.(муниц.) заказчик – лицо, в соответствии с бюджетным законодательством наделенное
финансовыми ресурсами из средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного
бюджета или бюджетов гос.внебюджетных фондов РФ (ПФР, ФСС и ФОМС), бюджетов
территориальных гос.внебюджетных фондов (ФОМС).
Определен круг лиц (ст.764 ГК):
• гос.органы, органы гос.власти (Счетная палата РФ, ЦИК РФ, контрольные органы
представительных органов субъектов РФ, избирательные комиссии субъектов РФ)
• органы управления гос.внебюджетными фондами (ПФР, ФСС, ФОМС и его
территориальные органы)
• казенные учреждения и иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и внебюджетных источников финансирования.
Гос.заказчики строек и иных объектов могут выступать: Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», казенные учреждения науки, образования, культуры, здравоохранения,
наделенные для этого финансовыми ресурсами в соответствии с бюджетным законодательством.
Муниц.заказчики – органы МСУ, муниц.учреждения и иные получатели средств местных
бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Подрядчик по гос.(муниц.) контракту – занимающееся предпринимательской деятельностью ЮЛ
или ФЛ, в том числе иностранное. В отношении работ, выполняемых иностранными лицами,
установлен национальный режим, но применяемый принципа гос.регулирования
внешнеэкономической деятельности, как взаимность в отношении другого государства. В целях
защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей
Правительством могут устанавливаться запреты и ограничения на допуск работ, выполняемых
иностранными лицами (ст.14 ФЗ о контрактной системе).
Подрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством к
исполнителям работ по строительному подряду: работы, оказывающие влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выполняются только лицами, имеющими свидетельства о
допуске к таким работам, выданные СРО (ч.2 ст.47, ч.4 ст.48 ГсК, ст.5.2–55.8 ГсК).
Контракт заключается по итогам размещения гос.(муниц.) заказа, под которым понимается
задание гос.(муниц.) заказчика на выполнение подрядчиком строительных либо проектных и
изыскательских работ.
Для определения подрядчика заказчиками используются конкурентные способы размещения
заказа, именуемые также способами определения подрядчика, или заказ размещается у
единственного подрядчика (ст.24 ФЗ о контрактной системе). В целях обеспечения конкуренции
между исполнителями работ, открытости и прозрачности информации в сфере выполнения работ
для гос.(муниц.) нужд размещение заказа у единственного подрядчика может осуществляться в
случаях, предусмотренных законом: в силу распоряжения Президента или Правительства, либо
если работы относятся к сфере деятельности субъекта естественной монополии.
Конкурентные способы определения подрядчика:
• посредством проведения конкурса, в том числе открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса
с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса
• посредством проведения аукционов, в том числе аукциона в электронной форме,
закрытого аукциона
• путем запроса котировок (т. е. запроса цен на выполнение работ)
• путем запроса предложений.
Для гос.(муниц.)заказчика, разместившего заказ, заключение гос.(муниц.)контракта –
обязательно, если иное не установлено законом (п.1 ст.527, ст.765 ГК). Так, заказчик вправе
отказаться от заключения контракта с победителем того или иного способа определения
исполнителя при установлении факта предоставления им недостоверной информации о его
соответствии требованиям закона об участниках размещения заказа (ч.9 ст.31 ФЗ о контрактной
системе).
Для подрядчика заключение контракта – обязательно в случаях, предусмотренных законом, и
при условии, что гос. или муниц.заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть
причинены исполнителю в связи с его выполнением. Условие о возмещении убытков не
применяется в отношении казенного предприятия (п. 2 и п. 3 ст. 527, ст. 765 ГК).
В случае уклонения победителя от заключения контракта заказчик может обратиться в суд с
иском о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя от заключения контракта, и
заключить контракт с участником, занявшим следующее место после победителя, либо заказ
разместить заново. Информация об участниках, уклонившихся от заключения контракта,
включается в Реестр недобросовестных подрядчиков (ст.104 ФЗ о контрактной системе).
Ответственность наступает в форме возмещения убытков и уплаты неустойки (пени, штрафа).
Частный случай основания для возмещения убытков – правило ст.767 ГК о возмещении
заказчиком убытков, причиненных подрядчику изменением сроков выполнения работ.
Отличительная черта гражданско-правовой ответственности за нарушение гос.(муниц.) контракта
– достаточно широкая сфера применения законной неустойки.
В случае просрочки оплаты подрядчик вправе потребовать от гос.(муниц.)заказчика уплаты
законной неустойки в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ от неуплаченной в срок суммы (ч.5 ст.34 ФЗ о контрактной системе). В том
же размере и с соблюдением того же порядка предусмотрено взыскание гос.(муниц.) заказчиком
пени в случае просрочки исполнения обязательства подрядчиком (исчисляемой от цены
контракта или ее части).
31. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Осуществление научной, конструкторской деятельности, деятельности по созданию новых
технологий в российском ГП опосредовано 2 типами договоров на выполнение работ:
•
•
договором на выполнение научно-исследовательских работ
договором на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести
обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового
изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется
принять работу и оплатить ее (п.1 ст.769 ГК)
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
•
•
•
Предмет
Срок
Цена
Форма:
Форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Исполнитель обязан (ст.773 ГК):
• выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием
и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок
•
незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы
•
гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих
исключительных прав других лиц.
Исполнитель обязан выполнять научно-исследовательские работы лично, вправе привлекать к
исполнению договора 3-их лиц только с согласия заказчика (п.1 ст.770 ГК).
Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета
договора, хода его исполнения и полученных результатов, публиковать полученные при
выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия заказчика
Заказчик в договорах обязан (ст.774 ГК)
• передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию
• принять результаты выполненных работ и оплатить их.
На этой стадии исполнения указанных договоров заказчиком может создаваться комиссия по
приемке и оценке результатов выполненных работ. По результатам работ подписывается акт –
основание для оплаты их выполнения.
Договорами может быть предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю
техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или
тематику работ.
Заказчик обязуется:
• обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его
исполнения и полученных результатов
• публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные
конфиденциальными, только с согласия исполнителя (ст.771 ГК).
32. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, общая характеристика, виды,
правовое регулирование.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Публичный
Сущ. условия:
Форма:
Предмет
Форма данного договора подчиняется
общим правилам о форме сделок (гл. 9 ГК)
Стороны: исполнитель (исполнитель) и заказчик (заказчик):
•
исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором.
Для оказания отдельных видов услуг могут устанавливаться специальные требования к
исполнителю:
• лицензирование деятельности,
• наличие специального образования и соответствующего диплома (сертификата),
• стажа работы,
• состояния здоровья у работников исполнителя: аудиторские услуги оказываются
аудиторской организацией (коммерческой организацией, являющейся членом
одной из СРО-аудиторов) или аудитором (ФЛ, получившим квалификационный
аттестат аудитора и являющимся членом одной из СРО-аудиторов).
•
заказчик – ФЛ и ЮЛ. Хотя для некоторых договоров услугополучателем выступает только
определенное лицо: для договора оказания туристских услуг туристом считается
гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания.
Договор возмездного оказания услуг оформляется путем составления отдельного документа
(текста договора) или выдачей жетона, талона, кассового чека, квитанции или других документов
установленного образца.
Для любого договора возмездного оказания услуг характерна обязанность исполнителя оказать
услуги надлежащим образом (соответствующего качества, в предусмотренном объеме,
установленном месте, в оговоренный срок) и обязанность заказчика своевременно оплатить
услуги.
Невозможность исполнения услуги возникает либо по вине исполнителя, либо по вине
заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает.
•
если невозможность исполнения возникла по вине исполнителя, оплата была
произведена, то исполнитель обязан возвратить заказчику полученную денежную
сумму, возместить возникшие убытки.
•
если невозможность исполнения наступила по вине заказчика, то услуги должны быть
им оплачены в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором.
•
если невозможность исполнения обусловлена обстоятельствами, за которые ни
одна из сторон не отвечает, то заказчик возмещает исполнителю фактически
понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.
Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора, т.к. односторонний отказ от
исполнения договора предполагает нарушение интересов контрагента, то закон предписывает
соблюдение правил:
• Заказчик в случае отказа обязан оплатить исполнителю фактически понесенные им
расходы.
• Исполнитель в случае отказа обязан возместить заказчику убытки. Не допускается
односторонний отказ медицинского учреждения от исполнения своих обязательств при
наличии у него возможности предоставить медицинские услуги в силу публичности
заключенного договора – вывод применим и к другим публичным договорам
возмездного оказания услуг.
Последствия одностороннего отказа в форме возмещения убытков – меры защиты сторон.
33. Транспортные обязательства: общая характеристика, источники правового
регулирования, виды. Договоры об организации перевозок.
Транспортные обязательства (в широком значении) – это обязательства, в силу которых
перевозчик должен совершить юридические и фактические действия по перемещению
(транспортировке) груза, пассажира или багажа (транспортные услуги) в пользу грузоотправителя
(грузополучателя, пассажира), а грузоотправитель обязуется оплатить эти действия.
Перевозка – деятельность по перемещению людей и вещей с использованием предназначенных
для этого транспортных средств (гл.40 ГК): термин «перевозка» употребляется в широком
значении, не сводимом к перемещению грузов, пассажиров и багажа по договору перевозки.
Понятие «перевозка» входит в понятие «транспортировка», охватывающего грузовые и
пассажирские перевозки и деятельность по перемещению грузов другими способами: перекачкой
по магистральным трубопроводам.
Транспортная система России объединяет железнодорожный, воздушный, внутренний водный
(речной), морской, автомобильный и городской наземный электрический транспорт.
Виды перевозок
По направленности перевозочной деятельности:
• перевозки вещей (грузов, багажа, грузобагажа и не принадлежащих перевозчику
порожних грузовых вагонов)
• перевозки людей (пассажирские)
Вещи – объект перемещения, а пассажиры выступают – субъекты отношений по перевозке.
По территориальному признаку
• внутренние
• международные
На наземном транспорте перевозки в международном сообщении характеризуются тем, что
пассажиры и грузы пересекают гос.границу РФ, в том числе транзитом (ст.2 УЖТ, ст.4 УАТ).
• воздушные перевозки признаются международными, если пункт отправления и пункт
назначения расположены на территории 2 государств либо на территории одного
государства, но с предусмотренной посадкой на территории другого государства (ст.101
ВК)
• к перевозкам в заграничном сообщении относятся те, которые не являются
каботажными, т.е. перевозками между морскими портами РФ, портовыми (внутри
акватории одного порта) (ст.4, 225 КТМ).
Принципиальная особенность правового регулирования организации и осуществления перевозки
– отказ ГК от подробной регламентации этого процесса и установление только основных
положений для данной сферы общественных отношений. Общие условия перевозки
определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в
соответствии с ними правилами (п.2 ст.784 ГК):
• Устав железнодорожного транспорта РФ (УЖТ)
• Воздушный кодекс
• Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ)
• Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ)
• Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта
(УАТ)
34. Договор перевозки груза.
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз
в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а
отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату (п.1 ст.785 ГК).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Консенсуальный/Реальный
Двусторонний
Предмет
Возмездный
Публичный
Форма:
Письменная, транспортная накладная
Стороны договора перевозки груза
•
перевозчик – ЮЛ или ИП; для перевозки опасных грузов внутренним водным, морским и
железнодорожным транспортом, для воздушных грузовых перевозок перевозчик обязан
иметь лицензию
•
грузоотправитель – ЮЛ или ФЛ, от имени которого груз сдается для перевозки
Существенные условия:
•
предмет
Предмет договора перевозки – действия перевозчика по перемещению груза в пункт назначения
и выдаче получателю – транспортная услуга – не имеющая овеществленного результата
деятельность перевозчика по пространственному перемещению груза. Осуществление
деятельности тесно связано с оказанием иных услуг: по перевалке, обеспечению сохранности, не
имеющих, однако, самостоятельного значения и подчиненных цели транспортировки.
ГК определяет договор перевозки груза как реальный, т.е. считающийся заключенным с момента
получения перевозчиком груза от отправителя.
Форма договора – обязательность письменной формы договора перевозки груза (п.2 ст.785 ГК):
заключение подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной
накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим
транспортным уставом и кодексом).
Основные обязанности перевозчика:
1. Своевременно и в обусловленное место подать под погрузку исправные транспортные средства
2. Доставить груз в пункт назначения в установленный срок и в сохранности.
3. Выдать груз получателю.
Основные обязанности грузоотправителя:
1. Предъявить груз для перевозки
2. Оплатить перевозку груза.
35. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора перевозки
груза.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке стороны несут
ответственность, установленную ГК, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением
сторон (ст.793 ГК).
Применительно к отдельным нарушениям условий перевозок грузов ответственность
установлена:
•
•
•
либо в форме исключительной неустойки
либо в форме возмещения прямого ущерба или его части (но не упущенной выгоды)
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств (Ст. 794 ГК РФ)
По вопросу об условиях наступления, размерах ответственности, порядке применения,
основаниях освобождения от нее ст.794 ГК отсылает к транспортным уставам (УЖТ - штраф) и
кодексам (ККВТ - штраф) и соглашениям сторон.
Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае неподачи
транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это
произошло вследствие:
•
•
непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов,
наводнений) и военных действий;
•
прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях,
установленного в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом
или кодексом;
Ответственность за просрочку доставки груза
На всех видах транспорта (ст.120 ВК, ст.116 КВВТ, ст.97 УЖТ, п.11 ст.34 УАТ), кроме морского,
ответственность перевозчика за просрочку доставки груза предусмотрена в форме пени в
процентах от провозной платы или МРОТ за каждые сутки или каждый час просрочки.
Предельная величина пени ограничена размером провозной платы или ее половиной.
Данная неустойка носит характер исключительной, т.е. убытки грузоотправителя и
грузополучателя за нарушение срока перевозки груза не возмещаются. Все транспортные уставы и
кодексы освобождают перевозчика от ответственности за несвоевременную доставку груза,
вызванную непреодолимой силой и иными, не зависящими от перевозчика обстоятельствами, т.
е. строят ответственность на принципе вины.
•
Ответственность за несохранность груза.
Положения об ответственности перевозчика за несохранность груза сформулированы в ст.796 ГК
в отношении любых видов перевозки груза всеми видами транспорта – не отсылает к
транспортным уставам и кодексам и не предполагает возможности какого-либо
специфического регулирования.
Перевозчик отвечает за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и
до выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза
произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело, например:
•
•
•
•
особые естественные свойства груза
недостатки тары или упаковки, которые не могли быть замечены при наружном осмотре
груза
недостаточность или неяркость маркировок
действия или распоряжения соответствующих властей (ст.95 УЖТ, п.1 ст.118 КВВТ, ст.36
УАТ, ст.166 КТМ).
То есть, устанавливает в качестве общего условия наличие вины перевозчика.
Для освобождения от ответственности перевозчик должен доказать, что соответствующее
конкретное событие или явление имело место и существует причинная связь между этим
обстоятельством и несохранностью груза при надлежащей заботе о нем перевозчика.
Процессуальные особенности применения ответственности в обязательствах грузовой
перевозки
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно
предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном транспортным уставом и кодексом
(ст.797 ГК).
Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае
полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа
от него в 30-дневный срок.
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, – 1 год с момента,
определяемого транспортными уставами и кодексами (даты содержаться в коммерческих актах,
или отметками в транспортных накладных и других перевозочных документах).
36. Общая и частная авария: понятие, расчет и распределение убытков.
На морском транспорте есть особый порядок распределения убытков, возникших в процессе
перевозки, возмещение которых не является мерой ответственности – общая авария.
Общая авария (ст.284 КТМ) – убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно
произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, в целях
сохранения от общей опасности имущества, участвующего в общем морском предприятии, –
судна, фрахта и перевозимого судном груза.
Различают следующие виды общей аварии:
•
Выбрасывание груза за борт
•
Тушение пожара
•
Намеренная посадка судна на мель
•
Снятие судна с мели
•
Заход судна в место убежища
•
Перемещение на борту судна, выгрузка либо обратная погрузка груза, топлива или
предметов снабжения
•
Временный ремонт судна
•
Постоянный ремонт судна
•
Задержка судна ради общей безопасности
•
Признание судна непригодным к плаванию
•
Спасание судна с грузом
•
Меры по предотвращению или уменьшению ущерба окружающей среде
•
Повреждение или гибель груза, топлива либо предметов снабжения
•
Потеря фрахта
•
Заменяющие расходы
•
Гибель судна
Общая авария распределяется между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости во
время и в месте окончания общего морского предприятия. Наличие общей аварии
устанавливается, расчет по ее распределению (диспаша) составляется лицами, обладающими
знаниями и опытом в области морского права (диспашерами), по заявлению заинтересованных
лиц (ст.305 КТМ).
Частная авария (ст.297 КТМ) – убытки, не относящиеся к общей аварии. Такие убытки не
подлежат распределению между судном, грузом и фрахтом, и их несет тот, кто их потерпел, или
тот, кто несет ответственность за их причинение.
Убытки, не подпадающие под признаки общей аварии, распределению не подлежат, их несет
тот, кто их потерпел, или тот, кто несет ответственность за их причинение.
Признаки частной аварии:
•
ущерб причинен судну без груза
•
ущерб причинен судну при наличии груза (причинен случайный урон по мгновенно
возникшей причине, непредвиденной и непредотвратимой)
•
ущерб вызван действием непреодолимой силы
•
ущерб – следствие неправильных действий экипажа потерпевшего или другого судна,
приведших к посадке на мель, столкновению, повреждению причальных сооружений
•
расходы вызваны неоправданным увеличением продолжительности рейса, простоя в
связи с выполнением экипажем судна ремонтно-восстановительных работ после шторма,
форсирования двигателей, машин и котлов судна на плаву при возникновении какой-либо
опасности.
37. Договор перевозки пассажира и багажа.
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт
назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и
выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить
установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (ст.786 ГК)
Юр. характеристика:
консенсуальный – считается заключенным
после приобретения пассажиром билета
или багажной квитанции (при сдаче багажа)
и иногда реальный
возмездный
двусторонне-обязывающий
публичный (иногда)
Сущ. условия:
Форма:
•
•
Устная – удостоверяется
билетом ( + багажная
квитанция для багажа)
Предмет
Цена
Сторонами договора перевозки выступают перевозчик и пассажир.
Перевозчик – это ЮЛ или ИП, оказывающие платную транспортную услугу пассажиру. По общему
правилу перевозчик обязан иметь лицензию (ст.12 Закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»).
Пассажир – сторона в договоре и объект транспортной услуги – граждане независимо от объема
дееспособности.
Сущ. условия:
Предмет: транспортные услуги, т.е. услуги по перемещению (транспортировке) пассажиров,
багажа. Эти услуги включают в себя не только собственно транспортировку, но и иные действия, в
частности хранение, выдачу багажа получателю, нередко погрузку и выгрузку.
Виды:
•
договоры перевозок на значительные расстояния. Все их существенные условия
отражены в билете: сведения о маршруте перевозки, номере рейса, дне и времени
отправления и прибытия в пункт назначения, виде транспортного средства и т.п. + иногда
ФИО и данные пассажира
•
договоры на осуществление городских и пригородных перемещений по билетам, не
содержащим конкретных сведений о перевозке пассажира. Билет содержит: вид
транспортного средства, зона и сроки действия билета, количество возможных поездок
или посадок в транспортное средство, стоимость билета. удостоверяются билетами на
предъявителя
Договор подпадает под действие ЗЗПП, который в части, не противоречащей ГК и специальному
транспортному законодательству.
Гражданин, как потребитель транспортных услуг, вправе требовать предоставления ему
необходимой и достоверной информации об исполнителе, режиме его работы и оказываемых им
услугах
Обязанности сторон:
Обязанности перевозчика:
• обеспечение пространственного перемещения.
• доставить пассажира в пункт назначения и своевременно
• совершить рейс по предусмотренному договором маршруту
• обеспечить безопасные условия проезда
• обеспечить обслуживание пассажира в пути.
Обязанности пассажира:
• внесение платы за проезд – за перевозку пассажиров взимается провозная плата (ст. 790
ГК)– плата за перевозку транспортом общего пользования определяется на основании
тарифов, которые утверждены органами ИВ
• соблюдение действующих на транспорте правил перевозок: хранить билет, предъявлять
по требованию лиц, пройти досмотр (Воздушный Кодекс)
Права и льготы пассажира: пассажир имеет право в порядке, предусмотренном транспортными
уставами и кодексами, провозить детей бесплатно или на льготных условиях; провозить с собой
бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по
тарифу (п.3 ст.786 ГК).
Ответственность сторон:
На пассажирские перевозки распространяется запрет на соглашения транспортных организаций с
пассажирами об ограничении или устранении установленной законом ответственности
перевозчика (п.2 ст.793 ГК). Такие соглашения недействительны.
Ответственность пассажира:
• нарушение правил проезда – удаление пассажира
• нарушение перевозки багажа – УАТ – в багаже запрещенные вещи, то штраф в 10х
зарплате.
Основные формы ответственности сторон при нарушении договора пассажирской перевозки:
взыскание неустойки (штрафа, пени), частичное или полное возмещение убытков потерпевшей
стороне и некоторые другие.
Перевозчик отвечает за:
• причинение вреда жизни или здоровью пассажира (ст.800 ГК)
• задержку отправления пассажира (ст.795 ГК).
• несохранность багажа (ст.796 ГК).
38. Договор транспортной экспедиции.
По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и
за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой
груза (абз.1 п.1 ст.801 ГК).
Юр. характеристика:
консенсуальный - права и обязанности
возникают в момент достижения его
сторонами соглашения по существенным
условиям экспедирования конкретного
груза / иногда реальный
возмездный
двусторонне-обязывающий
Сущ. условия:
Форма:
•
• Письменная
(оформление
экспедиторских
документов: поручение
экспедитору,
экспедиторская и
складская расписки)
Предмет
Значение договора в том, что при организации перевозок требуется выбор вида транспорта,
перевозчика (или даже нескольких перевозчиков), оптимального маршрута перевозки; погрузка
груза в пункте его отправления и выгрузка в пункте назначения.
Стороны договора:
•
клиент – грузоотправитель, грузополучатель или иное лицо, заключившее договор с
целью получения транспортно-экспедиционных услуг - ФЛ и ЮЛ (особых требований не
предъявляется)
•
экспедитор – лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных
договором транспортно-экспедиционных услуг - ЮЛ или ИП, как правило,
специализирующиеся на занятии транспортно-экспедиционной деятельностью (по
общему правилу не требуется получение лицензии – только на лицензируемые доп. услуги
– например, таможенный представитель)
Форма договора – письменная (п.1 ст.801). Заключение договора транспортной экспедиции
должно подтверждаться оформлением экспедиторских документов (часть договора транспортной
экспедиции) и составляются письменно:
• поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту
транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора, содержит достоверные и полные
данные о характере груза, его маркировке, весе, объеме, о количестве грузовых мест)
•
экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки
груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя и предоставляет экспедитору
право владения грузом до момента передачи груза клиенту либо указанному им
грузополучателю по окончании перевозки)
•
складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на
складское хранение).
Основные обязанности экспедитора
организация перевозки груза транспортом и по маршруту, избранному экспедитором или
клиентом;
обязан оказывать услуги в соответствии с условиями договора;
обязан сообщить клиенту о недостатках полученной информации, а в случае ее неполноты
запросить у клиента дополнительные данные;
Клиент обязан представить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о
свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения
экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, и
документы, необходимые для осуществления таможенного, федерального государственного
транспортного надзора и других видов государственного контроля (надзора).
Ответственность
В случае необеспечения сохранности принятого груза (самостоятельно перевозимого
экспедитором), если экспедитор не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча)
груза произошли вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело, экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде
возмещения реального ущерба (п.1 ст.7 Закона):
• за утрату или недостачу груза, за повреждение (порчу) груза
Если утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли по вине экспедитора, то на него
может быть возложена обязанность возместить клиенту упущенную выгоду.
Экспедитор в полном объеме отвечает за убытки, причиненные клиенту нарушением срока
исполнения обязательств по договору, если иное не предусмотрено указанным договором и
экспедитор не докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине клиента (п.1 ст.9 Закона).
Клиент в полном объеме отвечает за убытки, причиненные экспедитору в связи с
неисполнением обязанности по предоставлению экспедитору информации о грузе и об условиях
его перевозки (п.4 ст.804 ГК, абз.1 п.1 ст.10 Закона)
Особенность применения ответственности – сокращенный срок исковой давности, который
составляет 1 год со дня возникновения права на предъявление иска (ст.13 Закона).
39. Договор займа: понятие, юридическая природа, виды, содержание
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества (ст.807 ГК)
Юр. характеристика:
реальный (если займодавец – ФЛ) /
консенсуальный (если указан срок)
односторонне-обязывающий / При
консенсуальном характере договор займа
двусторонний, т.к. займодавец обязуется
передать.
Сущ. условия:
Форма:
•
• Письменная или
устная
Предмет
возмездный/ безвозмездный
Отношения займа предполагаются возмездными, если их безвозмездный характер прямо не
установлен законом или конкретным договором.
При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер
определяется ключевой ставкой ЦБ, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 ст. 809 ГК).
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное,
когда:
•
договор заключен между гражданами, в том числе ИП, на сумму, не превышающую 100
000 рублей
•
по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми
признаками
При отсутствии иного соглашения проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно
до дня возврата займа включительно.
Стороны договора займа (займодавец и заемщик) – любые субъекты ГП, являющиеся
собственниками своего имущества:
• ФЛ (дееспособные)
• ЮЛ
• публично-правовые образования (кроме учреждений (госорганы и ОМС), т.к. они не могут
выступать в качестве займодавцев из-за отсутствия правомочия распоряжения
закрепленным за ними имуществом (если только речь не идет о доходах от разрешенной
им собственником деятельности, правовой режим которых приравнен к бюджетным
доходам). Им запрещено выступать и в роли заемщиков, т.к. это не соответствует
разрешенным направлениям расходования бюджетных средств (ст.70 БК).
Допустимо выступление в роли займодавцев ЮЛ, не являющихся кредитными организациями
(ст.809 ГК). Систематическое осуществление такой деятельности организациями, не являющимися
кредитными, отдельными гражданами (ИП), не должно превращаться в ростовщичество, которое
можно рассматривать как злоупотребление правом на свободу совершения заемных операций
(ст.10 ГК).
Договор займа требует письменной формы в случаях, если его сумма превышает 10 тысяч
рублей, а когда займодавцем является ЮЛ, – независимо от суммы (п.1 ст.808). В отношениях
между ФЛ договор займа в сумме ниже указанного лимита – устная форма.
Несоблюдение – не влечет недействительность: сторонам в такой ситуации запрещено
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение договора займа или его условий, т.е.
закон ограничивает круг доказательств, предоставляемых сторонами суду в случае спора. При
отсутствии спора такой договор предполагается действительным.
Письменное доказательство заключения договора займа (п.2 ст.808 ГК) – расписка заемщика
или иной документ, подтверждающий передачу займодавцем заемщику определенной денежной
суммы или определенного количества вещей
Допущение устной и упрощенной письменной формы договора займа сопровождается
установлением в ст.812 ГК специальных правил его оспаривания:
•
Заемщик вправе доказывать, что предмет договора займа в действительности не поступил
в его распоряжение или поступил не полностью (оспаривание займа по безденежности)
•
Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст.808 ГК), оспаривание
займа по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за искл.: когда
договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых
обстоятельств, а также представителем заемщика в ущерб его интересам
В случае оспаривания займа по безденежности размер обязательств заемщика определяется
исходя из переданных ему или указанных им 3-ему лицу сумм денежных средств или иного
имущества.
Предмет – единственное существенное условие:
•
деньги
•
вещи определённые родовыми признаками
•
ценные бумаги
В качестве предмета займа не могут выступать вещи, ограниченные в обороте, если только
стороны договора не относятся к числу участников оборота, которым разрешено совершение
сделок с такими вещами: иностранная валюта и валютные ценности (п.2 ст.807)
Виды договора займа:
1. Договор государственного займа (ст.817 ГК)
•
стороны: заемщик – РФ, субъект РФ; займодавец – ЮЛ или ФЛ
•
добровольный
•
заключается путем приобретения займодавцем выпущенных гос.облигаций или иных
гос.ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от заемщика
предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа,
иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки,
предусмотренные условиями выпуска займа в обращение
•
изменение условий не допускается
•
правила о договоре гос.займа допускаются к МО
2. Договор целевого займа, устанавливающего конкретные условия использования полученного
займа на строго определенные цели (ст.814 ГК)
•
заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за
целевым использованием суммы займа
•
в случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании
суммы займа, при нарушении обязанности по обеспечению возможности осуществления
контроля за целевым использованием, займодавец вправе потребовать от заемщика
досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не
предусмотрено договором.
3. Договор бытового займа (на личные цели, нет предпринимательского характера)
4. Кредитный договор
5. Договор микрозайма
6. Обычный и облигационный (по порядку совершения и оформления)
40. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит
Кредитный договор – самостоятельная разновидность договора займа.
По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за
пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе
связанные с предоставлением кредита.
Юр. характеристика:
консенсуальный (считается заключенным с
момент достижения соглашения по всем
существенным условиям, вступающим в силу до
реальной передачи денег)
Сущ. условия:
Форма:
•
• Простая
письменная
форма
Предмет
двусторонне-обязывающий
возмездный
Стороны:
Кредитор в кредитном договоре – банки и иные кредитные организации:
банк – кредитная организация, которая вправе осуществлять в совокупности такие
банковские операции, как привлечение во вклады денежных средств ФЛ и ЮЛ, размещение
этих средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
открытие и ведение банковских счетов
небанковская кредитная организация имеет право осуществлять отдельные банковские
операции, допустимые сочетания которых определяются ЦБ РФ.
Заемщики:
• участники гражданского оборота
• у ЦБ кредиты могут получать только кредитные организации
• по бюджетному кредиту – ЮЛ, РФ, субъекты РФ и МО.
Форма договора:
Кредитный договор обязательно (под страхом недействительности) должен быть облечен в
простую письменную форму (ст.820 ГК). Закон не предъявляет к письменной форме
дополнительных требований.
Товарный кредит:
Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного
кредита).
•
консенсуальный
•
возмездный
•
двусторонний
Форма – письменная.
Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качестве, о таре и (или) об упаковке
предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре куплипродажи товаров (ст.465 - 485), если иное не предусмотрено договором товарного кредита.
Коммерческий кредит
Коммерческий кредит – не самостоятельная сделка заемного типа, а условие возмездного
договора (п.1 ст.823). В любом договоре, например в договоре купли-продажи, аренды, подряда,
перевозки, может содержаться дополнительное условие о полной предварительной оплате
(предоплате) или авансе (частичной оплате) предоставляемого имущества, результатов работ или
оказания услуг либо условие об отсрочке или рассрочке оплаты.
По существу во всех ситуациях речь идет о кредите, предоставляемом не банками (или другими
кредитными организациями), а иными, обычными участниками имущественного оборота
(необязательно коммерческими организациями) друг другу, причем не в рамках специальных
заемных отношений.
Типичный пример – купля-продажа товаров с предварительной их оплатой покупателем (ст. 487), с
оплатой проданного товара в кредит (ст. 488) или в рассрочку (ст. 489), участниками (в т. ч.
кредиторами) которой могут являться ЮЛ и ФЛ.
41. Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга)
По договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна
сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне – финансовому агенту (фактору) денежные
требования к 3-ему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор)
обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями,
являющимися предметом уступки (ст.824 ГК):
•
передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде
займа или предварительного платежа (аванса)
•
осуществлять учет денежных требований клиента к 3-им лицам (должникам)
•
осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять
должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить
расчеты, связанные с денежными требованиями
•
осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.
Юр. характеристика:
консенсуальный/реальный
двусторонне-обязывающий
Сущ. условия:
Форма:
•
• Простая письменная
форма
Предмет
возмездный
Основная обязанность финансового агента – финансирование клиента, являющегося
одновременно стороной в договоре о передаче товаров, выполнении работ либо оказании услуг и
в силу этого располагающего денежным требованием к контрагенту (или возможностью стать
обладателем такого требования в будущем).
Основная обязанность клиента по договору факторинга – уступка соответствующего права
требования финансовому агенту в обмен на предоставленное фактором финансирование.
Стороны:
Финансовый агент — лицо, которое оказывает клиенту услуги сопровождения денежных
требований. Финансовым агентом может быть любая коммерческая организация, включая банки.
Клиент — лицо, которое уступает фактору денежные требования и оплачивает его услуги.
Е. А. Суханов: договоры факторинга используются исключительно в предпринимательском
обороте, поэтому их участниками могут быть только коммерческие организации или
индивидуальные предприниматели (и как клиенты, и как фин. агенты).
Форма договора:
Не содержится специальных предписаний к форме договора факторинга (гл.43 ГК), но т.к.
фактором всегда является ЮЛ, договор должен быть заключен в простой письменной форме,
поэтому большинство авторов отмечает необходимость совершения договора факторинга в
письменной форме.
Ответственность
Клиент несет перед финансовым агентом ответственность за недействительность
денежного требования, являющегося предметом уступки.
Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования,
являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению,
если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом
Отличие от цессии для тупеньких (т.е. для меня):
Тот, кто продает, всегда заинтересован получить оплату как можно быстрее, а тот, кто покупает,
— наоборот, отсрочить платеж. При факторинге между сторонами появляется финансовый агент.
Он помогает продавцу как можно быстрее получить деньги, сам за это получает часть долга, а
сверху — еще и плату за свои услуги. (https://journal.tinkoff.ru/guide/factoring)
Цессия — обязательный элемент факторинга: за оказанные услуги клиент уступает фактору
денежные требования. Но факторинг не ограничивается цессией. Помимо этого он включает в
себя комплекс услуг от финансового агента.
Фактор не только покупает право требования, но и оказывает услуги, которые позволяют
вернуть долг. Таким образом, и фин. агент, и клиент совместно заинтересованы в погашении
задолженности.
+ При цессии допустима уступка как денежных, так и неденежных требований, например
можно уступить право забрать товары со склада продавца. При факторинге же допускается
только уступка требований заплатить деньги.
42. Договор банковского вклада
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от
другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
договором.
Если иное не предусмотрено законом, по просьбе вкладчика-гражданина банк вместо выдачи
вклада и процентов на него должен произвести перечисление денежных средств на указанный
вкладчиком счет.
Юр. характеристика:
реальный – считается заключенным с момента
внесения суммы вклада в кассу кредитной
организации или зачисления на ее счет
Сущ. условия:
•
Предмет
•
Валюта и размер
вклада
•
возмездность
Форма:
односторонне-обязывающий
возмездный
публичный – с участием вкладчика-гражданина,
с участием ЮЛ – непубличный
договор присоединения
• Письменная
форма
Банк не вправе оказывать предпочтение одному ФЛ перед другим в отношении заключения
договора банковского вклада определенного вида, а его условия устанавливаются одинаковыми
для всех вкладчиков-ФЛ.
Виды вкладов (ст.837 ГК):
•
вклад до востребования – с неограниченным сроком хранения на условиях выдачи вклада
по первому требованию
•
срочный вклад – внесенный на условиях возврата вклада по истечении определенного
договором срока
Форма договора:
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме путем составленного
единого документа. Банки используют разрабатываемые ими стандартные (типовые) формы
договоров.
Возможен другой способ оформления договорных отношений: к письменной форме
приравнивается выдача банком вкладчику сберегательной книжки, сберегательного или
депозитного сертификата либо иного банковского документа. Сберегательная книжка на
предъявителя, сберегательный и депозитный сертификаты – документарные ценные бумаги.
Банковский документ должен отвечать требованиям закона.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п.2 ст. 836 ГК).
Стороны договора банковского вклада – кредитная организация(банк) и вкладчик.
Банк – обязан иметь лицензию от ЦБ для вкладов ФЛ и лицензию от ЦБ для вкладов ЮЛ
Вкладчик:
•
ЮЛ
•
ФЛ с 14 лет - граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
Если вклад внесен в банк на имя определенного 3-его лица, то такое лицо приобретает права
вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих
правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами
(п.1 ст.842 ГК). С момента выражения 3-им лицом своего намерения воспользоваться правами
вкладчика происходит перемена лица в договорном обязательстве: вместо стороны, заключившей
договор, вкладчиком становится третье лицо, в пользу которого этот вклад был внесен.
•
указание имени гражданина или наименования ЮЛ, в пользу которого вносится вклад –
существенное условие соответствующего договора банковского вклада
Существенные условия договора банковского вклада:
•
о предмете
•
валюте и размере вклада
•
о возмездности (но не о размере процентов)
•
об имени гражданина или наименовании ЮЛ, в пользу которого вносится вклад (если
применимо, является существенным для договора банковского вклада в пользу 3-его
лица).
Последствия несоблюдения:
При необеспечении возврата вклада, при утрате обеспечения или ухудшении его условий по
требованию вкладчика банк обязан немедленно возвратить вклад, уплатить на сумму вклада
проценты в размере ставки рефинансирования и возместить причиненные убытки.
В случае несвоевременного возврата вклада банк уплачивает договорную неустойку по день
фактической уплаты денежной суммы.
В отсутствие договорной неустойки или при закреплении договорной неустойки, но по
желанию вкладчика взыскиваются проценты в размере ставки рефинансирования.
В случае увеличения вклада на сумму невостребованных процентов взыскиваемые за просрочку
возврата вклада проценты в размере ставки рефинансирования (ст.395 ГК) начисляются на всю
сумму вклада, увеличенного (подлежавшего увеличению) на сумму невостребованных процентов.
43. Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности исполнения, виды
счётов
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет,
открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету
(п.1 ст.845 ГК).
Юр. характеристика:
консенсуальный
Сущ. условия:
двусторонний
возмездный (если его безвозмездный характер
прямо не вытекает из соглашения)
•
Предмет
•
Цена
Форма:
• Письменная
форма
публичный
Стороны договора банковского счета: банк и клиент
Банк – собственно банк (в том числе ЦБ), иная небанковская кредитная организация, обладающая
лицензией на право совершения банковских операций.
Клиент (владельцем счета) – любой субъект ГП. К отношениям, вытекающим из договора
банковского счета с участием граждан, применяется ЗЗПП.
Закон называет в качестве возможного субъекта правоотношений по договору банковского счета
бенефициарного владельца – лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 3-их
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – ЮЛ, имеет
возможность контролировать действия клиента банка либо совершает операции с денежными
средствами, которые принадлежат другому лицу.
Существенные условия:
•
условие о предмете договора, в который входят финансовые услуги банка: по списанию и
зачислению денежных средств, совершении иных операций по счету клиента (п.1 ст.845
ГК)
•
цена договора – стоимость банковских услуг и сроки выполнения банковских услуг, в том
числе сроки обработки платежных документов
Форма договора
Поскольку одной из сторон договора является банк (юридическое лицо), постольку договор
банковского счета должен быть совершен в письменной форме (п.1 ст.161 ГК).
Ответственность:
Банк несет ответственность (ст. 856 ГК):
•
за несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств
•
необоснованное списание денежных средств со счета клиента
•
за невыполнение указаний клиента о перечислении или выдаче денежных средств со
счета
Ответственность состоит в уплате процентов на сумму ненадлежаще использованных денежных
средств. Размер таких процентов определяется ключевой ставкой ЦБ, действовавшей в
соответствующие периоды.
Перечень оснований и мер ответственности не закрыт; в законе или договоре банковского счета
могут быть установлены и иные основания ответственности банка: в случае разглашения банком
сведений, составляющих банковскую тайну, клиент вправе требовать от банка возмещения
убытков (п.3 ст.857 ГК).
Виды счетов:
•
Текущие счета (для ФЛ)
•
Расчетные счета – открываются ЮЛ (не являющимся кредитными организациями), ИП, ФЛ,
занимающимся частной практикой (в том числе нотариусам и адвокатам), НКО и
представительствам кредитных организаций
•
бюджетные (лицевые) счета – открываются органами Федерального казначейства РФ, ЮЛ,
осуществляющим операции со средствами бюджетов бюджетной системы (п.7 ст.166.1 БК)
•
корреспондентские счета – открываются кредитным организациям и иным организациям в
соответствии с законодательством РФ или МД
•
специальные банковские счета, в том числе счета банковского платежного агента и
субагента, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного
фонда платежной системы, номинальный счет (ст.860.1–860.6 ГК), счет эскроу (ст.860.7–
860.10 ГК), залоговый счет (ст.358.9–358.14 ГК), специальный банковский счет должника и
др.
44. Расчетные отношения. Правовое регулирование безналичных расчетов в РФ. Формы
безналичных расчетов
Расчеты принято рассматривать как процесс исполнения денежных обязательств: способ расчетов
может быть наличным или безналичным.
Цель расчетов – погашение денежного обязательства плательщика перед кредитором или
выполнение обязанностей по уплате налоговых или иных обязательных платежей.
Объект наличных расчетов – деньги (наличные деньги), признаваемые средством платежа.
Законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной стоимости на всей
территории РФ, – рубль (ст.140 ГК). По соглашению сторон денежное обязательство может быть
выражено в иностранной валюте («валютная оговорка»), однако его исполнение производится
сторонами в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в
условных денежных единицах (ст. 317 ГК).
Наличные расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, производятся без ограничений. Расчеты ЮЛ и ИП
осуществляются, по общему правилу, в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами
наличными деньгами возможны с учетом ограничений, установленных законодательством:
•
предельная сумма наличных расчетов – 100 тыс. рублей в рамках одного договора
•
устанавливаются цели, на которые могут расходоваться наличные деньги, поступившие в
кассы субъектов
•
•
выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы
•
социальные выплаты; выдача денег на личные нужды ИП
•
оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг
•
выдача работникам денег под отчет
•
выплата страховых возмещений по договорам страхования ФЛ, уплатившим
страховые премии наличными деньгами
•
возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги
•
выдача денег при осуществлении операций банковским платежным агентом
для осуществления наличных расчетов должны иметь кассу и вести кассовые книги по
установленной форме.
ЮЛ обязаны устанавливать максимально допустимую сумму наличных денег (лимиты наличных
денег), которая может храниться в кассе. ИП и субъекты малого предпринимательства – без
лимитов.
Безналичные расчеты осуществляются в формах, предусмотренных ФЗ, банковскими правилами,
применяемыми в банковской практике обычаями (п.1 ст.862 ГК).
Слесарев:
•
субъекты отношений: клиент, давший поручение о переводе денежных средств
(плательщик или получатель средств), обслуживающий его банк (небанковская кредитная
организация), в ряде случаев банки, привлекаемые к осуществлению расчетных операций
(банки-посредники)
•
объект отношений: денежные средства, находящиеся на банковском счете клиента
(безналичные денежные средства) или предоставленные клиентом без открытия
банковского счета.
Требования к безналичным расчетам:
•
осуществление, как правило, через банковские счета
•
осуществление банками по распоряжению владельцев счетов в порядке поступления
распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность) и в
пределах остатка средств на счёте или по указанию компетентного органа (судебные
органы, лица, имеющие права бесспорного списания денежных средств со счета, в иных
случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и
клиентом), в порядке установленной законом очередности
•
свобода выбора субъектами формы безналичных расчетов и закреплении ее в договоре
при невмешательстве банков в договорные отношения
•
срочность платежа
•
обеспеченность платежа.
Формы безналичных расчетов (Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств»):
•
расчеты платежными поручениями
•
расчеты по аккредитиву
•
расчеты инкассовыми поручениями
•
расчеты чеками
•
расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое
дебетование)
•
расчеты в форме перевода электронных денежных средств.
Стороны гражданско-правового договора вправе избрать любую из возможных форм.
45. Расчеты платежными поручениями
При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению
плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский
счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более
короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми
в банковской практике обычаями (ст.863 ГК).
Перевод денежных средств, за искл. перевода электронных денежных средств, осуществляется в
срок не более 3 рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета
плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях
перевода денежных средств без открытия банковского счета (ФЗ «О национальной платежной
системе»).
Кафедральный: При расчетах платежными поручениями платеж производится по инициативе
плательщика, который должен дать банку поручение о переводе средств на счет получателя.
Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать
требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами. Платежное поручение
действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за
днем его составления. При приеме к исполнению платежного поручения банк обязан:
•
удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами
•
проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям,
достаточность денежных средств для исполнения платежного поручения,
•
выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений.
По общему правилу при отсутствии оснований для исполнения платежного поручения банк
отказывает в приеме платежного поручения к исполнению с уведомлением плательщика в срок
не позднее дня, следующего за днем получения платежного поручения.
Банк плательщика, принявший к исполнению платежное поручение, в соответствии с
распоряжением плательщика обязан его исполнить.
В переводе денежных средств участвуют банк плательщика и банк получателя средств.
Однако Банк плательщика вправе привлекать другие банки (банки-посредники) для исполнения
платежного поручения плательщика – необходимость возникает при отсутствии прямых
корреспондентских отношений между банком плательщика и банком получателя средств.
В качестве посредника выступает ЦБ в лице его расчетно-кассовых центров, в котором имеются
корреспондентские счета всех кредитных организаций.
Обязанность банка по переводу денежных средств считается исполненной в момент
зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет банка получателя, который
обязан зачислить поступившие средства на счет своего клиента (ст.849 ГК).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения банк несет
ответственность по общим правилам, установленным для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, т.е. независимо от вины. Если неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежного поручения имело место в связи с нарушением банкомпосредником или банком получателя средств правил перевода денежных средств или договора
между банками, ответственность перед плательщиком может быть возложена судом на банкпосредник или банк получателя средств, которые в этом случае отвечают перед плательщиком
солидарно. Банк плательщика может быть привлечен к солидарной ответственности в указанных
случаях, если он осуществил выбор банка-посредника.
Если нарушение правил перевода денежных средств или условий договора повлекло
несвоевременный перевод денежных средств, банки обязаны уплатить проценты по ст.395.
Специфика ответственности: по решению суда она может быть возложена непосредственно
на банк, привлеченный для исполнения платежного поручения, то есть на 3-е лицо – плательщик
вправе предъявить иск к банку-посреднику, несмотря на отсутствие между ними договорных
отношений.
46. Расчеты по аккредитиву
При расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется
перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель,
выставленный получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению аккредитива
по представлении получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в
соответствии с условиями аккредитива.
Банк-эмитент может уполномочить другой банк (исполняющий банк) произвести платежи или
акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо совершить
иные действия по исполнению аккредитива по представлении получателем средств
предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива.
Отличие аккредитивной формы расчетов от расчетов платежными поручениями:
•
плательщик дает поручение не на перевод денежных средств на счет получателя, а на
открытие аккредитива, то есть на выделение денежных средств, за счет которых будут
вестись расчеты
•
банк-эмитент или исполняющий банк, которому предоставлены полномочия на
исполнение аккредитива, обязуются осуществить перевод денежных средств при условии
представления получателем средств документов, предусмотренных аккредитивом и
подтверждающих выполнение его условий. В качестве исполняющего банка может
выступать банк получателя средств или иной банк.
Расчеты по аккредитиву чаще всего используются в предпринимательской деятельности при
расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Аккредитив может
рассматриваться как способ обеспечения исполнения обязательств: независим от основного
обязательства и представляет собой гарантию платежа, предоставляемую получателю средств.
Виды аккредитивов:
•
покрытый (депонированный) аккредитив, при открытии которого банк-эмитент обязан
перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного
ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства
банка-эмитента
•
непокрытый (гарантированный) аккредитив, при открытии которого банк-эмитент
может предоставить исполняющему банку, принявшему поручение банка-эмитента, при
осуществлении действий по исполнению аккредитива право списывать средства со счета
банка-эмитента, открытого в исполняющем банке, в пределах суммы аккредитива либо
может указать в аккредитиве иной способ возмещения исполняющему банку сумм,
выплаченных им по аккредитиву
При исполнении исполняющий банк вправе не осуществлять исполнение аккредитива до
поступления денежных средств от банка-эмитента, за искл. случая подтверждения аккредитива
исполняющим банком
•
отзывный аккредитив, который может быть изменен или отменен по поручению
плательщика банком-эмитентом в любой момент без предварительного уведомления
получателя средств; безотзывный аккредитив, который не может быть отменен банкомэмитентом без согласия получателя средств и банка, подтвердившего аккредитив.
Аккредитив – безотзывной, если в его тексте не предусмотрено иное. По просьбе банкаэмитента безотзывный аккредитив может быть подтвержден другим банком
(подтверждающий банк); после подтверждения аккредитива подтверждающий банк
становится обязанным перед бенефициаром по аккредитиву в пределах подтвержденной
им суммы солидарно с банкомэмитентом (подтвержденный аккредитив)
•
переводной (трансферабельный) аккредитив: исполнение аккредитива может
осуществляться лицу, указанному получателем средств, если возможность такого
исполнения предусмотрена условиями аккредитива и исполняющий банк выразил свое
согласие на такое исполнение.
Исполнение аккредитива может быть произведено путем:
•
платежа получателю средств, осуществляемого банком по предъявлении ему документов,
соответствующих условиям аккредитива, непосредственно либо в срок или сроки,
предусмотренных условиями аккредитива;
•
акцепта переводного векселя с его оплатой по наступлении срока платежа
•
иными способами, указанными в аккредитиве.
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
•
по истечении срока действия аккредитива, за искл. случая, когда документы по
аккредитиву были представлены в пределах срока действия аккредитива
•
при полном исполнении аккредитива
•
по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения
срока его действия
•
по заявлению плательщика об отмене или отзыве аккредитива.
Неиспользованная сумма аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту одновременно с
закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенную денежную сумму на
банковский счет плательщика, с которого депонировались эти средства.
47. Расчеты по инкассо
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за
счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа (ст.864 ГК).
Отличие от рассмотренных выше: инициатор платежа – получатель денежных средств.
Два вида расчетов по инкассо (Слесарева):
•
расчеты платежными поручениями
•
расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя (прямое
дебетование).
Расчеты в форме инкассовых поручений применяются при наличии оснований для бесспорного
списания денежных средств со счета плательщика. Согласно Положению о переводе денежных
средств это возможно в случаях, предусмотренных договором между плательщиком и
получателем средств и при расчетах по распоряжениям взыскателей средств.
Участники:
•
получатель платежа (взыскатель) – лицо, давшее банку поручение осуществить действия
по получению от плательщика платежа или акцепта платежа
•
банк-эмитент – банк, обслуживающий взыскателя, которому дано соответствующее
поручение
•
исполняющий банк – банк, привлекаемый банком-эмитентом для исполнения поручения
взыскателя (как правило, им является банк, обслуживающий плательщика)
•
плательщик – лицо, которому предъявляется требование о платеже или акцепте платежа.
Стадии:
•
на первой стадии получатель денежных средств предъявляет в обслуживающий его банк
(банк-эмитент) поручение об осуществлении инкассовой операции. Формой такого
распоряжения могут быть инкассовые поручения, платежные требования, банковские
ордера и другие расчетные документы, установленные банковскими правилами. Банк
проверяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и
банковским правилам и в случае необходимости производит соответствующие уточнения.
•
на второй стадии происходит предъявление требования о платеже или акцепте платежа
к плательщику, получение от него исполнения и зачисление полученной суммы на счет
получателя средств. Она начинается с момента поступления расчетных документов от
банка-эмитента в исполняющий банк.
Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных сумм причитающиеся вознаграждение
и возмещение расходов.
Прямое дебетование (ст.6 ФЗ «О национальной платежной системе»)
Необходимость получения от плательщика средств акцепта платежа, по сути, возникает только
при расчетах в форме прямого дебетования, т.к. при расчетах платежными поручениями не
требуется согласия плательщика на совершение платежа (акцепта платежа), т.к. списание
денежных средств производится в бесспорном порядке. При осуществлении расчетов в форме
прямого дебетования списание денежных средств со счета плательщика возможно только с его
согласия. При этом право получателя средств на предъявление требований к банковскому счету
плательщика должно быть предусмотрено в договоре между плательщиком и обслуживающим
его банком.
При поступлении требований к счету плательщика банк передает данное требование плательщику
для акцепта не позднее дня, следующего за днем его поступления в банк. Акцепт или отказ в
акцепте должен быть дан плательщиком в течение 5 рабочих дней. Акцепт плательщика может
быть дан банку до поступления соответствующего требования получателя средств (заранее
данный акцепт). В этом случае банк, при поступлении требования получателя средств, проверяет
соответствие его условиям заранее данного акцепта.
Несоответствие требования условиям акцепта – основание для отказа в производстве
платежа, если договором между банком и плательщиком не предусмотрена обязанность банка в
указанном случае запросить акцепт плательщика.
При акцепте требование исполняется в сумме акцепта плательщика. Акцепт может быть
полным (в сумме требования получателя средств) или частичным (в части суммы требования
получателя средств).
Полученные суммы должны быть переданы исполняющим банком в распоряжение банкаэмитента, который обязан произвести их зачисление на счет получателя средств. Если платеж и
(или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан незамедлительно известить банкэмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта. При неполучении указаний о дальнейших
действиях от банка-эмитента в срок, установленный банковскими правилами, или в разумный
срок, исполняющий банк вправе возвратить требования получателя средств банку-эмитенту.
48. Расчеты чеками
Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст.877 ГК). Форма чека и порядок его
заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими
правилами. Чек должен содержать все реквизиты (ст.878 ГК).
Отсутствие какого-либо реквизитов лишает чек силы. Единственным восполнимым
реквизитом чека, в соответствии с ГК, является место его составления. Чек, не содержащий
указание места его составления, считается составленным в месте нахождения чекодателя.
Отличительная черта отношений по расчетам чеками – их субъектный состав. Основные
участники:
•
чекодатель – лицо, выписавшее чек: только ЮЛ, имеющее денежные средства на счете в
банке, которыми оно вправе распоряжаться посредством выставления чеков
•
чекодержатель – лицо, являющееся владельцем выписанного чека
•
плательщик по чеку – банк, где чекодатель имеет средства, которыми вправе
распоряжаться путем выставления чеков.
В отношениях по расчетам чеками могут участвовать индоссант — чекодержатель, который
передает чек посредством совершения передаточной надписи (индоссамента), и авалист —
лицо, давшее поручительство за оплату чека, которое оформляется гарантийной надписью —
авалем.
Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан (ст.877
ГК) – чек является суррогатом денег и не выполняет присущей им платежной функции. Денежное
обязательство считается прекращенным в момент оплаты чека плательщиком.
Предъявление чека к платежу возможно путем его непосредственной передачи банкуплательщику, а также в порядке инкассирования. Представление чека в банк, обслуживающий
чекодержателя, на инкассо считается предъявлением чека к платежу. Чек подлежит оплате при
условии его предъявления в течение 10 дней со дня, следующего за днем составления. Отзыв
чека до истечения срока его предъявления не допускается.
Чек оплачивается за счет средств чекодателя или предоставленного ему кредита.
Плательщик обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, в том,
что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. При оплате индоссированного
чека плательщик проверяет только правильность оформления индоссамента и не обязан
проверять подлинность подписи индоссанта. Если плательщиком выявлены несоответствия
предъявленного чека требованиям законодательства, он отказывает чекодержателю в платеже.
Отказ плательщика от оплаты чека должен быть удостоверен:
•
путем совершения нотариусом протеста или составлением равнозначного акта
•
отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате или отметкой инкассирующего
банка.
Отметки банков должны содержать указание на дату представления чека к платежу. Протест
нотариуса должен быть совершен до истечения срока предъявления чека. Необходимость
удостоверения отказа в платеже возникает в связи с правом чекодержателя в случае отказа
плательщика от оплаты чека предъявить иск к лицам, обязанным по чеку (чекодателю,
индоссантам, авалистам), которые несут перед ним солидарную ответственность.
Чекодержатель вправе требовать от указанных лиц оплаты суммы чека, своих издержек на
получение оплаты, уплаты процентов (ст.395 ГК). Обязанные по чеку лица несут ответственность
перед чекодержателем и в случае необоснованного отказа банка в оплате чека.
49. Договор хранения: понятие, виды, форма, юридическая природа, содержание
По договору хранения одна сторона (хранитель), обязуется хранить вещь, переданную ей другой
стороной, (поклажедатель), и возвратить эту вещь в сохранности (п.1 ст.886 ГК).
Юр. характеристика:
реальный / консенсуальный
(договор профессионального
хранения)
Двусторонний
Сущ. условия:
Форма:
•
• Устная и письменная
Предмет
возмездный/ безвозмездный
Стороны:
•
Поклажедатели – любые лица, обычно собственники передаваемых на хранение вещей. В
отдельных видах хранения круг возможных поклажедателей ограничивается (так, только
граждане способны участвовать в отношениях хранения в гардеробах, камерах хранения
транспортных организаций, гостиницах)
•
Хранители – ФЛ и ЮЛ, отвечающие законодательно установленным требованиям.
Лицензирование для хранения некоторого ограниченного в обороте имущества – например,
оружия и боеприпасов.
Форма договора определяется по ст.887 и общими правилами о сделках:
реальный: должен быть совершен в простой письменной форме:
•
•
если его субъектами выступают ЮЛ либо ЮЛ и гражданин
•
если он заключен между ФЛ и стоимость передаваемой на хранение вещи
превышает 10 тыс. руб.
консенсуальный должен быть заключен в простой письменной форме во всех случаях.
Простая письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение
удостоверено хранителем посредством выдачи поклажедателю:
•
сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного
хранителем;
•
номерного жетона (номера), иного знака, если такая форма подтверждения приема вещей
на хранение предусмотрена законом или ПА либо обычна для данного вида хранения
(ст.887 ГК).
Несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, но в случае
возникновения спора стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в
подтверждение факта совершения сделки и ее условий (искл.: абз.3 п.1 ст.887 ГК).
При несоблюдении в обычных условиях использование свидетельских показаний допустимо,
только когда спор возник относительно тождества вещи, принятой на хранение и возвращаемой
хранителем.
Существенное условие договора хранения – о предмете.
Предмет: оказание услуг по обеспечению сохранности имущества, переданного поклажедателем.
Обеспечивается целостность вещи, сохранение ее полезных свойств, предотвращается ее утрата,
влияние на нее вредных воздействий и присвоение ее третьими лицами.
Может считаться согласованным, если позволяет определить объект хранения. При хранении с
обезличением в договоре должны указываться признаки, индивидуализирующие род и качество
передаваемых хранителю вещей.
50. Договор страхования
Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного
страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со
страховщиком.
Страхование – отношения по защите интересов ФЛ и ЮЛ, РФ, субъектов РФ и МО при наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из
уплаченных страховых премий (страховых взносов), за счет иных средств страховщиков.
Гонгало: договор страхования – соглашение между страхователем и страховщиком, в силу
которого страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), а
страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки. В самом ГК нет
единого определения договора страхования.
Участники страховых отношений (ст.4.1 Закона):
•
страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели
•
страховые организации, в том числе перестраховочные организации
•
общества взаимного страхования
•
страховые агенты, страховые брокеры
•
актуарии (специалисты по страховой математике)
•
Банк России
•
объединения субъектов страхового дела, объединения страховых агентов, объединения
страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей
•
СРО в сфере фин. рынка; специализированные депозитарии.
Предмет договора:
•
имущественного страхования – определенное имущество или иной имущественный
интерес,
•
личного страхования – застрахованное лицо.
51. Личное страхование
По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую
сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого
названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового
случая).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
•
Предмет
•
Устная и письменная
возмездный/ безвозмездный
Страховой интерес связан с явлениями в личной неимущественной сфере человека, поэтому
застрахованным может быть только ФЛ. В отличие от имущественного, личное страхование
связано с определением убытков, «обязанность выплатить страховую сумму возникает даже
тогда, когда страхователь и не понес никаких убытков», поэтому в личном страховании
отсутствует понятие страховой стоимости.
Личное страхование: рисковое или безрисковое.
•
рисковый характер проявляется, если объектом страхования являются имущественные
интересы, связанные с сохранением физической целостности человека от несчастных
случаев, болезней, которые могут повлечь гибель застрахованного, вред здоровью, утрату
его трудоспособности – страхование от несчастных случаев и болезней.
•
безрисковое имеет целью обеспечение определенного уровня доходов человека. Договор
заключается на длительный срок, в течение которого страхователь выплачивает страховую
премию в виде равномерных страховых взносов. При наступлении оговоренного
договором события (достижение определенного возраста, бракосочетание, окончание
срока действия договора), рассматриваемого в качестве страхового случая, страховщик
выплачивает страховую сумму страхователю или выгодоприобретателю.
Выплата может быть единовременной и в виде равномерных повременных платежей (ренты,
аннуитетов и/или участия в инвестиционном доходе страховщика). Страхование получило
название «страхование жизни», где жизнь рассматривается как условие существования с точки
зрения материального бытия.
Договор личного страхования – публичный договор. Закон не может возложить на гражданина
обязанность застраховать свою жизнь или здоровье (п.2 ст.935 ГК).
Застрахованное лицо – ФЛ, с нематериальными благами (жизнью, здоровьем) которого связан
имущественный интерес страхователя.
Условия конкретных договоров личного страхования могут предусматривать как самостоятельную
фигуру застрахованного лица (занимающего в этом качестве положение 3-его лица), так и
совпадение застрахованного лица с самим страхователем и (или) выгодоприобретателем.
Страхователь может заключить договор страхования в свою пользу, являясь в этом случае
одновременно застрахованным лицом и выгодоприобретателем. Возможно заключение договора
без указания выгодоприобретателя – тогда выгодоприобретателем считается сам застрахованный
(в случае его смерти – его наследники). В договоре может быть указан и конкретный
выгодоприобретатель при наличии застрахованного лица.
На заключение договора личного страхования в пользу страхователя или выгодоприобретателя
при несовпадении их с застрахованным лицом необходимо письменное согласие
застрахованного лица (т.к. возможность получения ими страховых сумм зависит от наступления
страхового случая с застрахованным лицом). При несоблюдении данного требования договор
может быть признан недействительным по иску застрахованного лица или его наследников.
Письменное согласие застрахованного лица требуется для замены выгодоприобретателя по
договору личного страхования. Возможность замены самого застрахованного лица допускается
лишь с согласия этого лица и страховщика, что объясняется сущностью отношений в личном
страховании.
52. Договор имущественного страхования
По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу,
в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определ. договором
суммы (страховой суммы).
Юр. характеристика:
реальный / консенсуальный
Сущ. условия:
Форма:
•
• Письменная
Двусторонний
Возмездный
Предмет
Алеаторный (рисковый)
NB: Алеаторными (рисковыми) являются договоры, в которых выгода или потеря сторон не может
быть определена в момент заключения договора и зависит от наступления или не наступления тех
или иных обстоятельств.
53. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет
другой стороны (доверителя) определенные юридические действия (п. 1 ст. 971 ГК).
Юр. характеристика:
Сущ. условия:
Форма:
Консенсуальный
Двусторонний
Безвозмездный / Возмездный
(коммерческое представительство)
•
Предмет
• Общие правила о форме
сделок
Фидуциарный (личнодоверительный характер сделки)
Стороны договора поручения:
•
поверенный, принимающий на себя обязанности по совершению юридических действий
•
доверитель, от имени и за счет которого эти действия осуществляются.
В их качестве могут выступать ФЛ и ЮЛ, возможно участие в договоре в качестве доверителя РФ,
ее субъектов и МО.
Поверенными по договору поручения, предполагающему коммерческое представительство,
могут быть только лица, постоянно и самостоятельно представительствующие от имени
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности,
т. е. коммерческие организации и ИП (п.1 ст.184 ГК).
В договорах поручения, предусматривающих совершение сделок и иных юридических действий в
особых сферах, в качестве поверенного правомочны участвовать только лица, обладающие
специальным статусом, позволяющим осуществлять представительские функции в
соответствующей области (лицензия в сфере ценных бумаг, например).
Предмет договора поручения – оказание поверенным посреднических услуг:
•
совершение от имени доверителя определенных юридических действий, т.е. таких,
которые влекут возникновение, изменение или прекращение,
•
реализация уже существующих субъективных прав и обязанностей доверителя.
Договор поручения прекращается вследствие:
•
отмены поручения доверителем;
•
отказа поверенного;
•
смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время.
Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
Сторона, отказывающаяся от договора поручения, предусматривающего действия поверенного в
качестве коммерческого представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении
договора не позднее чем за тридцать дней, если договором не предусмотрен более длительный
срок.
При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим представителем,
доверитель вправе отменить поручение без такого предварительного уведомления.
54. Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны
(комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет
комитента (п. 1 ст. 990 ГК).
• То есть, как договор поручения, но от своего имени.
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
Форма:
•
• Общие правила о форме
сделок
Предмет
Комиссионер, исполняя поручение комитента, совершает сделку в его интересах, но от
собственного имени. По такой сделке, заключенной с 3-им лицом, приобретает права и
становится обязанным комиссионер.
Комитент участником сделки, заключенной комиссионером по его поручению и за его счет, не
является, даже если был назван в сделке (в качестве собственника реализуемого имущества,
грузоотправителя, грузополучателя) или вступил с 3-им лицом в непосредственные отношения по
ее исполнению (передал или оплатил товар, принял результат выполненных работ).
В дальнейшем для приобретения комитентом прав и обязанностей по отношению к 3-ему лицу,
возникших из совершенной сделки, необходимо, чтобы комиссионер уступил ему свои права и
перевел на него долги.
Вследствие того, что комиссионер совершает сделку от собственного имени, но за счет комитента
и в дальнейшем должен передать комитенту все полученное по ней, комиссионер признается
участником отношений двух видов — внутренних и внешних. Внутреннее отношение возникает
из договора комиссии между комиссионером и комитентом. Комиссионер, которому поручено
совершение сделки для комитента, принимает на себя обязанность выражать вовне его интересы.
Стороны договора комиссии:
•
комитент, в интересах и за счет которого совершаются предусмотренные договором
сделки
•
комиссионер – лицо, непосредственно совершающее сделки от своего имени.
По общему правилу, в договоре комиссии могут участвовать любые субъекты ГП, т.к.
специальных ограничений ГК не содержит. ФЛ и ЮЛ, выступающие в качестве комитента или
комиссионера, должны обладать правосубъектностью в объеме, необходимом для участия в
договоре комиссии и в сделках, совершение которых поручается (лицензия в сфере ценных бумаг,
например).
Существенное условие – предмет.
Предмет договора комиссии – оказание услуг, которые выражаются в совершении
комиссионером одной или нескольких сделок от своего имени, но в интересах и за счет
комитента. Это могут быть различные сделки, хотя в большинстве случаев комиссионеру
поручается совершение договоров купли-продажи. Осуществление иных юридических действий,
не относящихся к категории сделок (взыскание задолженности с 3-х лиц, представительство в
суде), на комиссионера возлагаться не может.
55. Агентский договор
(п.1 ст.1005 ГК) По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение
совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия:
•
от своего имени, но за счет принципала,
•
либо от имени и за счет принципала
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
•
Предмет
Форма:
• Общие правила о форме сделок ( при
этом обязательной выдачи
доверенности не требуется)
Законодательством признается возможность существования агентских договоров двух типов,
принципиально отличающихся друг от друга.
•
Агентский договор, предусматривающий осуществление агентом деятельности от
собственного имени и за счет принципала, конструируется по образу договора комиссии.
Правовые последствия совершаемых агентом действий возникают непосредственно у
него. Если данное агенту поручение состояло в совершении сделки с 3-им лицом, то по
такой сделке приобретает все права и становится обязанным агент, даже когда принципал
был назван в сделке или вступил с 3-им лицом в непосредственные отношения по ее
исполнению (абз.2 п.1 ст.1005 ГК). Впоследствии исполненное по сделке агент должен
передать принципалу, т.к. сделка заключалась по его поручению и в его интересах.
•
Если агенту поручается совершение действий от имени и за счет принципала, отношения
сторон строятся по модели договора поручения и могут быть квалифицированы как
представительские. В данном случае деятельность агента влечет правовые последствия в
виде возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений
непосредственно для принципала – права и обязанности по сделкам, заключенным
агентом, возникают у принципала (абз.3 п.1 ст.1005 ГК).
Не исключается возможность заключения агентского договора, по которому одни действия агенту
поручается совершить от собственного имени, а другие – от имени принципала – договор будет
одновременно содержать элементы двух договорных типов.
Предмет агентского договора – совершение как юридических действий (заключение договоров),
так и наряду с ними действий фактического характера, т. е. не влекущих правовых последствий
(изучение конъюнктуры рынка, поиск потенциальных контрагентов, ведение деловой переписки).
•
юридические действия всегда влекут правовые последствия в виде возникновения,
изменения или прекращения ГП и обязанностей (сделки).
•
фактические действия не создают правовых последствий: агенту может быть поручено
изучение состояния товарного рынка с целью выявления наиболее выгодных для
принципала условий совершения сделок, поиск потенциальных партнеров, ведение с
ними переговоров. Обычно носят вспомогательный характер и могут включаться в
предмет агентского договора только наряду с поручаемыми агенту юридическими
действиями.
Отличия от двух выше: предмет договоров поручения и комиссии значительно уже:
•
по договору поручения поверенный уполномочивается исключительно на совершение
юридических действий
•
предмет договора комиссии – совершение одного вида юридических действий – сделок
•
по договорам поручения и комиссии круг действий поверенного или комиссионера
обычно четко определен. При совершении их надлежащим образом договорные
обязательства прекращаются.
Стороны в агентском договоре – агент и принципал – любые субъекты ГП
•
ФЛ для участия в агентском договоре должны обладать полной дееспособностью
•
ЮЛ — иметь достаточный для этого объем правоспособности.
•
в некоторых случаях, исходя из характера поручаемых действий или сферы их реализации,
лицо, осуществляющее функции агента по договору, должно иметь особый статус или
обладать специальной лицензией.
Форма:
Оформление агентского договора осуществляется в соответствии с общими правилами о форме
сделок и форме договора, т.к. специальные требования на этот счет отсутствуют. Полномочия
агента на совершение юридических действий от имени принципала, в отличие от полномочий
поверенного, могут закрепляться только в договоре, имеющем письменную форму, при этом
обязательной выдачи доверенности не требуется.
Агентский договор прекращается вследствие отказа агента или принципала от его исполнения –
такой односторонний отказ возможен в случаях, когда договор был заключен без определения
срока окончания его действия.
Помимо этого договор, агентом по которому выступает ФЛ, прекращается вследствие его
смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим, в случае признания агента – ИП несостоятельным (банкротом).
56. Договор действия в чужих интересах без поручения
Для того чтобы совершаемые действия могли квалифицироваться как действия в чужом интересе
без поручения и послужили основанием возникновения обязательства, они должны
соответствовать условиям п.1 ст.980 ГК.
Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного
лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства
или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться
исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений
заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и
осмотрительностью.
•
лицо должно осуществлять действия исключительно в чужом, а не в собственном
интересе.
Необходимо, чтобы оно действовало сознательно, именно с целью обеспечения интересов
другого лица, исходя из предположения, что предпринимаемые действия выгодны именно для
этого лица, а не для него.
•
лицо должно действовать в чужом интересе по собственной инициативе, не обладая на
то специальными полномочиями, выраженными в каком бы то ни было договоре,
доверенности или иным способом.
Выполнение действий не должно обусловливаться или сопровождаться какими-либо
письменными или устными указаниями заинтересованного лица. Действующее лицо не только не
должно обладать полномочиями, но, исходя из фактических обстоятельств, и не должно иметь
реальной возможности их получить. Обычно заинтересованное лицо вообще не знает о том, что
кто-то осуществляет деятельность в его интересах
•
действия всегда должны иметь определенную направленность:
•
совершаться в целях предотвращения вреда личности (спасание утопающего, оказание
медицинской помощи) или имуществу заинтересованного лица (спасание имущества
временно отсутствующего собственника в условиях наводнения или угрозы пожара,
восстановительный ремонт его жилого дома, пострадавшего от землетрясения или
урагана)
•
исполнения его обязанностей (по оплате коммунальных услуг за временно отсутствующего
соседа)
•
в иных непротивоправных целях (содержание домашних животных, собственник которых
находится в больнице).
•
действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы
заинтересованного лица, его действительных или вероятных намерений.
Действия в чужом интересе должны быть разумными и обоснованными; осуществляться так, как
их совершило бы или могло совершить само заинтересованное лицо или иной добросовестный
участник гражданского оборота.
Субъекты:
•
лицо, осуществляющее определенное действие
•
лицо, в интересах которого действие предпринималось (заинтересованное лицо)
В научной литературе для обозначения субъектов обязательства иногда используются термины,
заимствованные из римского права:
•
лицо, действующее в чужом интересе – гестор
•
заинтересованное лицо – доминус
В качестве совершающих действия участников обязательства могут выступать ФЛ и ЮЛ
•
полностью дееспособные ФЛ правомочны осуществлять в чужих интересах любые
действия
•
ФЛ, не обладающие дееспособностью в полном объеме, имеют возможность совершать
фактические действия без каких-либо ограничений, а юридические действия — с учетом
имеющейся у них сделкоспособности.
•
ЮЛ, обладающие общей правоспособностью, могут совершать в чужих интересах действия
любого характера, а имеющие специальную правоспособность – лишь с соблюдением
ограничений
В силу прямого указания п.2 ст.980 ГК не могут признаваться субъектами обязательства гос.и
муниц.органы, для которых совершение действий в интересах других лиц – одна из целей их
деятельности (пожарная охрана, медицинские службы, соответствующие ремонтные
организации, органы охраны правопорядка).
Заинтересованное лицом, для которого выполняются действия, – любое правоспособное лицо,
т.е.
•
гражданин — с момента рождения
•
ЮЛ — с момента возникновения в установленном порядке
•
возможно совершение действий в интересах РФ, ее субъектов и МО
57. Договор доверительного управления имуществом
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления)
передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в
доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица
(выгодоприобретателя) (ст.1012 ГК)
Юр. характеристика:
Реальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
•
•
Предмет
Срок
Форма:
• Письменная
+ Передаточный акт и регистрация –
если недвижимость
Особенности:
Фактически собственник не передает свои правомочия доверительному управляющему, а
возлагает на него путем заключения договора определенные обязанности по управлению
имуществом.
Доверительный управляющий в пределах, предусмотренных законом или договором
доверительного управления, приобретает право осуществлять правомочия собственника в
отношении имущества, переданного в доверительное управление (п.1 ст.1020 ГК).
Стороны договора доверительного управления имуществом
•
учредитель управления - по общему правилу, является собственником имущества,
передаваемого в доверительное управление. Учредителем управления может быть
обладатель имущества, являющегося объектом любой формы права собственности:
гражданин, ЮЛ, РФ, субъект РФ, МО.
•
доверительный управляющий - лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность: ИП и коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий
(ст.1015 ГК). Иногда доверительным управляющим может быть ФЛ, не имеющий статуса
предпринимателя или НКО (управление имуществом подопечного, наследодателя)
Субъекты других, кроме права собственности, вещных прав не могут учреждать
доверительное управление имуществом. Применительно к праву хозяйственного ведения и
праву оперативного управления об этом прямо говорится в п.3 ст.1013 ГК.
Если учредитель управления указывает в договоре вместо себя иное лицо, в интересах которого
должен действовать доверительный управляющий, появляется 3-е лицо —
выгодоприобретатель. Выгодоприобретатель не участвует в заключении договора и потому
не может быть признан стороной договора доверительного управления имуществом, но он –
сторона правоотношения, возникающего из этого договора.
Закон не устанавливает ограничений для назначения выгодоприобретателя – может быть любой
субъект гражданского права: ФЛ и ЮЛ, РФ.
Существенные условия:
Предмет договора доверительного управления – установленная модель прав и обязанностей
сторон договора доверительного управления имуществом, их действий по реализации прав и
обязанностей.
Отношения доверительного управления имуществом носят длящийся характер, поэтому закон
относит срок действия договора к существенным условиям.
Форма:
В соответствии с п. 1 ст. 1017 ГК договор доверительного управления имуществом должен быть
заключен в письменной форме:
Если недвижимое имущество:
форма договоров об управлении недвижимым имуществом должна соответствовать
требованиям, предъявляемым к договорам купли-продажи недвижимости, т.е. представлять
собой один документ, подписанный сторонами, а передача имущества – оформляться
передаточным актом или иным документом о передаче.
Договоры о доверительном управлении недвижимым имуществом признаются заключенными с
момента государственной регистрации.
Передача недвижимого имущества в доверительное управление проходит гос. регистрацию в
таком же порядке, что и переход права собственности на недвижимость. В случае несоблюдения
требований о форме договора доверительного управления имуществом или требования о
гос.регистрации передачи имущества в доверительное управление договор становится
недействительным (пп.2, 3 ст.1017 ГК).
Существенные условия:
•
состав передаваемого имущества
•
срок
•
наименование лица, в интересах которого осуществляется управление имуществом
•
размер и форма вознаграждения управляющему, если вознаграждение предусмотрено
договором; срок действия договора
Имущество, передаваемое в доверительное управление, входит в состав предмета договора
доверительного управления, которым, как отмечено выше, является закрепленная в договоре
модель прав и обязанностей сторон договора, а также их действий по реализации прав и
обязанностей.
Передача имущества в доверительное управление законодательно ограничивается временными
рамками, срок признается существенным условием договора (ст.1016 ГК). Договор по общему
правилу заключается на срок, не превышающий 5 лет. Если по истечении срока договора не
последует заявления хотя бы одной из сторон о его прекращении, он считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены в договоре.
Прекращение:
Обязательства по доверительному управлению имуществом могут прекращаться по общим
основаниям прекращения гражданско-правовых обязательств (гл.26, 29 ГК) и в результате
оснований, специально предусмотренных для договора доверительного управления имуществом
(ст.1024 ГК). Среди общих оснований прекращения обязательств применительно к договору могут
быть названы надлежащее исполнение сторонами договора доверительного управления (ст.408
ГК), соглашение сторон (ст.450 ГК), отступное (ст.409 ГК), зачет и новация (ст.410, 414 ГК).
Специальные правила прекращения договора доверительного управления имуществом
предусмотрены в гл.53 ГК. Так, договор прекращается истечением срока, установленного в
договоре, если к моменту окончания срока сделано заявление одной из сторон о его
прекращении (п.2 ст.1016 ГК).
58. Договор коммерческой концессии (франшиза)
По договору коммерческой концессии (франчайзинг) одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока
право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак,
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)
(ст.1027 ГК)
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Двусторонний
Возмездный
Сущ. условия:
•
•
Предмет
Цена
Форма:
• Письменная форма – иначе
ничтожность договора
• Регистрация договора в органе,
осуществившем регистрацию
правообладателя.
Концессионный договор должен быть заключен в письменной форме под страхом ничтожности
(п.1 ст.1028 ГК). Он подлежит гос.регистрации в органе, осуществившем регистрацию
правообладателя.
Существенные условия договора:
Предмет договора коммерческой концессии:
•
комплекс исключительных прав, закрепленных за правообладателем и
индивидуализирующих либо его (право на фирменное наименование или коммерческое
обозначение), либо производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые
услуги (право на товарный знак или знак обслуживания).
•
возможность использования принадлежащей правообладателю и охраняемой им
коммерческой информации (ноу-хау), не подлежащей какой-либо специальной
гос.регистрации (ст.139 ГК), а также его деловой репутации и коммерческого опыта, в том
числе в виде различной документации по организации и ведению предпринимательской
деятельности
•
постоянное техническое и консультационное содействие пользователю со стороны
правообладателя с целью обеспечения необходимого качества производимых им по
договору (т.е. под маской правообладателя) товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг.
Размер вознаграждения (цена договора) - существенное условие договора, и поэтому должен
быть специально оговорен сторонами.
Стороны договора:
•
КО и ИП
Участие НКО, в том числе ведущих предпринимательскую деятельность, в качестве
правообладателей и пользователей исключается.
Правообладатель (франчайзер) – КО, имеющая широко известную торговую марку и высокую
репутацию
•
владелец исключительных имущественных прав
•
лицо, которое на законном основании получило производные права на соответствующие
имущественные права (например, лицензиар). Объем и условия предоставления прав по
договору коммерческой концессии должны соответствовать условиям лицензионного
договора.
Пользователь (франчайзи или концессионер) – лицо (ИП, КО), которое заинтересовано в ведении
предпринимательской деятельности под маркой (брендом) и в соответствии с концепцией
правообладателя.
Прекращение обязательства:
Концессионный договор, заключенный:
•
без указания срока его действия, прекращается по заявлению одной из сторон при
условии уведомления об этом контрагента не менее чем за 6 месяцев (договором может
предусматриваться и более продолжительный срок).
•
заключенный на срок, прекращается по общим основаниям прекращения договорных
обязательств.
Досрочное прекращение договора и расторжение договора, заключенного без указания срока,
подлежит обязательной гос.регистрации.
Договор коммерческой концессии прекращается:
•
при прекращении принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование
или коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами (в том
числе в случаях ликвидации или реорганизации ЮЛ либо неиспользования коммерческого
обозначения в течение длительного срока) (п.3 ст.1037 ГК)
•
при изменении правообладателем своего фирменного наименования или коммерческого
обозначения и отсутствии согласия пользователя на продолжение действия договора в
измененном виде (ст.1039 ГК)
•
при объявлении одного из участников договора банкротом, т.к. при этом такой участник
лишается статуса предпринимателя (п.4 ст.1037 ГК)
•
в случае смерти правообладателя – ФЛ при отказе его наследников от наследства или
неполучении ими регистрации в качестве предпринимателя в течение срока для принятия
наследства (абз.1 п.2 ст.1038 ГК).
59. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько
лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону
цели (ст. 1041 ГК).
Юр. характеристика:
Консенсуальный
Многосторонний
Двусторонний
Фидуциарная
сделка
Сущ. условия:
•
•
Предмет (совместные
действия)
Соглашение о вкладах
(объединение совместных
вкладов)
Форма:
• Простая письменная
по общим правилам
Юридическая природа договора простого товарищества раскрывается в признаках.
•
обычно участвует более 2-х сторон, и эти договоры – многосторонние сделки.
Закон не устанавливает предельного числа участников договора - обычно обусловливается целью
договора простого товарищества, экономическими расчетами и другими обстоятельствами.
•
товарищи, объединившись для достижения общей цели, не приобретают статуса ЮЛ, не
становятся единым субъектом ГП (п.1 ст.1041 ГК).
Все сделки и иные юридические действия, необходимые для достижения общей цели, товарищи
совершают и подписывают все вместе либо на основании доверенности от имени остальных –
один или несколько товарищей.
•
совместная деятельность товарищей должна быть направлена на извлечение прибыли
или достижение иной общей цели.
Цель должна быть общей для всех товарищей – один из основных сущностных признаков
договора простого товарищества.
•
наличие общей цели в договоре простого товарищества объясняет известное единство
интересов сторон договора и частое совпадение содержания их основных прав и
обязанностей.
Подчеркивая сходство правового положения сторон в договоре простого товарищества, закон
именует их термином – товарищи. Каждый участник договора – должник и одновременно
кредитор по отношению ко всем остальным его участникам.
•
в силу закона каждый участник договора простого товарищества должен передать свой
вклад (деньги, иное имущество), соединив его с вкладами других товарищей.
Объединенные вклады поступают, по общему правилу, в общую долевую собственность
товарищей, составляя основу материально-финансовой базы деятельности товарищей для
достижения поставленной цели.
•
любой договор простого товарищества, т.к. его участники объединяются для достижения
общей для всех цели, является фидуциарной сделкой, т.е. такой, в основе которой лежат
личные доверительные отношения участников.
Форма:
Применяются общие правила ГК о сделках (ст.158–165 ГК). Договоры простого товарищества
между ЮЛ либо ЮЛ и гражданами должны заключаться в простой письменной форме (подп.1
п.1 ст.161 ГК) и в случае передачи в качестве вклада объектов недвижимости подлежат
регистрации. До момента гос.регистрации передачи объекта недвижимого имущества договор
простого товарищества считается незаключенным (п.3 ст.433 ГК).
Стороны договоров простого товарищества, заключаемых для предпринимательской
деятельности (п.2 ст.1041 ГК):
•
ИП и КО
Стороны договора простого товарищества, направленного на достижение не
предпринимательской, а любой иной, не противоречащей закону цели:
•
ФЛ, ЮЛ, государство, субъекты РФ и МО
Существенные условия:
•
предмет (совместные действия)
•
соглашение о вкладах (объединение совместных вкладов)
Предмет договора простого товарищества – предусмотренная модель совместного
осуществления участниками договора на основе объединенных ими вкладов деятельности,
направленной на достижение общей цели.
Договор простого товарищества – в определенной мере регулятор совместной деятельности
товарищей, в нем определяются:
•
порядок осуществления такой деятельности (совместно всеми участниками либо одним
или несколькими из них)
•
виды, размеры, отдельные черты правового режима материальных и иных благ, входящих
в состав объединяемых участниками вкладов (положение о том, что вклад одного из
участников остается в его индивидуальной собственности, не включается в общую
долевую собственность участников)
•
общая цель, к достижению которой должна быть направлена деятельность товарищей
Цели, на которые направлены договоры простого товарищества, не могут быть
достигнуты без объединения вкладов. Арбитражная практика рассматривает соглашения
товарищей о вкладах в качестве существенного условия договора простого товарищества. При
отсутствии соглашения о вкладах договор считается незаключенным.
Стороны по соглашению самостоятельно определяют денежную оценку вклада каждого
товарища. Если не сделано в договоре или иное не вытекает из фактических обстоятельств,
вклады товарищей предполагаются равными.
Сроки и прекращение:
Не установлены специальные нормы об определении сроков действия договоров простого
товарищества, допуская существование срочных и бессрочных договоров (ст.1050, 1051). Договор,
заключенный без указания срока, сохраняет действие до тех пор, пока не будет достигнута
конечная цель, ради достижения которой товарищи объединились, либо выявится очевидная
невозможность ее достижения, либо участники примут решение о прекращении деятельности
простого товарищества.
Среди общих оснований прекращения обязательств гл.26 ГК, для отношений простого
товарищества наиболее характерны исполнение обязательства, заключающееся в достижении
поставленной цели (ст.408 ГК), и выявившаяся невозможность достижения цели (ст.416 ГК).
В ст.1050 ГК с учетом лично-доверительного характера отношений участников этого договора
закреплен ряд обстоятельств, влекущих прекращение обязательств применительно только к
договору простого товарищества.
•
объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим
•
смерти товарища или прекращения ЮЛ, являющегося участником договора
•
отказа кого-либо из товарищей от участия в бессрочном договоре простого товарищества
•
расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по
требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами
•
выдела доли товарища по требованию его кредитора
•
объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом).
Практически во всех этих случаях товарищ выбывает из состава участников договора, и это в
силу личного характера отношений означает прекращение обязательства. Если в договоре или
последующем соглашении товарищи предусмотрят сохранение договора в отношениях между
остальными товарищами, то он будет продолжать действовать. Для случаев смерти товарища,
ликвидации или реорганизации ЮЛ – участника договора в названных документах может быть
предусмотрена возможность замещения выбывшего участника его наследниками
(правопреемниками).
60. Публичный конкурс. Публичное обещание награды
Определение: Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче
иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных
результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в
соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем (ст.1057 ГК).
В отношении правовой природы обязательств, возникающих из публичного конкурса, существуют
точки зрения.
•
Большинство юристов полагают, что обязательства из публичного конкурса охватываются
двумя односторонними сделками: объявлением конкурса организатором и
представлением результата работы на конкурс участником. Квалификация объявления
конкурса в качестве односторонней сделки встречается в судебной практике.
•
Предлагается рассматривать публичный конкурс как договор, где объявление конкурса –
разновидность публичной оферты, а представление результатов работы на конкурс –
акцепт этой оферты в порядке п.3 ст.438 ГК, направленный на вступление в
обязательственное правоотношение с организатором конкурса. В этих случаях публичное
обещание награды выполняет роль публичной оферты, т.к. направлено на
неопределенный круг лиц и содержит существенные условия. Заявка на участие в конкурсе
– акцепт. Подавший заявку регистрируется как участник конкурса. Заключение договора о
публичном конкурсе происходит в момент доведения заявки участника до устроителя
(или организатора). Этот договор – договор присоединения.
Некоторые обязанности сторон возникают до проведения конкурса: обязанность участника
внести вступительный взнос, обязанность организатора предоставить помещение для репетиции
Конкурс – процедура, которой свойственны:
•
публичность
•
определенность
•
состязательность
•
стабильность условий
Виды конкурсов:
открытый
закрытый
предложение принять участие обращено ко
всем желающим путем объявления в печати
или иных СМИ;
предложение принять участие в конкурсе
направляется определенному кругу лиц по
выбору организатора конкурса, т.е. изначально
круг возможных участников закрытый
может быть обусловлен предварительной
квалификацией его участников, когда
организатором конкурса проводится
предварительный отбор лиц, пожелавших
принять в нем участие. Когда оценивается
лучшее выступление, лучшая работа и сам
допуск к конкурсу проводится в рамках
соответствующего порядка.
Субъекты отношений публичного конкурса
Субъекты
•
организатор - любой субъект ГП
•
участник.
Нередко информация об учредителях и организаторах конкурса, правила его проведения и
требования к участникам содержатся в положении о конкурсе.
Условия публичного конкурса. Права и обязанности сторон договора о публичном конкурсе
Требования к содержанию объявления о публичном конкурсе определены в п.4 ст.1057 ГК –
должно включать условия:
•
существо задания
•
критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений
•
место, срок и порядок представления результатов на конкурс
•
размер и форму награды
•
порядок и сроки объявления результатов конкурса
Существо конкурсного задания – правомерные действия, направленные на достижение
общественно полезной цели – предмет сделки по объявлению публичного конкурса (предмет
договора о публичном конкурсе) (ст.1060 ГК)
Существо конкурса описывается через перечисление требований к работе и ее результату.
Критерии и порядок оценки результатов работы – организатор может самостоятельно
оценивать представленные на конкурс достижения и привлекать 3-их лиц (жюри, комиссия,
комитет). В условиях конкурса могут быть перечислены критерии оценки.
По итогам оценки нередко оформляется протокол или иной подобного рода документ.
Место представления работы – место нахождения организатора конкурса, его представителя
или публичное место, открытое для свободного доступа зрителей, слушателей.
Срок представления конкурсной работы указывается как начальный и конечный. Условиями
конкурса определяется срок проведения конкурса, проведение возможно в несколько этапов:
организатор определяет календарный план проведения конкурса с указанием даты регистрации
участников, проведения каждого тура, даты проведения церемонии награждения.
Порядок представления результатов на конкурс зависит от их характера
•
передача результата работы в виде материального объекта (кинофильм)
•
непосредственное исполнение на конкурсе (исполнение песни)
Награда может устанавливаться в виде денежной премии, ценных призов или в иной форме
(вручение грамот, рекомендательных писем). Если награда определяется в денежной форме, то
указывается ее размер. Когда награда выражается в форме ценных призов, то они перечисляются
(ноутбук, фотоаппарат).
Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной 2 или более лицами,
награда распределяется в соответствии с достигнутым между ними соглашением. В случае, если
такое соглашение не будет достигнуто, порядок распределения награды определяется судом (п.2
ст.1059 ГК).
Порядок объявления результатов конкурса – устное объявление, публикация в СМИ,
объявление в торжественной обстановке.
Срок объявления результатов конкурса устанавливается в виде точной даты или периода
времени.
В юридической литературе выделяют права и обязанности организатора и участников конкурсов
•
организатор обязан
•
произвести оценку работы, представленной своевременно и в полном
соответствии с условиями и порядком конкурса
•
после проведения конкурса – сообщить участникам о принятом решении в
порядке, установленном конкурсом
•
уплатить обещанное и присужденное вознаграждение тем, чьи работы признаны
достойными условиями конкурса
•
возвратить работы участникам, не удостоенным вознаграждения, если иное не
предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной
работы.
•
организатор вправе изменить условия конкурса в течение 1 половины установленного
для представления работ срока
•
участник вправе требовать его проведения в соответствии с объявленными условиями
•
участник обязан внести вступительный взнос и следовать правилам публичного конкурса.
Изменение условий или отмена публичного конкурса
Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс
только в течение 1 половины установленного для представления работ срока (п.1 ст.1058).
Извещение об изменении условий конкурса или отмене конкурса должно быть сделано тем же
способом, каким конкурс был объявлен (п.2 ст.1058 ГК): должно быть сделано в том же СМИ, что и
объявление о конкурсе.
Правовые последствия изменения условий конкурса или его отмены определены в п.3 ст.1058
ГК: в случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о конкурсе, должно
возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотренную в
объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известно об изменении условий
конкурса и о его отмене.
Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения расходов, если
докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с конкурсом: до объявления о конкурсе,
либо заведомо не соответствовала условиям конкурса.
Публичное обещание награды
Определение: Под публичным обещанием награды понимается публичное объявление о выдаче
награды за совершение правомерного действия и выплата обусловленной награды любому лицу,
совершившему указанное действие (п. 1 ст. 1055 ГК).
Публичное обещание награды – односторонняя сделка, которая содержит волеизъявление лица
принять на себя определенные обязанности. Эта сделка совершается под отлагательным
условием, т.к. обязанность предоставить награду возникает только после достижения
обусловленного результата третьим лицом и предоставления об этом сведений обещавшему.
Односторонняя сделка — публичное обещание награды – создает обязанности у сделавшего
объявление лица, если:
•
объявление сделано публично
•
лицо, объявившее награду, должно действительно иметь намерение обещать награду за
определенные действия
•
существует возможность идентификации личности объявившего награду
•
указанное в объявлении правомерное действие совершено.
Субъект, публично обещавший награду, и субъекты, откликнувшиеся на обещание награды
Субъект, публично обещавший награду, – любое лицо. Обещавший награду в силу возложенных
на себя обязанностей выступает в качестве должника.
Субъект, откликнувшийся на обещание награды: ФЛ и ЮЛ.
Среди них могут быть и те, кто обязан по службе или закону совершать действия, указанные в
публичном обещании награды: сотрудники полиции обязаны осуществлять розыск лиц,
совершивших преступление. Но они могут наравне с другими лицами претендовать на награду,
обещанную родственниками пострадавших от преступления.
Гонгало: претендовать на награду не могут лица:
•
нашедший вещь, но утаивший ее (абз.2 п.2 ст.229 ГК)
•
совершивший противоправное действие, которое стало причиной публичного обещания
награды (похищение вещи с целью получения награды)
•
обязанные к совершению требуемых действий в силу служебной обязанности (ст.17
Закона о гос.гражданской службе).
Форма публичного обещания награды
Публичное обещание награды может быть сделано в любой форме
•
устная форма (сообщение по телевидению, радио, через Интернет, печатные средства
массовой информации),
•
письменная форма – объявление сопровождается подписью субъекта обещания.
Условия сделки публичного обещания награды
Существенные условия:
•
о предмете сделки
•
о действии, которое требуется совершить
•
об обещании награды
Предмет сделки – действия по доведению обещания о награде до сведения третьих лиц и
действия по предоставлению награды. В публичном обещании награда может не
конкретизироваться. Награда допустима в форме денежного вознаграждения и в другой
имущественной форме (предоставление вещи, оказание услуги).
Порядок выплаты награды содержится в объявлении:
•
если действие, указанное в объявлении, совершило несколько лиц, то в законе
устанавливается следующий порядок распределения вознаграждения. Право на получение
награды приобретает тот из них, кто совершил соответствующее действие первым
•
если невозможно определить, кто совершил действие первым, или если действие совершено
одновременно, то награда между ними делится поровну или в ином, предусмотренном
между ними соглашением размере.
Срок совершения указанных в объявлении действий к существенным условиям не относится,
т.к. из п.1 ст.1056 ГК следует, что отсутствие срока не влияет на юридическую силу возникшего
обязательства. Во избежание споров указывать такой срок желательно.
Отмена публичного обещания награды
Отмена публичного обещания награды допускается при соблюдении условий, гарантирующих
интересы приступивших к исполнению объявления.
Исчерпывающий перечень случаев, когда отмена публичного обещания не допускается.
•
в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа
•
в объявлении дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана
награда
•
к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили
указанное в объявлении действие.
Отменивший публичное обещание награды обязан возместить отозвавшимся лицам расходы,
понесенные ими в связи с совершением указанного в объявлении действия. Расходы
ограничиваются размером объявленной награды.
Отказ от данного обещания производится в той же форме, что и обещание о награде (п.1 ст.1056
ГК).
Отличия между конкурсом и обещанием награды:
Публичный конкурс – разновидность публичного обещания награды.
•
•
•
цель
•
обещание награды направлено на достижение личной (частной) цели, иногда –
общественно полезной цели.
•
публичный конкурс всегда проводится в общественно полезных целях.
назначение награды
•
обещание награды назначается за единственную в своем роде работу или за
повторяемые действия
•
публичный конкурс проводится в отношении такой работы, результаты которой
повторимы и сопоставимы.
признание состоявшимся
•
публично обещанная награда предоставляется, если правомерное действие
осуществлено одним или несколькими участниками
•
публичный конкурс признается несостоявшимся, если участие в нем приняло
только одно лицо.
61. Правовое регулирование проведения игр и пари
Понятие договора игры и его характеристики
В комплексе правовых связей, порождаемых игрой, можно выделить договор игры как
соглашение между организатором игры и участником (для отдельных игр — между участниками),
основанное на взаимном риске, в силу которого выигравшая сторона вправе требовать выплаты
предусмотренного правилами игры выигрыша в течение определенного срока, а организатор
игры (или проигравший участник) обязан выплатить выигрыш в обусловленном размере и форме.
Договор игры относится к условным сделкам под отлагательным условием: в случае выигрыша
возникает право участника на выплату (получение) выигрыша, при не выпадении выигрыша
договор прекращается.
Договор игры считается рисковым – запрет страхование убытков от участия в играх (п.2 ст.928 ГК).
Некоторые договоры игры — алеаторные, т.к. объем встречного предоставления (разные виды
выигрышей), причитающегося от одной из сторон, остается неизвестным, пока не наступит
обстоятельство, призванное его окончательно определить.
Является ли договор игры возмездным или безвозмездным?
В возмездном договоре сторона должна получить встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей. В отдельных играх участник игры оплачивает ставку (приобретение
лотерейного билета). Выигравший участник получает от организатора встречное предоставление
имущественного характера в форме выигрыша. Выигравший и проигравший участники получают
от организатора встречное предоставление в форме организации и проведения розыгрыша. Есть
основания считать некоторые договоры игры возмездными.
Для отдельных игр (лотереи) характерно, что участник не согласовывает условия договора, а
лишь принимает их путем присоединения к предложенному договору в целом – договор
присоединения и на него распространяются правила ст.428.
Требования выигравшей стороны подлежат судебной защите при наличии условия (ст.1062 ГК):
•
хотя бы одной из сторон сделки является ЮЛ, получившее лицензию на осуществление
банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
•
хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является ЮЛ, получившее
лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже.
Требования, связанные с участием граждан в указанных сделках, подлежат судебной защите
только при условии их заключения на бирже. Однако на указанные отношения правила об играх и
пари не распространяются.
Стороны договора игры
Организатор игры (п.1 ст.1063):
•
РФ, субъекты РФ, МО
•
иные лица
Организатор для лотерей — ЮЛ, получившее от уполномоченного государственного или
муниципального органа право на проведение таких игр в установленном законом порядке.
Разрешение на проведение лотереи выдается на срок не более чем 5 лет на основании
заявления о предоставлении разрешения:
•
ФОИВ, уполномоченным Правительством
•
уполномоченным органом ИВ субъекта РФ
•
уполномоченным органом МСУ
Организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, которые
расположены вне игорных зон и в которых организатор азартных игр заключает пари с
участниками данного вида азартных игр и организует заключение пари между участниками
данного вида азартных игр, подлежит лицензированию ФНС
Дополнительное требование к организатору азартных игр в букмекерской конторе или
тотализаторе – наличие банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками
азартных игр. Размер банковской гарантии определяется в соответствующем договоре и не может
быть менее чем 500 миллионов руб., а срок ее действия — не менее чем 5 лет (п.10 ст.6 Закона «О
гос. регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ»).
Участник игры – любой субъект, если ПА или правилами игры не установлены специальные
требования:
•
к участию в некоторых играх граждане допускаются по достижении определенного
возраста
•
участником лотереи является собственник лотерейного билета.
Оформление договора игры
В случаях, предусмотренных правилами организации игры, договор между организатором и
участником игры оформляется выдачей письменного документа (лотерейного билета,
квитанции) и иным способом.
Некоторые договоры игры заключаются путем конклюдентных действий: с внесением денег в
игровой автомат игроку предоставляется право провести игру с возможностью получения
денежного или вещевого выигрыша.
Специальные требования предъявляются к лотерейному билету
•
указываются название лотереи, номер лотерейного билета, фиксированная цена билета
или цена единичной ставки
•
выдержки из условий лотереи, достаточные для представления о лотерее, алгоритме
определения выигрыша, размере выигрыша и порядке его получения
Условия договора игры. Права и обязанности сторон
Существенные условия:
•
срок проведения игр
•
порядок определения выигрыша
•
размер выиграша
Срок проведения игры устанавливается организатором: указываются конкретные даты (01.0715.12.2005 г.). Срок проведения стимулирующей лотереи не может превышать 12 месяцев (п.4
ст.7 Закона «О лотереях»).
Выигрыш может быть:
•
в денежной форме
•
в форме предоставления определенного товара (например, квартиры, автомашины,
компьютера) или услуги (организация отдыха на курорте)
•
в форме имущественных прав, подлежащих передаче участнику азартной игры при
наступлении результата азартной игры.
Порядок определения выигрыша означает описание игровой процедуры
Обязанности участника игры:
•
некоторых случаях выплачивает обусловленную денежную сумму (ставку) в момент
заключения договора или до розыгрыша. Ставкой может быть выигрыш в основной игре,
который используется для проведения дополнительной игры
•
в отдельных игр обязан в соответствии с правилами (часто по образцу) заполнить
документ (заявку, билет, купон) и передать его организатору.
Обязанности организатора:
•
своевременно и по установленным правилам провести розыгрыш или подвести итоги
тотализатора.
•
выплатить выигравшему участнику выигрыш в установленный условиями проведения игр
срок, а если срок не предусмотрен – не позднее 10 дней с момента определения
результата игры либо в иной срок, установленный законом.
Защита сторон договора игры
В случае отказа организатора игры от ее проведения в установленный срок участники игры
вправе требовать возмещения понесенного из-за отмены игры или переноса ее срока реального
ущерба (п.3 ст.1063 ГК):
•
сама ставка (стоимость билета, журнала с купоном)
•
проезд к месту проведения игры
•
затраты на гостиницу
Исходя из содержания ст.1062 ГК (предусмотрен исчерпывающий перечень требований,
подлежащих судебной защите), это требование о возмещении реального ущерба из-за отмены
игры или ее переносе не подлежит судебной защите. Участник игры может рассчитывать на
добровольное исполнение организатором своей обязанности.
В случае неисполнения организатором игры (проигравшим участником) обязанности
выплатить выигрыш выигравший участник вправе требовать наряду с выигрышем
возмещения возникших убытков (п.5 ст.1063 ГК), включая упущенную выгоду.
Если договор игры совершен участником под влиянием обмана, насилия, угрозы или
злонамеренного соглашения его представителя с организатором игры, то по иску потерпевшего
такая сделка может быть признана судом недействительной: потерпевшему должно быть
возвращено организатором игры все полученное по сделке (т. е. ставка игрока) и возмещен
реальный ущерб (ст.179 ГК).
Отношения, возникающие в связи с проведением игр, регулируются:
•
гл.58 «Игры и пари» ГК
•
ФЗ «О лотереях»
•
ФЗ «О гос.регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
Некоторые игры не запрещены, но не подлежат судебной защите вытекающие из них
требования ФЛ и ЮЛ, связанные с организацией игры или с участием в ней. Подобные требования
исполняются должником добровольно в силу заключенного договора игры. Потерпевшая сторона
может использовать способы самозащиты (ст.12, 14 ГК).
Искл.: признаются и обеспечиваются судебной защитой:
•
требования, связанные с организацией игры и с участием в ней, если лицо принимало
участие в игре под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения
его представителя с организатором игры;
•
требования выигравшей стороны о выплате выигрыша и возмещении убытков,
причиненных нарушением договора со стороны организатора в играх, проводимых
государством и муниципальными образованиями или по их разрешению;
•
требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны
или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления
обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно,
наступит оно или не на ступит (изменения цен на товары, ценные бумаги, курса
соответствующей валюты), если хотя бы одной из сторон сделки является ЮЛ, получившее
лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон
сделки, заключенной на бирже, является ЮЛ, получившее лицензию, на основании
которой возможно заключение сделок на бирже;
•
требования, связанные с участием граждан в сделках, предусматривающих обязанность
стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления
обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно,
наступит оно или не наступит (изменения цен на товары, ценные бумаги, курса
соответствующей валюты), при условии их заключения на бирже.
62. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания возникновения,
условия, субъектный состав, основания для освобождения от гражданско-правовой
ответственности
Обязательства вследствие причинения вреда, иначе называемые деликтными обязательствами:
•
внедоговорное обязательство, т.к. из существа таких обязательств очевидно, что их
стороны не были связаны договорными отношениями
•
носит относительный характер, т.к. складывается в результате причинения вреда
•
является мерой гражданско-правовой ответственности
Причинение вреда другому лицу (личности или имуществу гражданина либо имуществу ЮЛ)
порождает гражданско-правовое обязательство, в котором потерпевший выступает кредитором
(имеет право требовать), а причинитель - должником (обязанным лицом).
Правила о деликтных обязательствах носят строго императивный характер, исключающий
усмотрение сторон при определении условий их возникновения и размера возмещения.
Обязательства из причинения вреда относятся к охранительным обязательствам. Такая сущность и
природа деликтного обязательства обусловлены и его основными функциями –
•
компенсационной (восстановительной) и
•
охранительной
Содержание таких обязательств – гражданско-правовая ответственность, т.е. претерпевание,
несение известных тягот, дополнительного бремени, выступающее в качестве правового
последствия за совершенное правонарушение. Объект деликта – подвергшиеся вредоносному
воздействию со стороны правонарушителя материальные ценности или нематериальные блага,
принадлежащие субъекту гражданского права.
Основание возникновения деликтных обязательств – факт причинения вреда другому лицу.
Вред, по общему правилу, – имущественные последствия нарушения субъективных гражданских
прав потерпевших.
Нарушенные права могут носить имущественный и личный характер. Вред может выражаться в
уничтожении или повреждении имущества потерпевшего, упущенной им выгоде, утрате или
уменьшении заработка потерпевшего в связи с лишением или уменьшением его
трудоспособности. Применительно к потерпевшим-ФЛ вредом признается моральный вред,
выразившийся в физических и (или) нравственных страданиях потерпевшего в связи с
нарушением его прав и законных интересов.
Обязательства вследствие причинения вреда направлены на восстановление имущественного
положения потерпевшего, которое существовало до причинения вреда, поэтому
Содержание деликтного обязательства –
•
право потерпевшего требовать возмещения причиненного ему вреда
•
обязанность правонарушителя возместить этот вред.
Важнейший принцип деликтной ответственности – принцип полного возмещения вреда, т.е.
возмещение его в полном объеме. Закон предусматривает некоторые исключения из данного
принципа, допуская изменение размера возмещения в сторону его уменьшения либо увеличения
Уменьшение размера возмещения допускается в случаях, прямо предусмотренных ст.1083 ГК:
размер возмещения должен быть уменьшен, если возникновению или увеличению вреда
содействовала грубая неосторожность самого потерпевшего (с учетом степени вины
потерпевшего и причинителя вреда)
суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его
имущественного положения (искл.: когда вред причинен действиями, совершенными
умышленно).
Возможен противоположный вариант: законом или договором может быть установлена
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшему компенсацию сверх возмещения
вреда (абз.3 п.1 ст.1064 ГК):
Компенсация морального вреда (п.3 ст.1099 ГК) осуществляется независимо от подлежащего
возмещению имущественного вреда, т.е. сверх возмещения.
Определяя применение мер ответственности за причиненный вред, закон исходит из
принципа генерального деликта.
•
причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием
возникновения обязанности возместить причиненный вред.
•
потерпевший не должен доказывать противоправность действий причинителя вреда и его
вину – их наличие презюмируется
•
деликтные обязательства, не подпадающие под общую юридическую конструкцию
генерального деликта (например, причинение вреда источником повышенной опасности,
причинение вреда в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и в ряде
других случаях), относятся к специальным деликтам.
Специальные виды деликтных обязательств:
•
•
ответственность за вред, причиненный актами органов публичной власти:
•
причиненный гос.органами, органами МСУ, их должностными лицами (ст.1069 ГК)
•
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда (ст.1070 ГК).
ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и
гражданами, не способными понимать значение своих действий:
•
причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (ст.1073 ГК)
•
причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14-18 лет (ст.1074 ГК)
•
причиненный гражданином, признанным недееспособным (ст.1076 ГК)
•
причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным (ст.1077 ГК)
•
причиненный гражданином, не способным понимать значения своих действий
(ст.1078 ГК)
•
ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих (ст.1079 ГК)
•
ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги
Субъекты деликта
Причинитель вреда (должником) – любой субъект ГП
•
ФЛ
•
ЮЛ
•
публично-правовые образования – РФ, ее субъекты, МО
Гражданин может быть признан субъектом деликтного обязательства, ответственным за
причиненный вред, при условии, что он обладает способностью отвечать за свои действия
(поступки) – деликтоспособностью
Иногда субъектом ответственности за причинение вреда в деликтном правоотношении выступает
не сам ФЛ-причинитель вреда, а другое лицо: фактически вред может быть причинен лицом, не
способным нести ответственность, т.е. неделиктоспособным.
ЮЛ могут быть причинителями вреда – субъектами деликтной ответственности – независимо от
их вида: КО и НКО.
Причинителями вреда могут быть публично-правовые образования: вред, причиненный
гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к УО, незаконного
наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ и в других
указанных в п.1 ст.1070 ГК случаях, возмещается за счет казны РФ, в случаях, предусмотренных
законом, – за счет казны субъекта РФ или казны МО.
Причинителем вреда – субъектом деликтного обязательства – может быть не одно, а несколько
лиц – сопричинителями – лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим
солидарно (ч.1 ст.1080 ГК). Необходимое условие применения солидарной ответственности.
Другая сторона деликтного обязательства – потерпевший, т.е. лицо, которому действия
(бездействие) причинителя вреда нанесли имущественный ущерб либо повлекли иные
негативные последствия.
ФЛ признается потерпевшим, если вред причинен его личности или имуществу, а ЮЛ – если вред
причинен его имуществу (ст.1064 ГК). Потерпевшие в деликтном обязательстве – те же лица,
которые в перечне возможных причинителей вреда: ФЛ и ЮЛ, государство, МО.
Общие условия наступления ответственности за причинение вреда
Деликтное обязательство и деликтная ответственность за причинение вреда по общему правилу
возникают при наличии следующих условий:
•
противоправность поведения лица, причинившего вред
•
причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и возникшим
вредом
•
вина лица, причинившего вред.
1. Противоправность поведения
Противоправное – поведение лица, которое:
•
нарушает норму права
•
одновременно нарушает субъективное право другого конкретного лица.
Закон исходит из презумпции противоправности поведения, повлекшего причинение вреда, что
вытекает из принципа генерального деликта:
•
всякое причинение вреда личности или имуществу следует рассматривать как
противоправное, если законом не предусмотрено иное
•
на потерпевшего не возлагается обязанность доказывать противоправность поведения
причинителя вреда, ибо она предполагается (презюмируется).
Противоправное поведение выражается в активных действиях и в бездействие.
Предусматриваются случаи причинения вреда правомерными действиями:
•
в состоянии крайней необходимости
•
необходимая оборона
2. Причинная связь
Наличие причинной связи в соответствии с принципом генерального деликта – обязательное
условие наступления деликтной ответственности.
3. Вина лица, причинившего вред
Общее правило о вине как условии деликтной ответственности: лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (
ГК различает две формы вины: умысел и неосторожность (п.1 ст.401 ГК). Неосторожность
подразделяется на простую и грубую.
Основания для освобождения от гражданско-правовой ответственности
•
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст.37 УК) не влечет обязанности
возместить причиненный вред. Ответственность за такой вред может возникать лишь в
случае превышения пределов необходимой обороны (ст.1066 ГК).
•
В некоторых случаях вред, причиненный в состоянии крайней необходимости –
основание для освобождения от деликтной ответственности (по общему правилу не
освобождает причинителя вреда от обязанности возместить вред). Но учитывая
обстоятельства, при которых был причинен вред, суд может возложить обязанность его
возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо
освободить от возмещения вреда полностью или частично это 3-е лицо и причинившего
вред (ст.1067 ГК).
•
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия
потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы
общества (п.3 ст.1064 ГК)
•
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит (ст.1083
ГК)
63. Возмещение вреда, причиненного малолетними, несовершеннолетними,
ограниченно дееспособными, недееспособными гражданами
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не отвечают за причиненный ими вред, т.е. полностью
неделиктоспособны. В возрасте от 6-14 лет дети не вполне осознают последствия своих действий
и поступков в силу недостаточного жизненного опыта и незрелости воли.
Ответственность за вред, причиненный малолетним, возлагается
•
на его родителей (усыновителей) или опекунов
•
либо на учреждение – ЮЛ, если малолетний находился в нем или был под его надзором
во время причинения вреда.
Родители (усыновители) и опекуны отвечают за вред, причиненный малолетними, при наличии
общих оснований деликтной ответственности. При этом ответственность за вред возлагается на
обоих родителей, т.к. они в равной мере обязаны воспитывать детей независимо от того,
проживают ли они вместе с ними или отдельно.
Для возложения на родителей (усыновителей) или опекуна ответственности необходимо
установить наличие причинной связи между их противоправным поведением и вредом.
Т.е. определить, что именно вследствие плохого воспитания, неосуществления надзора ребенок
совершил действие, повлекшее возникновение вреда.
В данном случае действует общее положение о презумпции вины: родители (усыновители),
опекуны могут быть освобождены от ответственности, если они докажут, что вред возник не
по их вине, т.е. докажут отсутствие даже малейших упущений в воспитании ребенка и в надзоре за
ним (п.1 ст.1073 ГК).
Ответственность за вред, причиненный малолетними, часто возлагается на учреждения – ЮЛ (п.2
и 3 ст.1073 ГК)
•
учреждения воспитательные, лечебные, социальной защиты и другие аналогичные
учреждения, которые осуществляют функции опеки над малолетними детьми,
нуждающимися в опеке, в силу закона (п.4 ст.35 ГК). Причем они считаются виновными в
причинении вреда, если не смогут доказать, что вред возник не по их вине
•
за вред, причиненный малолетним, отвечают образовательные, воспитательные,
лечебные и иные учреждения, если малолетний причинил вред в то время, когда он
находился под их надзором.
Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный
вред на общих основаниях (п.1 ст.1074 ГК) – признаются полностью деликтоспособными, т.е.
обладающими достаточной интеллектуальной зрелостью и жизненным опытом, чтобы оценивать
свои поступки и отвечать за причиненный вред.
Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет не всегда имеют заработок, доходы, имущество,
достаточные для возмещения причиненного вреда, чтобы обеспечить возмещение
причиненного несовершеннолетним вреда и компенсировать потери потерпевшего, закон
определил два фактора, которые должны быть учтены:
•
необходимо принять во внимание способность несовершеннолетнего в возрасте 14-18 лет
в полной мере оценивать свое поведение с точки зрения соответствия его требованиям
закона, понимать неизбежность применения к нему ответственности, если по его вине
будет причинен вред
•
обязанности родителей (усыновителей, попечителя) по воспитанию несовершеннолетних
и надзору за ними не прекращаются до достижения несовершеннолетними полной
дееспособности и что в случае ненадлежащего осуществления названных обязанностей
они могут быть привлечены к возмещению вреда, причиненного их ребенком, причем
будут отвечать за свою вину (в плохом воспитании, отсутствии надзора).
В соответствии с факторами ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте 14-18 лет, можно возложить на самого несовершеннолетнего и на его родителей
(усыновителей, попечителя).
Эта норма устанавливает, что в случае когда у несовершеннолетнего в возрасте 14-18 лет нет
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или
попечителем, если они не докажут, что вред причинен не по их вине, т.е. что они осуществляли
свои родительские или иные обязанности надлежащим образом.
Такая ответственность – дополнительная (субсидиарная):
•
если у самого несовершеннолетнего достаточно имущества, чтобы возместить
причиненный им вред, родители (усыновители) или попечитель к ответственности не
привлекаются
•
при отсутствии у несовершеннолетнего достаточных средств для возмещения вреда
родители (усыновители) должны привлекаться к возмещению вреда обязательно, ибо в
противном случае будут необоснованно нарушены интересы потерпевшего.
Обязанность родителей (усыновителей, попечителей, работников соответствующего
учреждения) по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте 14-18 лет,
прекращается при наличии обстоятельств:
•
при достижении причинившим вред совершеннолетия
•
появлении у несовершеннолетнего до достижения им совершеннолетия доходов или
имущества, достаточных для возмещения вреда
•
приобретении несовершеннолетним полной дееспособности до достижения им 18 лет (в
связи со вступлением в брак либо эмансипацией).
Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте 14-18 лет, причинивший вред в
таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими, не
отвечает за причиненный вред (п.1 ст.1078 ГК). Правило распространяется на полностью
дееспособных граждан и несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обладающих полной
деликтоспособностью.
Не распространяется на малолетних и на лиц, ограниченных в дееспособности в связи со
злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами.
Если такое состояние возникло в связи с психическим расстройством, о котором знали близкие
данного лица, но не ставили вопрос о признании его недееспособным, то обязанность
возместить вред может быть возложена судом на этих граждан (проживающих совместно с
душевнобольным его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей).
Обязанность возместить вред – санкция за правонарушение – непринятие мер к признанию
душевнобольного человека недееспособным. При соблюдении этого порядка гражданин был бы
признан недееспособным и ответственность за причиненный им вред нес бы опекун.
Из правила п.1 ст.1078 ГК предусмотрены важные исключения:
•
существенно иные последствия возникают, если причинитель вреда сам привел себя в
состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими,
употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. В этом
случае причинитель вреда от ответственности не освобождается, т.е. отвечает за вред на
общих основаниях, его поведение признается виновным
•
связано со случаем, когда это лицо причинило вред жизни или здоровью потерпевшего.
При таком фактическом составе безусловное освобождение от ответственности законом
не предусмотрено. Напротив, суду предоставлено право возложить обязанность по
возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда и других обстоятельств
(абз.2 п.1 ст.1078 ГК).
Гражданин, признанный судом недееспособным по основаниям, предусмотренным ст.29 ГК
(психическое расстройство, вследствие которого возникла неспособность понимать значение
своих действий или руководить ими), считается полностью неделиктоспособным. Вред,
причиненный таким гражданином, возмещают его опекун или организация, обязанная
осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п.1 ст.1076 ГК).
Вина опекуна или учреждения выражается в отсутствии необходимой заботливости и
надлежащего надзора за больным.
Родитель недееспособного привлекается к ответственности за вред, причиненный
недееспособным, в случае, если он назначен опекуном.
Обязанность субъектов по возмещению вреда, причиненного гражданином, в период признания
его недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его дееспособным (п.2
ст.1076 ГК).
Иногда потерпевший оказывается в весьма трудном положении в связи с тем, что опекун
недееспособного причинителя вреда умер либо не имеет достаточных средств для возмещения
вреда, а сам недееспособный обладает такими средствами. В подобных случаях суд с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, других обстоятельств вправе
принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя
вреда (недееспособного лица) (п.3 ст.1076 ГК) – получает защиту имущественный интерес
потерпевшего без существенного ущемления интересов недееспособного лица, что вполне
соответствует принципу справедливости
64. Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в смерти человека либо в
причинении травмы или увечья. Такой вред не может быть возмещен в натуре, компенсирован
денежными средствами.
У потерпевшего возникают имущественные потери, т.к. вследствие полученных травм или
увечий он временно или постоянно лишается возможности получения прежнего заработка или
иного дохода, вынужден нести дополнительные расходы на лечение и т.п. В случае смерти
гражданина такие потери могут понести близкие ему лица, лишающиеся в результате этого
источника доходов или содержания.
На этих же основаниях потерпевшему возмещается причиненный моральный вред, поэтому
причинение вреда жизни или здоровью гражданина рассматривается как один из видов
деликтных обязательств (самостоятельный, специальный деликт).
Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, подлежит возмещению:
•
и в рамках внедоговорных обязательств
•
а как результат ненадлежащего исполнения договора
(Например, вред, причиненный жизни и здоровью пассажира или туриста, возмещается по
правилам о деликтных обязательствах, а не об обязательствах, возникших из договора
пассажирской перевозки или туристско-экскурсионного обслуживания)
При причинении вреда здоровью гражданина компенсации наряду с утраченным заработком
(доходом) подлежат также вызванные повреждением здоровья дополнительно понесенные
расходы потерпевшего:
•
на лечение и приобретение лекарств
•
дополнительное питание
•
протезирование; посторонний уход
•
санаторно-курортное лечение
•
приобретение специальных транспортных средств
•
подготовку к другой профессии.
Перечень дополнительных расходов носит примерный характер. Но любые дополнительные
расходы возмещаются потерпевшему при условии, что он действительно нуждается в этих
видах помощи и ухода и не вправе претендовать на их бесплатное получение (п.1 ст.1085 ГК).
Размер дополнительных расходов определяется на основании счетов и других документов либо
согласно ценам, сложившимся в той местности, где потерпевший понес эти расходы. Расходы на
дополнительный уход возмещаются независимо от того, кем он осуществляется (специально
нанятыми людьми, членами семьи или близкими потерпевшего) и понесены ли они фактически.
При определении размера возмещения дополнительных расходов не учитывается вина
потерпевшего в возникновении или увеличении вреда (абз.3 п.2 ст.1083 ГК).
Потерпевший вправе требовать денежного возмещения понесенного им морального вреда сверх
компенсации названных выше имущественных потерь и расходов (ст.151, п.3 ст.1099 ГК). Размер
компенсации определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, индивидуальных особенностей потерпевшего, степени
вины причинителя и с учетом требований разумности и справедливости (п.2 ст.1101 ГК).
Учитываются не только перенесенные потерпевшим страдания, но и возможные в будущем
моральные травмы (при неизгладимом обезображении лица, утрате конечностей).
Возмещение утраченного заработка
В связи с причинением гражданину увечья или иного повреждения его здоровья компенсации
подлежит утраченный потерпевшим заработок или иной доход, который он имел или мог
иметь до увечья (п.1 ст.1085 ГК).
Компенсация утраченного потерпевшим заработка или иного дохода осуществляется исходя из их
фактического размера. При этом учитывается заработок или доход, который потерпевший хотя и
не получил, но определенно мог иметь после причинения вреда его здоровью.
Утраченный потерпевшим заработок или доход не подлежит уменьшению на сумму назначенных
ему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья пенсий, пособий и иных выплат.
Если потерпевший на момент причинения вреда не работал (стал безработным, имел перерыв в
работе), при подсчете его заработка (доходов) по его выбору может учитываться либо ранее
получаемый им заработок, либо обычный заработок работника его квалификации в данной
местности. Но в обоих случаях этот заработок не может считаться менее пятикратного
минимального размера оплаты труда (п.4 ст.1086 ГК).
Порядок выплаты возмещения
Платежи по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, производятся
периодически, ежемесячно, что соответствует порядку выплаты заработной платы, которую по
общему правилу призваны компенсировать данные платежи. По решению суда при наличии
уважительных причин у потерпевшего и с учетом возможностей причинителя вреда возможно
осуществление единовременных платежей, но за период не более 3 лет (п.1 ст.1092 ГК). Порядок
компенсации дополнительных расходов (периодический или единовременный) зависит от их
характера. В некоторых случаях она возможна и на будущее время. Суммы по возмещению
морального вреда и расходов на погребение выплачиваются однократно.
В связи с длительным характером таких выплат необходимо учитывать возможные (возникающие
в будущем) изменения в состоянии здоровья потерпевшего.
•
если его трудоспособность в связи с причиненным повреждением здоровья в дальнейшем
уменьшилась, он вправе потребовать от причинителя увеличения размера возмещения
вреда
•
если возросла, причинитель вправе требовать уменьшения размера возмещения.
Аналогичное влияние на размер возмещения данного вреда может оказать и имущественное
положение гражданина, причинившего вред (п.3 и 4 ст.1090 ГК).
Суммы выплачиваемого потерпевшему или его иждивенцам возмещения подлежат индексации
при повышении стоимости жизни или пропорциональному увеличению в связи с повышением
минимального размера оплаты труда (ст.1091 ГК).
Размер возмещения вреда по случаю потери кормильца его иждивенцам может быть изменен:
•
в связи с рождением его ребенка после его смерти (уменьшится в связи с увеличением
числа иждивенцев)
•
при назначении или прекращении выплат лицам, занятым уходом за детьми, внуками,
братьями и сестрами умершего кормильца (соответственно уменьшится или увеличится в
зависимости от увеличения или уменьшения числа иждивенцев (п.3 ст.1089 ГК)).
Ответственным за причинение вреда жизни или здоровью гражданина может – ЮЛ, подлежащее
ликвидации и, следовательно, не имеющее правопреемников, к которым переходят обязанности
по компенсации причиненного им вреда. В таком случае платежи должны быть
капитализированы (обособлены в общей сумме за весь предполагаемый период выплат) для
передачи их организации, обязанной в будущем осуществлять выплаты потерпевшему, по
правилам, установленным специальным законом или иными ПА (п.2 ст.1093 ГК).
На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, не
распространяется исковая давность (ст.208 ГК). Но требования, предъявленные по истечении
трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за
прошлое время не более чем за три года, предшествовавших предъявлению иска.
65. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Условия для возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или
услуги:
•
наличие вреда
•
противоправные действия продавца (изготовителя, исполнителя), влекущие
конструктивные, рецептурные или иные недостатки товара, работы, услуги, действия по
представлению недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге)
•
причинная связь между противоправными действиями и наступившим вредом.
Вина причинителя вреда не является необходимым условием. Но неимущественный
(моральный) вред, причиненный потребителю вследствие нарушения его прав изготовителем
(исполнителем, продавцом), подлежит компенсации при наличии вины причинителя вреда (ч.1
ст.15 ЗЗПП).
СТОРОНЫ:
Продавец (изготовитель, исполнитель) освобождается от ответственности, если докажет, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных
правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения (ст.1098 ГК).
Потерпевший в этом обязательстве – гражданин-потребитель, ИП или ЮЛ, приобретающие товар
(принимающие услугу или результат работы) в потребительских целях. Потерпевший и
причинитель вреда могут состоять или не состоят в договорных отношениях:
•
потерпевшим может быть сам покупатель товара (заказчик работы, услуги)
•
лица, к которым перешел товар, результат работы (в порядке дарения, наследования)
•
иные лица (соседи, имущество которых пострадало)
Суханов: закон формально не ограничивает круг потерпевших лиц, указывая на то, что
возмещению подлежит вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо
имуществу ЮЛ. В отличие от ЗЗПП ГК распространил действие рассматриваемых правил не только
на граждан, но и на юридических лиц. Нормы §3 гл.59 ГК могут применяться только в случаях
приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги в потребительских целях, но не
для использования в предпринимательской деятельности (ст.1095 ГК). Если изготовитель,
продавец или исполнитель докажут, что они соответственно не производили и не реализовывали
товары, не выполняли работы и не оказывали услуги для потребительских целей либо что
потерпевшее лицо приобрело их для целей предпринимательской деятельности, их
ответственность за причиненный вред должна наступать на общих основаниях.
Ответственным за возмещение вреда:
•
вследствие недостатков товара выступает продавец или изготовитель товара по выбору
потерпевшего – закон допускает конкуренцию договорного и деликтного исков, оставляя
право выбора за потребителем
•
вследствие недостатков работы или услуги считается выполнивший работу или оказавший
услугу
•
вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре – продавец или
изготовитель, о работе — лицо, выполнившее работу, об услуге — лицо, оказавшее услугу.
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению,
если он возник в течение установленных срока годности или срока службы товара (работы,
услуги), а если срок годности не установлен — в течение 10 лет со дня производства товара,
работы, услуги (п.1 ст.1097 ГК).
Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если:
•
в нарушение требований закона срок годности или срок службы не установлен
•
лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому
была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении
срока годности или срока службы и возможных последствиях при невыполнении
указанных действий либо ему не была предоставлена полная и достоверная информация
о товаре (работе, услуге).
66. Возмещение вреда, причинённого деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих
В законодательстве и доктрине применительно к ответственности за вред, причиненный
источником повышенной опасности, традиционно используются близкие, но не тождественные
понятия:
•
деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих
•
источник повышенной опасности
Понятие «источник повышенной опасности»
•
деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения
вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, деятельность
по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов
производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же
свойствами (ст.1079 ГК)
•
свойства вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне развития техники не
поддаются полностью контролю человека и, не подчиняясь полностью контролю, создают
высокую степень вероятности причинения вреда жизни или здоровью человека либо
материальным благам.
Судебная практика рассматривает источники повышенной опасности одновременно как вид
деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, и как определенные
предметы материального мира, создающие такую опасность. Следует принципу, что
имущественная ответственность за причиненный ими вред должна наступать при
целенаправленном их использовании и при самопроизвольном проявлении их вредоносных
свойств (в случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля).
Приведенные позиции не исключают друг друга – различия заключаются скорее в том, что каждая
из них берет в качестве определяющего один из характерных признаков источника повышенной
опасности.
Источники повышенной опасности – определенные предметы материального мира
(механизмы, устройства, автомашины), проявляющие в процессе деятельности по их
использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся или не в полной мере
поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность для окружающих.
Субъекты ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности: граждане
и организации – титульные владельцы источников повышенной опасности.
Владелец источника повышенной опасности – ЮЛ или ФЛ, эксплуатирующих источник
повышенной опасности в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного
ведения, права оперативного управления либо по другим законным основаниям (абз.2 п.1 ст.1079
ГК).
Признаки владельца:
•
юридический – в качестве владельца источника повышенной опасности может
рассматриваться лицо, обладающее гражданско-правовыми полномочиями по
использованию соответствующего источника повышенной опасности
•
материальный – владелец источника повышенной опасности – тот, кто реально имеет
такой источник в своем владении.
По общему правилу лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно
(ч.1 ст.1080 ГК). Частный случай совместного причинения вреда – причинение вреда 3-ему лицу в
результате взаимодействия источников повышенной опасности.
Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность за вред,
причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств)
3-им лицам (п.1 ст.1079 ГК)
Особенность ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, состоит
в том, что вины причинителя для ее возникновения не требуется – владелец источника
повышенной опасности обязан возместить вред потерпевшему независимо от того, виновен он в
причинении вреда или нет. В случае безвиновного возложения ответственности на владельца
источника повышенной опасности субъективным основание возложения – риск, означающий
детерминированный выбор владельцем источника деятельности, не исключающей достижения
нежелательного результата и осуществляемой при сознательном допущении случайного
результата и возможности связанного с этим возникновения отрицательных последствий.
Правило об ответственности владельца источника повышенной опасности независимо от вины
имеет исключение: вред, причиненный взаимодействием источников повышенной опасности,
возмещается их владельцами с учетом вины каждого владельца на общих основаниях,
предусмотренных ст.1064 ГК (абз.2 п. 3 ст.1079 ГК). Правоприменительная практика выработала
возможные варианты применения правила:
•
вред, причиненный одному из владельцев источника повышенной опасности по вине
другого, возмещается виновным
•
при наличии вины самого владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается
•
при вине обоих владельцев размер возмещения определяется соразмерно степени вины
каждого
•
при отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном
причинении вреда (независимо от его размера) ни один из них не имеет права на
возмещение.
Владелец источника повышенной опасности, связанный с потерпевшим гражданином
гражданско-правовым договором (например, по перевозке пассажира) или трудовым
договором, обязан возместить вред, причиненный жизни или здоровью такого гражданина, в
соответствии с нормами о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности,
т.е. независимо от того, имелась или не имелась вина в его действиях (ст.800 ГК).
Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности:
•
непреодолимая сила; умысел потерпевшего
•
грубая неосторожность потерпевшего
•
неправомерное завладение источником повышенной опасности 3-им лицом.
Непреодолимая сила как чрезвычайное и непредотвратимое явление (подп.1 п.1 ст.202, п.3
ст.401 ГК) может служить основанием освобождения владельца источника повышенной опасности
от ответственности, если непосредственно послужила причиной выхода источника повышенной
опасности изпод контроля владельца: сильное землетрясение, повлекшее обвал части скалы,
вызвавший сход с рельсов грузового железнодорожного состава, имевший следствием
человеческие жертвы и большие материальные потери.
Умысел потерпевшего освобождает владельца источника повышенной опасности от
ответственности перед потерпевшим полностью и безусловно (п.1 ст.1083 ГК).
Грубая неосторожность самого потерпевшего – основание для частичного и для полного
освобождения от ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или
увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер
возмещения должен быть уменьшен (ч.1 п.2 ст.1083 ГК). При грубой неосторожности
потерпевшего и при отсутствии вины причинителя вреда – владельца источника повышенной
опасности, отвечающего независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в
возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное (ч.2 п.2 ст.1083
ГК).
Грубая неосторожность потерпевшего не может служить основанием для полного
освобождения от ответственности владельца источника повышенной опасности, если вред
причинен жизни или здоровью гражданина (п.2 ст.1083 ГК). Вина потерпевшего, которому вред
причинен источником повышенной опасности, не учитывается при возмещении ему
дополнительных расходов (п.1 ст.1085 ГК), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца
(ст.1089 ГК), при возмещении расходов на погребение (ст.1094 ГК).
Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином-владельцем
источника повышенной опасности, с учетом его имущественного положения, за исключением
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно (п.1 ст.1079 и п.3 ст.1083
ГК).
Неправомерное завладение источником повышенной опасности как основание освобождения
от ответственности было первоначально признано правоприменительной практикой, получило
закрепление в законе. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате
противоправных действий других лиц (п.2 ст.1079 ГК). Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие
им.
Если наряду с противоправным поведением 3-их лиц выбытию источника повышенной опасности
способствовало и виновное поведение его владельца (ненадлежащая охрана, оставление ключей
зажигания в замке автомобиля), то ответственность за причиненный вред может быть возложена
на лицо, неправомерно использовавшее источник повышенной опасности, и на его владельца. В
этом случае на каждого из них ответственность за вред возлагается в долевом порядке, в
зависимости от степени вины каждого.
67. Возмещение вреда, причинённого государственными органами, органами местного
самоуправления, их должностными лицами
Имущественный вред, причиненный гражданину или ЮЛ в результате незаконных действий или
бездействия гос.органов, органов МСУ или их должностных лиц, подлежит возмещению за счет
соответствующей казны (ст.1069 ГК).
Правило основано на конституционном положении о праве каждого гражданина на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов
гос.власти или их должностных лиц (ст.53 Конституции).
Названные случаи причинения вреда – особая разновидность деликтных обязательств
(специальный деликт). Главная особенность – в качестве причинителей вреда выступают органы
публичной власти либо обладающие властными полномочиями их должностные лица,
действующие на основании и во исполнение своих властных (публичных) функций: любых органов
всех ветвей государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной – РФ либо ее
субъектов, органов МСУ, которые хотя и не относятся к гос.органам, но наделены законом
определенными властными (публичными) функциями. Должностные лица – граждане,
постоянно или временно, в том числе по специальному полномочию, осуществляющие функции
представителя власти (например, в области охраны общественного порядка) либо занимающие во
властных органах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных
функций вне этих органов.
Все иные организации, в том числе гос. и муниц.учреждения, не являющиеся гос.органами или
органами МСУ (учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры), и их должностные
лица отвечают за причиненный ими вред по правилам ст.1068 ГК.
Возмещению в данном случае подлежит вред, причиненный личности и имуществу гражданина
либо имуществу ЮЛ (п.1 ст.1064 ГК), и причиненный гражданину моральный вред (ст.151 ГК).
Условия ответственности за вред, причиненный публичной властью
В отличие от общих условий ответственности за причинение имущественного вреда, основанной
на принципе генерального деликта, рассматриваемая ответственность в качестве первого условия
своего наступления предполагает незаконность действий или бездействия органов публичной
власти или их должностных лиц, которую должен доказать потерпевший. При этом имеется в виду
противоречие действий названных органов и лиц не только закону в собственном смысле слова,
но и иным правовым актам, т.е. противоправность их действий или бездействия.
Незаконные действия органов публичной власти и должностных лиц – не только принятие
ими незаконных НПА или индивидуальных ПА, но и их реальные действия, носящие
противоправный характер.
Закон не содержит каких-либо иных оговорок, касающихся условий ответственности за вред,
причиненный публичной властью. Данная ответственность строится по общим правилам
деликтной ответственности, в том числе основана на началах вины причинителя вреда – органа
власти или должностного лица, которая предполагается (п.2 ст.1064 ГК). Практически
опровержение этой презумпции для причинителя, в отношении которого доказана незаконность
его действий (или принятого им правового акта), вряд ли возможно, ибо должностные лица и
органы публичной власти обязаны знать закон (законодательство в широком смысле) и подчинять
ему свои действия.
Особые требования к установлению вины причинителя вреда предъявляются в случае его
причинения при осуществлении правосудия (т.е. судьями в результате рассмотрения и
разрешения ими конкретных гражданских и уголовных дел) – вред может быть возмещен при
установлении вины судьи в вынесении незаконного решения (приговора или иного судебного
акта) приговором суда, вступившим в законную силу (п.2 ст.1070 ГК). При отсутствии такого
приговора возмещение вреда исключается – иной (общий) порядок применения деликтной
ответственности за вред, причиненный при осуществлении правосудия, мог бы быть использован
для обжалования судебных решений в обход установленных для этого процессуальных процедур.
Обязательство вследствие причинения вреда незаконными действиями органов следствия,
прокуратуры и суда имеет существенные особенности (ст.1070 ГК), отличающие это
обязательство от юридической конструкции генерального деликта и правил об общей
ответственности государственных органов и должностных лиц:
•
закон в данном деликте ограничил состав причинителей вреда, ограничив его только
правоохранительными и судебными органами.
•
потерпевшим в данном виде обязательств может быть исключительно гражданин.
•
четко и исчерпывающе определены конкретные случаи незаконных вредоносных
действий: незаконное осуждение незаконное привлечение к УО незаконное применение в
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде незаконное
привлечение к АО в виде административного ареста. Подобный порядок гражданскоправовой ответственности распространяется и на вред, причиненный ЮЛ в результате
незаконного привлечения к АО в виде административного приостановления деятельности.
•
незаконность действий правоохранительных органов, причинивших вред гражданину,
должна быть доказана вступившим в силу оправдательным приговором, прекращением
уголовного или административного дела по реабилитирующим потерпевшего
основаниям.
•
ответственность правоохранительных органов выражается в возмещении вреда в полном
объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, кроме случаев причинения вреда при осуществлении
правосудия, где условием ответственности служит установленная вступившим в силу
приговором вина судьи.
68. Компенсация морального вреда
ДОБАВИТЬ ИЗ НОВОГО ПЛЕНУМА
Моральный вред физические и нравственные страдания, причиненные гражданину, т.е.
негативные психические реакции человека (ст.151 ГК)
•
физические страдания – любые болезненные и неприятные ощущения (боль, тошнота,
удушье)
•
нравственные страдания – различные переживания (страх, стыд): в нравственных
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную
общественную жизнь, потерей работы.
п.2 ППВС от 20.12.1994 № 10: моральный вред – нравственные или физические страдания,
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна), или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права
гражданина.
Ответственность регулируется общими положениями о генеральном деликте:
•
Морального вреда
•
Противоправных действий
•
Причинной связи
•
Вины;
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего.
п.7 ППВС от 20.12.1994 № 10: срок исковой давности – не распространяется на требования о
компенсации морального вреда поскольку они вытекают из нарушения личных неимущественных
прав и других нематериальных благ.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в
случаях:
•
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности
•
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного
привлечения к УО, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в
виде ареста или исправительных работ (применения принудительных мер уголовного и
административного характера)
•
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом.
Когда можно взыскать компенсацию
Компенсацию взыщут, в частности, если:
- нарушены права потребителей или права из договора о реализации турпродукта;
- причинен вред здоровью.
Правила о компенсации морального вреда не применяют при защите деловой репутации юрлиц и
ИП. Предприниматели-физлица (в том числе без статуса ИП) могут требовать компенсацию, если
при ведении предпринимательской деятельности посягнули на их нематериальные блага или
нарушили личные неимущественные права.
Уступить или передать по наследству можно только просуженное требование о компенсации.
Компенсацию можно взыскать и в том случае, когда нарушение началось до вступления в силу
закона об ответственности за причинение морального вреда, а продолжилось после вступления
его в силу.
Срок исковой давности по требованиям о компенсации морального вреда зависит от сроков
исковой давности (обращения в суд), установленных для защиты прав, нарушение которых
причинило моральный вред.
В каком случае можно взыскать компенсацию не с виновного лица
Компенсацию можно потребовать:
- у работодателя, если вред причинил работник при исполнении трудовых обязанностей;
- заказчика работ, если исполнитель по гражданско-правовому договору действовал или должен
был действовать по заданию заказчика и под его контролем.
В какой форме можно взыскать компенсацию
Компенсировать вред можно в неденежной форме, например путем передачи имущества,
оказания услуг, выполнения работ.
Неденежная форма компенсации допустима на стадии исполнения судебного акта о взыскании
денежной компенсации.
В каком размере можно взыскать компенсацию
Среди прочего на размер компенсации может повлиять:
- тяжелое имущественное положение ответчика-гражданина;
- незначительность размера компенсации в сравнении с общим уровнем доходов гражданина.
Исключение - случай, когда такой размер компенсации указал сам истец.
При определении размера компенсации за причинение вреда жизни и здоровью в результате ДТП
не учитывают страховую выплату в счет возмещения вреда жизни и здоровью по ОСАГО.
Размер компенсации не зависит от степени удовлетворения имущественных требований.
Размер компенсации в пользу потребителя не зависит от цены товара (работы, услуги) и размера
неустойки. Если после взыскания компенсации судом нарушение прав потребителя продолжается,
он может потребовать компенсацию за период с момента вынесения решения до дня его
исполнения.
Суд может взыскать доплату к компенсации, если решит, что досудебная выплата не позволяет
полностью компенсировать страдания потерпевшего.
Какие существуют процессуальные особенности
Досудебного порядка по требованиям о выплате компенсации нет. Однако такие требования не
рассмотрят, если их заявили одновременно с основным требованием, в отношении которого
обязательный досудебный порядок не соблюден.
По общему правилу госпошлину за рассмотрение требования о взыскании компенсации
уплачивают в твердой сумме. В ряде случаев истцы не платят госпошлину (при взыскании
компенсации за причинение вреда здоровью и проч.).
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33
69. Обязательства вследствие неосновательного обогащеия
Обязательство из неосновательного обогащения – правоотношение, возникающее в связи с
приобретением или сбережением имущества без установленных законом, иными ПА или сделкой
оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).
•
внедоговорное
•
кондиционное
Субъекты – любые субъекты ГП:
•
приобретатель — лицо, неосновательно обогатившееся путем приобретения или
сбережения имущества
•
потерпевший — лицо, за счет которого неосновательно обогатился приобретатель
Объект обязательства из неосновательного обогащения – действие приобретателя по передаче
имущества, составляющее неосновательное обогащение, а предмет – само неосновательное
обогащение имущество в самом широком смысле, т.е. любое улучшение имущественного
положения приобретателя.
Вещь: индивидуально-определенными и родовыми.
Индивидуально определённые – неосновательное обогащение заключается фактическом
обладании, и пользовании вещью, но не в приобретении права собственности на нее: сохранение
права собственности на вещь за потерпевшим подтверждается, в частности, закреплением в п.2
ст.1103 ГК возможности собственника (потерпевшего) истребовать свою вещь из чужого
(приобретателя) незаконного владения.
В отношении неосновательного приобретения родовых вещей несколько теорий по вопросу
права собственности на них:
•
у приобретателя право собственности возникает, т.к. родовые вещи нельзя виндицировать
(деньги), потерпевшему возвращают вещи в натуре такого рода, но не те же.
•
право собственности не возникает, т.к. ГК не квалицирует неосновательное обогащение
как приобретение права собственности (логичная и верная теория)
По общему правилу, для возникновения обязательства из неосновательного обогащения
необходима совокупность условий:
•
возрастание или сбережение имущества (неосновательного обогащения) на стороне
приобретателя
•
невозрастание или уменьшение имущества (убытки) на стороне потерпевшего
•
убытки потерпевшего являются источником обогащения приобретателя (обогащение за
счет потерпевшего)
•
отсутствие надлежащего правового основания для наступления указанных имущественных
последствий
Виды неосновательного обогащения:
•
приобретенное (имущественная масса увеличивается на стороне приобретателя)
•
сбереженное (имущество сохраняется за ним)
Неосновательное обогащение в форме приобретения имущества предполагает возрастание
имущественной массы приобретателя за счет уменьшения имущества потерпевшего, когда
должник производит исполнение кредитору, уступившему свое требование 3-ему лицу: если
должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу,
новый кредитор вправе истребовать исполненное должником от прежнего кредитора.
Неосновательное обогащение в форме сбережения имущества предполагает неубывание
имущественной массы приобретателя за счет расходования имущества потерпевшего.
Сбережение имущества может состоять в получении выгоды от:
•
улучшения, принадлежащего лицу имущества, влекущего увеличение его стоимости
•
полного или частичного освобождения от имущественной обязанности перед другим
лицом
•
пользования чужим имуществом, выполнения работ или оказания услуг другим лицом:
если вред потерпевшему владелец транспортного средства, заключивший договор
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, возмещает самостоятельно, он сберегает денежные средства, которые при
наступлении страхового случая потерпевшему обязан выплатить страховщик
Неисполнение договорных или внедоговорных обязательств по передаче имущества или уплате
денежных средств не образует состава неосновательного обогащения в виде неосновательного
сбережения имущества, т.к. в этом случае соблюдается условие о сбережении имущественной
массы должника, но отсутствует такое условие, как взаимосвязанное с этим уменьшение
имущественной массы кредитора.
Не подлежат применению положения гл.60 ГК и в случае расторжения договора,
предусматривавшего передачу имущества во владение или пользование (аренда, ссуда). Лицо,
получившее имущество по такому договору, обязано в разумный срок возвратить его стороне,
передавшей это имущество.
Правовое основание для получения имущества раскрывается через понятие causa. В цивилистике
подход раскрытия отсутствия правового основания обогащения через отсутствие
соответствующего юридического факта. Пример, Садиков указывает, что под называемыми в
п.1 ст.1102 ГК основаниями следует понимать разного рода юридические факты, дающие субъекту
основание (титул) на получение имущественного права; юридические факты названы в ст.8 ГК.
Судебная практика исходит из того, что неосновательное обогащение возникает и в том случае,
когда основание, по которому приобретено имущество, отпадает впоследствии.
Обязанность вернуть неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось ли
такое обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего,
третьих лиц или произошло помимо их воли (п.2 ст.1102 ГК), т. е. неосновательное обогащение
может возникнуть в том числе в результате стихийного бедствия.
По общему правилу, закрепленному в ст.1104 ГК, имущество, составляющее неосновательное
обогащение приобретателя должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобретатель
отвечает за всякие (за случайные), недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или
сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о
неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает за умысел и грубую
неосторожность.
Указанное правило применяется только в случае, если имущество сохранилось в натуре. Речь
идет о родовых вещах, т.к. индивидуально определенные вещи истребуются посредством
предъявления виндикационного иска (ст.301 ГК).
Если предмет неосновательного обогащения составляет имущественное право, потерпевший
вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему
документов, удостоверяющих переданное право (ст.1106 ГК).
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное
имущество, согласно положениям ст.1105 ГК, приобретатель должен возместить
потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а
также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель
не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
Судебная практика исходит из расширительного толкования невозможности возврата
имущества в натуре
п. 3 Обзора письма ВАС№ 165: потерпевший вправе требовать возмещения стоимости
неосновательного обогащения на основании ст.1105 ГК и в том случае, когда неосновательно
приобретенное имущество не может быть использовано по назначению ввиду его полного износа
Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или
возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из
этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности
обогащения (п.1 ст.1107 ГК).
Если неосновательное обогащение выражено в деньгах, то на сумму неосновательного
денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами
(ст.395 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о
неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его
приобрести (незаконно использовавшее служебное имущество в личных целях) либо чужими
услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого
пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте,
где оно происходило (ст.1105 ГК).
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его
стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных
необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он
обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат
утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее
возврату (ст.1108 ГК)
Согласно ст.1103 ГК, т.к. иное не установлено ГК, другими законами или иными ПА и не вытекает
из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные гл.60 ГК, подлежат
применению к требованиям:
•
о возврате исполненного по недействительной сделке
•
об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения
•
одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим
обязательством
•
о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением
обогатившегося лица
Положения гл.60 ГК применяются к вопросам, которые не нашли отражения в специальных
правилах
Ограничение применения норм о неосновательном обогащении может быть установлено
законом или иными правовыми актами либо может вытекать из существа соответствующего
обязательства: положения гл.60 ГК не могут применяться к последствиям недействительности
сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст.169 ГК).
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
•
имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения,
если обязательством не предусмотрено иное
•
имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности
•
заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки
•
денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего
обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества,
знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях
благотворительности.
Когда сторона действовала с намерением одарить другую сторону и с осознанием отсутствия
обязательства перед последней (п.4 ст.1109 ГК)
70. Правовое регулирование создания и использования результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации: общая характеристика
•
ч.4 ГК
•
ПП ВС от 23.04.2019 №10
•
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9
сентября 1886 г.
•
Парижская конвенция об авторском праве (всемирная)
Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (ст.1225 ГК). Их перечень закрытый.
Классификация объектов интеллектуальных прав по критерию особенностей правовой защиты
(Л.А. Новосёлова):
•
•
объекты авторского права:
•
произведения науки, литературы и искусства
•
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ)
•
базы данных
объекты смежных прав:
•
исполнения
•
фонограммы
•
•
•
•
сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания)
объекты патентного права (результаты технического творчества):
•
изобретения
•
полезные модели
•
промышленные образцы
средства индивидуализации ЮЛ, товаров, работ, услуг, предприятий:
•
фирменные наименования
•
товарные знаки и знаки обслуживания
•
географические указания
•
наименования мест происхождения товаров
•
коммерческие обозначения
иные объекты – нетрадиционные (А.П.Сергеев):
•
селекционные достижения
•
топологии интегральных микросхем
•
секреты производства (ноу-хау)
Отличительные особенности:
•
нематериальный характер
•
результат мыслительной, творческой деятельности – результат идеалезирован
•
отсутствие вещного права на РИД
•
не могут быть предметом виндикации
•
не зависят от права собственности на материальный носитель (искл.: случаи отчуждения
оригинала произведения собственником-неавтором)
•
отделимость от носителя
Для интеллектуальной собственности присущи традиционные признаки объектов ГП:
•
признание объектом права на основании закона – интеллектуальная собственность
названа в числе объектов ГП нормами действующего законодательства в рамках ГК, иных
законодательных и подзаконных актов
•
возможность правового закрепления за субъектом ГП – российское законодательство
идентифицирует субъектов отношений с участием объектов интеллектуальных прав,
предусматривает механизм закрепления конкретных объектов за определенными
субъектами, в том числе через систему гос.регистрации
•
способность удовлетворять определенные имущественные и неимущественные
потребности (интересы) субъектов ГП
Отличия результатов интеллектуальной деятельности от объектов вещных прав:
•
право собственности всегда связано с вещью (материальным предметом); а
интеллектуальные права отделены от материального предмета (К.П. Победоносцев)
•
в отличие от объектов вещных прав и иных (ст.128 ГК) на РИД распространяется
исключительное право
Правовая охрана РИД выполняет функции:
•
защита прав авторов на результаты своего творческого труда – одним из базовых
принципов правового режима РИД является признание первичности прав на такой
результат за автором, даже если данный результат создан им по заказу или в порядке
выполнения служебного задания организации-работодателя
•
стимулирование авторов к созданию новых результатов творчества – автор,
который обеспечен соответствующим вознаграждением за свой труд, имеет стимул к
созданию новых продуктов творчества.
•
создание нормального оборота РИД – автор, обладая правом на свой результат, может
распорядиться этим правом, в том числе и на возмездной основе, уступив его другому
лицу или предоставив разрешение (лицензию) третьим лицам на использование своего
результата творческой деятельности
•
обеспечение необходимого доступа общественности к использованию результатов
творческой деятельности. Между юридической монополией на РИД и интересом
публики в доступе к такому результату должен быть определенный баланс.
На РИД возникают:
•
имущественные права
•
личные неимущественные права и исключительные
•
иные (право доступа, право следования)
Система прав
Интеллектуальные права – имущественные и личные неимущественные гражданские права,
которые признаются в отношении РИД, средств индивидуализации и некоторых иных
неупотребляемых объектов; сборная категория, включающая:
•
личные неимущественные права
•
исключительные (имущественные) права
•
иные интеллектуальные права
Личные неимущественные права как институт права интеллектуальной собственности –
непередаваемые, неотчуждаемые права автора результата интеллектуальной деятельности,
направленные на защиту творческого выражения его личности.
Признаки:
•
специальный субъект – автор, т.е. лицо, создающее творческим трудом тот или иной
РИД. Личными неимущественными правами вне рамок права интеллектуальной
собственности – правом на неприкосновенность жилища, благоприятную окружающую
среду – обладают ФЛ
•
неимущественный характер проявляется в том, что они не имеют экономического
содержания, не могут участвовать в гражданском обороте, не возникают по поводу
имущества, из-за чего отсутствует возможность обращения взыскания на объект таких
прав
•
особый объект охраны − творческое выражение личности автора: призваны служить
охране творческой деятельности лица как процесса, в результате которого создается чтото новое, не существовавшее ранее – РИД
•
неотчуждаемый, непередаваемый характер
В зависимости от охраняемого правом интеллектуальной собственности РИД можно выделить
группы личных неимущественных прав:
•
•
•
права авторов произведений:
•
право авторства (ст.1265 ГК)
•
право на имя (ст.1265 ГК)
•
право на неприкосновенность произведения (ст.1266 ГК)
•
право на обнародование произведения (ст.1268 ГК)
•
право на отзыв произведения (ст.1270 ГК)
права исполнителей:
•
право авторства (подп.2 п.1 ст.1315 ГК)
•
право на имя (подп.3 п.1 ст.1315 ГК)
•
право на неприкосновенность исполнения (подп.4 п.1 ст.1315 ГК)
права публикатора:
•
право на указание имени на экземпляре произведения (подп.2 п.1 ст.1338 ГК)
Исключительное право – легальная монополия правообладателя на нематериальные объекты ГП,
состоящая в возможности самому использовать РИД или средство индивидуализации, разрешать
или запрещать другим лицам осуществлять такое использование.
Признаки:
•
исключительное право – абсолютное, и зачастую основание для отождествления с
вещным правом собственности
•
срочный характер действия, сроки определяются государством и могут различаться для
разных объектов
•
территориальный характер действия
•
обладает имущественной ценностью и является оборотоспособным
•
специфика способов защиты исключительного права: особый способ защиты –
компенсация за нарушение авторских, смежных и иных прав независимо от причиненных
в результате нарушения убытков, в то же время к исключительным правам не подлежат
применению такие гражданско-правовые институты, как виндикационный, негаторный
иски, удержание
•
особый порядок распоряжения: договоры об отчуждении исключительного права,
лицензионные договоры опосредуют оборот этих прав в отличие от договоров куплипродажи, аренды, подряда
•
для возникновения исключительного права необходимы юридические факты, которые
определены ГК и имеют отличия от тех юридических фактов, которые порождают вещные
права
•
факт создания объекта и придания ему какой-либо формы, в некоторых случаях
устной (в отношении объектов авторского права);
•
регистрация гос.органом – ФОИВ в сфере интеллектуальной собственности (в
отношении объектов патентного права, товарных знаков)
•
признание гос.органом (общеизвестный товарный знак)
•
факт длительного использования и известности (коммерческое обозначение)
Содержание исключительного права – конкретные способы использования РИД
•
право использования – возможность правообладателя монопольно совершать действия по
коммерческой эксплуатации объекта, приносящие имущественные выгоды (В.А.
Дозорцева)
•
право распоряжения – механизм, при помощи которого разрешение на использование
РИД или средства индивидуализации предоставляется правообладателем другому лицу
•
не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное
наименование (п.2 ст.1474 ГК), коллективный товарный знак (п.2 ст.1510 ГК),
наименование места происхождения товара (п.4 ст.1519 ГК)
•
распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение
ограничено (п.4 ст.1539 ГК)
Система ограничений исключительного права – устанавливаемые законом случаи свободного
использования результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя с
выплатой вознаграждения правообладателю или без выплаты вознаграждения.
Пределы сферы действия исключительных прав:
•
возникают в отношении только тех объектов, которым законом предоставляется охрана
(перечень в ст.1225 ГК)
•
закон предъявляет определенные требования к субъектам, которые наделяются
исключительными правами
•
возможность осуществления исключительного права ограничена территориально
•
исключительные права, по общему правилу, имеют ограниченный срок действия
•
законом специально устанавливаются изъятия из сферы действия исключительного права
Основные случаи свободного использования для большинства РИД:
•
использование результата в личных целях без извлечения прибыли (при наличии простой
неисключительной лицензии)
Иные интеллектуальные права – те, которые не подпадают под две категории выше:
•
право следования (ст. 1293 ГК, право автора на получение процента с продажи) и право
доступа, действующие в отношении произведений искусства
•
право на получение патента (ст.1357 ГК)
•
право композитора, являющегося автором музыкального произведения, использованного
в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное
исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения
(ст.1263 ГК)
Система договоров в сфере оборота РИД
В ГК система договоров унифицирована: договор об отчуждении исключительного права и
лицензионный договор.
+ договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа)
Основной критерий классификации – деление всех договоров по направленности (цели
договора):
•
договоры об отчуждении исключительных прав, которые включают в себя договоры об
отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства,
программы для ЭВМ, базы данных, объекты смежных прав, объекты патентных прав, на
средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), на
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секретов производства
•
лицензионные договоры, которые включают лицензии на предоставление права
использования произведения науки, литературы и искусства, объектов смежных прав,
патентного права, товарных знаков, коммерческих обозначений, топологий интегральных
микросхем, селекционных достижений
ГК устанавливает презумпцию: договор, в котором не указано отчуждение исключительного
права в полном объеме – считается лицензионным договором.
•
договоры о создании РИД (договоры заказа, ст. 1288 ГК РФ), включая договоры
авторского заказа, договоры заказа на создание объектов смежных прав, договоры заказа
на разработку топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, в
том числе обладающее признаками патентоспособности. Результаты интеллектуальной
деятельности могут быть созданы также на основе договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предусмотренных
гл. 38 ГК РФ, которая в большей степени регулирует порядок осуществления названных
работ.
Условия об отчуждении исключительного права и о предоставлении права использования
охраняемых объектов могут входить в предмет договоров, объектом которых могут выступать
любые виды имущества:
•
договор залога исключительного права
•
договор доверительного управления исключительными правами
•
договор простого товарищества
•
брачный договор
•
сделки с предприятиями
Нормы о существенных условиях договоров о распоряжении исключительными правами могут
быть унифицированы в зависимости от системного признака направленности (цели) договора:
•
условие о правах на объект, объеме и характере передаваемых прав (условие об
отчуждении, предоставлении, распределении прав после создания)
•
условие об охраняемом объекте (его индивидуализация)
•
условие о цене, если договор является возмездным, или указание на безвозмездный
характер договора
Иные существенные условия зависят от вида договора, различаемого по направленности,
объектному и субъектному составу, от воли сторон. Пример, для лицензионного договора
существенные условия – сроки и порядок представления отчета лицензиатом, для договора об
отчуждении исключительного права – обременение права лицензиями, о создании РИД – срок
создания объекта
По лицензионному договору одна сторона − обладатель исключительного права на РИД или на
средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой
стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в
предусмотренных договором пределах (п.5 ст.1235).
Виды:
•
простая (сохраняет за лицензиаром право выдачи лицензий другим лицам) – лицензиату
предоставляется право использования РИД или средства индивидуализации с
сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим (п.1 ст.1236 ГК)
•
исключительная (не сохраняет) – лицензиату предоставляется право использования РИД
или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам (п.1 ст.1236 ГК)
•
полная – предоставляется право использования на исключительных условиях охраняемого
объекта всеми законными способами, на весь срок действия исключительного права, на
территории всего мира.
•
смешанная – включает в себя условия в отношении различных способов использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии).
•
единственная -
К договорам применяются общие положения о договорах и обязательствах.
Форма договора – письменная форма для двух договоров. Несоблюдение –
недействительность.
Искл.: для лицензионных договоров есть случай, допускающие устную форму – договор о
предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может
быть заключен в устной форме (п.2 ст.1286 ГК)
Переход исключительного права по договору отчуждения:
•
исключительное право на РИД или на средство индивидуализации переходит от
правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении
исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное
•
если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права
подлежит гос.регистрации (п. 2 ст.1232 ГК), исключительное право на такой результат или
на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент
гос.регистрации.
Выплата вознаграждения:
•
предполагаются возмездными, т.е приобретатель исключительного права обязуется
уплатить вознаграждение
•
допускается заключение безвозмездных договоров, при условии, что условие будет
включено в договор. Если не включено, то договорсчитается незаключенным
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным – правила
определения цены п.3 ст.424 ГК, не применяются.
Нарушение условий выплаты (п.5 ст.1234)
•
при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить
правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права
срок вознаграждение за приобретение исключительного права на РИД или на средство
индивидуализации (пп.1 п.2 ст.450 ГК) прежний правообладатель вправе требовать в
судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и
возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю
•
если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении
им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за
приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в
одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением
договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения
приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не
исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
В отношении случаев лицензиата: при существенном нарушении лицензиатом обязанности
выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за
предоставление права использования РИД или средства индивидуализации лицензиар может
отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения
убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока
с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил
обязанность выплатить вознаграждение.
Территория использования:
•
по договору об отчуждении исключительного право переходит в полном объеме в
отношении всей территории его действия:
•
отчуждение исключительного права на произведение дает приобретателю право
разрешать/ запрещать использование на территории всего мира,
•
•
отчуждение исключительного права на товарный знак – только в отношении, где
товарный знак зарегистрирован.
в лицензионном договоре должна указываться территория, при отсутствии – на всей
территории РФ.
Срок использования:
•
по договору об отчуждении – весь оставшийся срок действия, в том числе, с учетом
возможностей его продления.
•
по лицензионному договору, как и в случае территории должна указываться в договоре,
если нет, то 5 лет.
•
срок лицензии не может превышать срок действия исключительного права.
Предмет договора:
•
лицензионный договор – должен однозначно быть определен предмет договора путем
указания на РИД, право использования которых предоставляется по договору
•
договор об отчуждении исключительного права должен быть однозначно определен
соответствующий РИД
В лицензионном договоре должны быть определены способы использования.
71. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности
В доктрине различают понятия охраны и защиты прав:
•
охрана – установление нормами права общего режима ценностей, в силу которого
носитель права может извлекать выгоды при его осуществлении
•
защита – меры, применяемые против нарушителей субъективного права
Право на защиту – правомочие, входящее в содержание субъективного гражданского права, и
представляет собой возможность применения в отношении правонарушителя мер
принудительного воздействия
По общему правилу, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных
прав, рассматриваются и разрешаются судом
Может в административном порядке ФОИВ по интеллектуальной собственности и ФОИВпо
селекционным достижениям, Правительством РФ. Решения этих органов вступают в силу со дня
принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.
Административный порядок защиты – преимущественный в случаях рассмотрения
отношении, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки
обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией
этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей
соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим
результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением
Ответственность за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии
вины нарушителя, если иное не установлено.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.
Нарушитель при осуществлении предпринимательской деятельности несет ответственность
независимо от вины нарушителя, если не докажет, что нарушение интеллектуальных прав
произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты интеллектуальных прав,
вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы,
выплаченные 3-им лицам.
Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение
интеллектуальных прав, не исключает применение за средства нарушителя как публикация
решения суда о допущенном нарушении, пресечение действий, нарушающих исключительное
право на РИД или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого
права, изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей.
Защита личных неимущественных прав осуществляется способами ст.12 ГК:
•
признание права
•
восстановление положения, существовавшего до нарушения права
•
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
•
компенсация морального вреда
•
публикация решения суда о допущенном нарушении
•
защита чести, достоинства и деловой репутации автора (ст.152 ГК).
Способы защиты исключительных прав:
•
о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,
нарушая тем самым интересы правообладателя
•
о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу,
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к
ним, к иным лицам, которые могут пресечь такие действия
•
о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения
соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом
нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе
нарушившему его право на вознаграждение
•
об изъятии материального носителя к его изготовителю, импортеру, хранителю,
перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю
•
о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя к нарушителю исключительного права.
В порядке обеспечения иска могут быть приняты соразмерные объему и характеру
правонарушения обеспечительные меры:
•
арест на материальные носители, оборудование и материалы
•
запрет на осуществление соответствующих действий в информационно
телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей,
оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение
о нарушении исключительного права на РИД или на средство индивидуализации.
При нарушении исключительного права на ряд объектов правообладатель в случаях,
установленных ГК, может предъявить нарушителю требование о выплате компенсации –
требование может быть предъявлено вместо требования о возмещении убытков. При этом
правообладатель не обязан доказывать размер причиненных ему убытков. Размер
компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК, в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п.3
ст.1252 ГК). Для произведений компенсация:
•
в размере от 10’000 руб до 5’000’000 руб, определяемом по усмотрению суда исходя из
характера нарушения
•
в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения
•
в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование произведения тем способом, который использовал
нарушитель.
Если исключительное право было нарушено несколькими лицами, то они отвечают перед
правообладателем солидарно (п.6.1 ст.1252 ГК).
Дополнительные санкции в виде ликвидации и прекращения деятельности установлены для
ЮЛ и ИП, которые неоднократно или грубо нарушают исключительные права (ст.1253 ГК).
В связи с распространением нарушений интеллектуальных прав путем их незаконного
использования в информационно телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»,
законодателем установлена ответственность информационного посредника (на общих
основаниях).
72. Авторское право: понятие, объекты, права, принадлежащие авторам, сроки охраны
исключительных прав
•
в объективном смысле – система правовых норм, регулирующих отношения в сфере
создания и использования произведений науки, литературы и искусства, осуществления и
защиты интеллектуальных прав на данные объекты.
•
в субъективном смысле (субъективными авторскими правами) – признаваемые в
соответствие с законом интеллектуальные права на произведения науки, литературы и
искусства.
Права авторов произведений:
•
право авторства (ст.1265 ГК)
•
право на имя (ст.1265 ГК)
•
право на неприкосновенность произведения (ст.1266 ГК)
•
право на обнародование произведения (ст.1268 ГК)
•
право на отзыв произведения (ст.1270 ГК)
Объекты авторских прав – произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, от способа его выражения. Чтобы РИД был признан
объектом авторских прав, необходимо, чтобы он отвечал критериям охраноспособности.
Критерии охраноспособности:
•
творческий характер труда – автором произведения литературы, науки или искусства
признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.
•
выражение произведения в объективной форме, т.е. доступные для восприятия людьми:
произведения на носителе и устные произведения: лекции, доклады, мелодии,
прочитанные стихи, независимо от того, как они были записаны.
Предоставление охраны не зависит от назначения и достоинства произведения:
•
охраняется независимо от способа его выражения
•
может быть обнародовано и не обнародовано (п.3 ст.1259)
•
охраняется без гос.регистрации
Субъекты авторских прав
Автор (ст. 1257 ГК) произведения науки, литературы или искусства:
•
гражданин, творческим трудом которого оно создано.
•
работодатель при произведениях созданных в трудовых обязанностях
•
наследники и иные правопреемники
•
публично правовые образования (ст.1298 ГК) при создании произведения по гос. или
мун.контракту
Не признаются авторами:
•
граждане не внесшие творческого вклада в создание конечного результата, в том числе
оказавшие автору техническое, консультационное, организационное или материальное
содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой
результат или его использованию
•
граждане, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ
Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами –
бывает делимое и неделимое соавторство.
Законодатель предусматривает возможность осуществления коллективного управления
авторскими правами специальными организациями (ст.1242–1244 ГК).
+ переводчики и др. лица при производном из исходного произведении
Срок охраны исключительного права на произведение действует в течение всей жизни автора и
70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей
жизни автора, пережившего других соавторов, и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом его смерти.
На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия
исключительного права истекает через 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его
правомерного обнародования.
Авторские права.
Авторские права состоят из 3-х групп (ст.1255 ГК):
•
личные неимущественные права автора (право авторства, на имя, неприкосновенность
произведения, обнародования произведения)
•
исключительное право на произведение, на основании которого автор или его
правопреемники могут разрешать или запрещать использовать произведения
•
иные установленные ГК права: право на вознаграждение, право на отзыв, право
следования, право доступа к произведениям изобразительного искусства.
Признаки личных неимущественных прав:
•
личными неимущественными правами обладает специальный субъект – автор
•
эти права не имеют экономического содержания, не могут участвовать в гражданском
обороте, не возникают по поводу имущества, из-за чего отсутствует возможность
обращения взыскания на объект таких прав
•
личные неимущественные права обладают особым объектом охраны − творческое
выражение личности автора.
•
неотчуждаемый, непередаваемый характер
Виды:
•
право авторства – право признаваться автором произведения (ст.1265 ГК):
неотчуждаемо и непередаваемо, не переходит по наследству. Если результат создан
совместным творческим трудом двух или более лиц, они признаются соавторами.
•
право автора на имя – когда произведение издается анонимно иди под псевдонимом, то
издатель признается «представителем автора», который не пожелал раскрывать личность.
Тогда издатель уполномочен принимать меры по защите прав автора и их реализации,
кроме случаев, когда псевдоним не оставляет сомнения в его личности
•
право на неприкосновенность произведения (ст.1266 ГК) – предоставляет автору
возможность обеспечить его целостность и неизменность.
•
право на обнародование произведения – осуществление с согласия автора, любого
действия, благодаря которому произведение становится доступным для представителей
публики.
Помимо обнародование есть «опубликование», создание, экземпляров произведения на
материальных носителях и выпуск их в обращение «в количестве достаточном для
удовлетворения разумных потребностей публики, исходя из характера произведения».
Автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается
согласившимся на обнародование этого произведения.
Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его
смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не
противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в
завещании, письмах, дневниках и тому подобном).
Исключительное право
Вида правомочий правообладателя, составляющих содержание его исключительного права:
•
право на использование объекта
•
право распоряжения объектом (ст.1233 ГК).
Использование произведения, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия с
целью извлечения прибыли или без таковой, осуществляется в различных формах (п.2 ст.1270 ГК).
Распоряжение исключительным авторским правом возможно в рамках соответствующих
договорных механизмов.
Выделяют группы договоров:
•
•
по созданию новых объектов авторских прав оформляют отношения, возникающие в связи
с приобретением исключительных прав на создаваемые объекты авторских прав
•
договор авторского заказа, по которому автор обязуется по заказу другой
стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки,
литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме (ст.1288
ГК)
•
договор заказа на создание произведения (ст.1296 ГК). Основным отличием от
договора авторского заказа – исполнителем по нему является не сам автор, а иное
лицо, например, организатор создания сложного объекта. Сторонами
рассматриваемого договора могут выступать ФЛ и ЮЛ
•
гос. или муниц. контракт (ст.1298 ГК)
обязательства по использованию объектов может осуществляться путем отчуждения
исключительного права или путем предоставления права использования произведения.
•
договоры об отчуждении исключительного права на произведение (ст.1234,
ст.1285 ГК)
•
лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения
(ст.1235, ст.1286, ст.1287). Закреплена открытая лицензия на использование
произведения науки, литературы или искусства, которая является видом простой
(неисключительной) лицензии (ст. 1286.1 ГК)
•
служебное произведение (ст.1295 ГК) – за автором признаются личные
неимущественные права, право на вознаграждение.
+ К/п или аренда предприятия, договор коммерческой концессии (франшиза), учредительный
договор для хоз. товариществ, где вклад можно внести и имущ. правами,
+ в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)
и при обращении взыскания на имущество правообладателя
73. Права смежные с авторскими: понятие, объекты, субъектный состав
•
в объективном смысле – совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения, связанные с созданием и использованием объектов смежных прав,
осуществлением данных прав и их защитой.
•
в субъективном смысле – интеллектуальные права на РИД (исполнения), на фонограммы,
на сообщение в эфир или по кабелю радио и телепередач (вещание организаций эфирного
и кабельного вещания), на содержание баз данных, на произведения науки, литературы и
искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние (п.1
ст.1303 ГК).
Смежные права признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на
произведения, но законодатель указывает, что смежные права осуществляются с соблюдением
авторских прав на такие произведения.
Объекты смежных прав перечислены в ст.1304:
•
исполнения
•
фонограммы
•
сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания
•
базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного
использования составляющих их содержание материалов
•
произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в
общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений
Фонограмма – любая, но исключительно звуковая запись исполнения или иных звуков.
Исполнение – представление произведений, фонограмм, других исполнений посредством игры,
декламации, пения, танца в контакте с аудиторией или с помощью технических средств.
Как и для объектов авторских прав, для возникновения, осуществления и защиты смежных прав
не требуется регистрация их объектов или соблюдение каких-либо иных формальностей (п.2
ст.1304 ГК).
Применительно к смежным правам законом предусмотрены случаи ограничения
исключительного права при использовании соответствующих объектов без согласия
правообладателя и без выплаты вознаграждения (как в авторском и распространение
экземпляров фонограммы и если исключительное право публикатора на произведение не
перешло к приобретателю оригинала произведения, приобретатель вправе без согласия
обладателя исключительного права публикатора использовать оригинал произведения) (ст.1306
ГК).
Договоры распоряжения исключительными правами (схожи с авторским правом):
•
договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав (ст.1307 ГК)
•
лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав
(ст.1308 ГК)
Лицензионный договор, по которому предоставляется простая (неисключительная) лицензия,
может быть заключен в упрощенном порядке, и применяются правила об открытой лицензии
(ст.1286.1 ГК).
Субъекты смежных прав:
•
исполнители
•
изготовители фонограмм
•
организации эфирного и кабельного вещания
•
изготовители базы данных
•
публикаторы произведений науки, литературы и искусства.
Исполнитель или автор исполнения – гражданин, творческим трудом которого создано
исполнение. Права исполнителя возникают у артистов-исполнителей: актеры, певцы, музыканты,
танцоры или другие лица. К исполнителям закон относит лиц, которые исполняют произведения и
лиц, которые могут и не исполнять произведения, но выполняют артистическую работу.
В ряде случаев исполнение осуществляется не единоличным исполнителем, а коллективом
исполнителей
Смежные права на совместное исполнение осуществляются руководителем коллектива
исполнителей, а при его отсутствии – членами коллектива исполнителей совместно, если
соглашением между ними не предусмотрено иное. Если совместное исполнение образует
неразрывное целое, ни один из членов коллектива исполнителей не вправе без достаточных
оснований запретить его использование. Каждый из членов коллектива исполнителей вправе
самостоятельно принимать меры по защите своих смежных прав на совместное исполнение, в
том числе в случае, когда такое исполнение образует неразрывное целое.
Изготовитель фонограммы – лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую
запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков (ст.1322 ГК): ФЛ или
ЮЛ, которые осуществили или заказали первую звуковую запись материала.
Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений и
прав исполнителей. Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от
наличия и действия авторских прав и прав исполнителей.
Организации эфирного и кабельного вещания – радио и телевизионные станции, которые
осуществляют трансляцию передач по воздуху или по проводам (ст.1329 ГК):
•
ЮЛ, осуществляющее в качестве своей основной деятельности передачу в эфир или по
кабелю радио или телевизионных сигналов, посредством которых радио или
телевизионные программы доводятся до неопределенного круга лиц
•
гос.или частные организации.
Изготовитель базы данных – лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору,
обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного
изготовителем базы данных признается ФЛ или ЮЛ, имя или наименование которых указано
обычным образом на экземпляре базы данных и(или) его упаковке.
Субъекты смежных прав – правопреемники, в том числе наследники прав исполнителей.
Права исполнителя
Исполнителю, режиссеру-постановщику и дирижеру, в отношении его исполнения или
постановки принадлежат:
•
исключительное право на исполнение
•
право авторства – право признаваться автором исполнения
•
право на имя – право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах
фонограммы и в иных случаях использования исполнения
•
в случае, предусмотренном п.1 ст.1314 ГК, право на указание наименования коллектива
исполнителей (кроме случаев, когда характер использования произведения исключает
возможность указания имени исполнителя или наименования коллектива исполнителей)
•
право на неприкосновенность исполнения – право на защиту исполнения от всякого
искажения, т.е. от внесения в запись, в сообщение в эфир или по кабелю изменений,
приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения.
Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений.
Право авторства, право на имя исполнителя и право на неприкосновенность исполнения как
личные неимущественные права охраняются бессрочно. Исполнитель вправе в порядке,
предусмотренном для назначения исполнителя завещания, указать лицо, на которое он возлагает
охрану своего имени и неприкосновенности исполнения после своей смерти – лицо осуществляет
свои полномочия пожизненно.
При отсутствии указаний или в случае отказа назначенного исполнителем лица от
осуществления соответствующих полномочий, после смерти этого лица охрана имени
исполнителя и неприкосновенности исполнения осуществляется его наследниками, их
правопреемниками и другими заинтересованными лицами.
Исполнителю принадлежит исключительное имущественное право использовать исполнение
любым не противоречащим закону способом. Исполнитель может распоряжаться
исключительным правом на исполнение (п.1 ст.1317 ГК).
Использование исполнения:
•
его сообщение в эфир или по кабелю для всеобщего сведения
•
запись исполнения
•
ее воспроизведение (в том числе запись в память ЭВМ) путем изготовления одного и
более экземпляров фонограммы либо ее части
•
распространение записи исполнения путем продажи или иного отчуждения ее оригинала
или экземпляров (копий) на любом материальном носителе
•
доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к ней из любого места и в любое время по собственному выбору
•
публичное исполнение записи (путем ее сообщения с помощью технических средств в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи)
•
прокат оригинала или экземпляров записи исполнения.
Исключительное право на исполнение не распространяется на воспроизведение, сообщение в
эфир или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения в случаях, когда такая запись
была произведена с согласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по
кабелю либо публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было получено
согласие исполнителя при записи исполнения.
Права изготовителя фонограммы
Основание смежных прав производителей фонограмм – «оригинальный результат совместной,
скоординированной интеллектуальной деятельности коллектива, появившийся благодаря
организаторской инициативе руководителя… подобное соотношение коллективного и
индивидуального результатов характерно и для организаций эфирного и кабельного вещания и
для кинофильмов, традиционно охраняемых авторским, а не смежным правом».
Изготовителю фонограммы принадлежат:
исключительное право на фонограмму
право на указание на экземплярах фонограммы и(или) их упаковке своего имени или
наименования
право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании
право на обнародование фонограммы, т.е. на осуществление действия, которое впервые делает
фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа,
публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом.
Опубликование (выпуском в свет) фонограммы – выпуск в обращение ее экземпляров с
согласия изготовителя в количестве, достаточном для разумных потребностей публики.
Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений
и прав исполнителей.
Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от наличия и действия
авторских прав и прав исполнителей.
Право на указание на экземплярах фонограммы и(или) их упаковке своего имени или
наименования и право на защиту фонограммы от искажения действуют и охраняются в
течение всей жизни + 50 лет гражданина либо до прекращения ЮЛ, являющегося
изготовителем фонограммы, их можно отнести к личным неимущественным правам.
Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное имущественное право использовать
фонограмму любым не противоречащим закону способом. Кроме того, изготовитель фонограммы
может распоряжаться исключительным правом на фонограмму (п.1 ст.1324 ГК).
Использование фонограммы:
•
публичное исполнение, т.е. любое сообщение фонограммы с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи
•
сообщение в эфир или по кабелю для всеобщего сведения (независимо от ее фактического
восприятия публикой)
•
доведение фонограммы до всеобщего сведения таким образом, что лицо может получить
доступ к фонограмме из любого места и в любое время по собственному выбору
•
воспроизведение (изготовление одного и более экземпляра) фонограммы или части
фонограммы (в том числе запись в память ЭВМ)
•
распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или ее
экземпляров (копий фонограммы на любом материальном носителе)
•
импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения
•
прокат оригинала и экземпляров фонограммы; переработка фонограммы.
В отношении исключительного права на переработку фонограммы действует правило, согласно
которому лицо, правомерно осуществившее переработку фонограммы, приобретает смежное
право на переработанную фонограмму.
При использовании фонограммы лицом, не являющимся ее изготовителем, должны соблюдаться
права авторов произведений и права исполнителей.
Права организаций эфирного и кабельного вещания
Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исключительное право
использовать правомерно осуществляемое или осуществленное ею сообщение в эфир или по
кабелю передач любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
сообщение радио или телепередачи), и способами, указанными в п.2 ст.1330 ГК. Организация
эфирного или кабельного вещания может распоряжаться исключительным правом на сообщение
радио или телепередачи. Исключительное право организации вещания может заключаться в
предоставлении прав на использование ее передач: другими организациями вещания, в запрете
третьим лицам использовать созданные ею передачи.
Использование сообщения радио или телепередачи (вещания):
•
запись сообщения радио или телепередачи с помощью технических средств, позволяющая
осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение
•
воспроизведение записи сообщения радио или телепередачи (изготовление одного и
более экземпляра записи сообщения радио или телепередачи либо ее части, в том числе
путем записи в память ЭВМ)
•
распространение сообщения радио или телепередачи путем продажи либо иного
отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио или телепередачи
•
ретрансляция, т.е. сообщение в эфир (в том числе через спутник) либо по кабелю радио
или телепередачи одной организацией эфирного или кабельного вещания одновременно
с получением ею такого сообщения этой передачи от другой такой организации
•
доведение сообщения радио или телепередачи до всеобщего сведения таким образом,
что любое лицо может получить доступ к сообщению радио или телепередачи из любого
места и в любое время по собственному выбору
•
публичное исполнение, т.е. любое сообщение радио или телепередачи с помощью
технических средств в местах с платным входом независимо от того, воспринимается оно в
месте сообщения или в другом месте одновременно с сообщением.
Исключительное право на исполнение не распространяется на воспроизведение, сообщение в
эфир или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения в случаях, когда такая запись
была произведена с согласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по
кабелю либо публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было получено
согласие исполнителя при записи исполнения.
Организации эфирного и кабельного вещания могут осуществлять свои права только при
соблюдении прав авторов произведений, прав исполнителей, а в соответствующих случаях –
обладателей прав на фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания на
сообщения радио и телепередач. Права организации эфирного или кабельного вещания
признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав, прав
исполнителей, прав на фонограмму.
Права публикатора
Право публикатора распространяется на произведения, которые независимо от времени их
создания могли быть признаны объектами авторского права в силу творческого характера
деятельности и объективной формы выражения.
Не возникает в отношении произведений, находящихся в гос.или в муниц. архивах.
Публикатору принадлежат исключительное право на обнародованное им произведение и право
на указание своего имени на экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях
его использования, в том числе при переводе или другой переработке произведения (п.1 ст.1338
ГК). Право на имя, будучи правом личным, – бессрочное и охраняется за публикатором в случае
отчуждения им другому лицу (например, издательству) исключительного права на обнародование
произведения.
Обнародование не должно противоречить воле автора произведения, определенно
выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках). Публикатор в течение
срока действия исключительного права публикатора на произведение вправе разрешить
внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим не
искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения и это не
противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или
иной письменной форме. Такими же правомочиями обладает лицо, к которому перешло
исключительное право публикатора на произведение.
Публикатору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение
способами, предусмотренными подп.1–8 и 11 п.2 ст.1270 ГК. С учетом этих положений гражданинпубликатор наделяется исключительным смежным правом на произведение, включающим
большинство правомочий по использованию произведения, которыми обладает автор.
Публикатор произведения может распоряжаться указанным исключительным правом.
Исключительное право публикатора на произведение признается и в том случае, когда
произведение было обнародовано публикатором в переводе или в виде иной переработки.
Исключительное право публикатора на произведение признается и действует независимо от
наличия и действия авторского права публикатора или других лиц на перевод или иную
переработку произведения.
При отчуждении оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи,
скульптуры или другого подобного произведения) его собственником, обладающим
исключительным правом публикатора на отчуждаемое произведение, это исключительное
право переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено
иное (п.1 ст.1343 ГК).
Если оригинал или экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот
путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или
экземпляров допускается без согласия публикатора и без выплаты ему вознаграждения.
74. Патентное право: понятие, субъектный состав, условия патентоспособности
объектов. Порядок получения патента
•
в объективном смысле – совокупность правовых норм, образующую подотрасль
гражданского права, регулирующую имущественные и личные неимущественные
отношения, объектами которых являются изобретения, полезные модели и
промышленные образцы
•
в субъективном смысле – интеллектуальные права авторов и иных правообладателей на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы
О.А. Городов: в узком смысле патентное право регулирует отношения, объектами которых
выступают только изобретения, т.е. РИД, представляющие техническое решение; в широком
смысле, помимо конструкторских и технических решений, охватывает отношения, связанные с
созданием биологических решений
Патентные права – интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы:
•
исключительное право
•
личные неимущественные права (право авторства и право на имя)
•
другие права, в том числе право на получение патента и право на вознаграждение за
использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Право авторства, т.е. право признаваться автором изобретения, полезной модели или
промышленного образца – неотчуждаемое личное прав; оно непередаваемо и охраняется
бессрочно. Отказ от этого права ничтожен (ст.1356 ГК).
Принципы патентного права:
•
наделение исключительным правом лица, создающего изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, и его защита
•
привилегии правообладателя не безграничны. Ограничения абсолютного права на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы вытекают из необходимости
борьбы с чрезвычайными ситуациями, обеспечения национальной безопасности страны,
социальных потребностей населения, защиты прав других изобретателей, независимо от
автора создавших ранее такие же объекты либо применяемые охраняемые объекты в
дальнейшей творческой деятельности (ст.1359 - 1361 ГК)
•
охрана содержательного элемента объектов патентного права и требование
государственной регистрации
•
принцип оборотоспособности исключительного права и права на подачу заявки
А.П. Сергеев: в числе принципов патентного права выделяет:
•
признание за патентообладателем исключительного права на использование
запатентованного объекта,
•
соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя и интересов общества
•
предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке
признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными
образцами
•
признание и охрану законом прав и интересов патентообладателей и действительных
создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Объекты
Объекты патентных прав – результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, отвечающие установленным ГК требованиям к изобретениям и полезным моделям, и
результаты аналогичной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие
установленным требованиям к промышленным образцам
•
изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в
частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или
животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с
помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по
определенному назначению
•
полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству
•
промышленный образец – внешний вид всего или части изделия, получаемый, в
частности, из линий, контуров, цветов, формы, текстуры и (или) материалов самого
изделия и (или) его орнаментации
Не могут быть объектами патентных прав (Директива 98/44/ЕС):
•
способы клонирования человека
•
способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека
•
использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях и иные
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали,
например способы мучительной дрессировки животных (п.4 ст.1349 ГК).
Патентоспособность – свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью
или промышленным образцом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнерского
решения, именуемого в обиходе изобретением либо плодом технической эстетики, в
юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только
решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее
установленную законом квалификацию.
Для подтверждения патентоспособности проводят экспертизы:
•
формальная – проверка наличия документов и соответствия документов правилам
оформления
•
по существу – проводится в отношении формулы изобретения
Виды изобретений:
•
пионерские – изобретения, относящиеся к объектам с новым, неизвестным до их создания
в мире принципом действия и назначением и, безусловно, обладают творческим
характером
•
изобретения-усовершенствования – все остальные
Критерии патентоспособности изобретения
Критерии патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень и
промышленной применимостью:
•
является новым, если оно неизвестно из уровня техники (п.2 ст.1350 ГК). При этом в
уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты
приоритета изобретения
•
имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из
уровня техники (п.2 ст.1350 ГК). Критерий «изобретательский уровень» предусмотрен для
отграничения изобретательной деятельности от обычной инженерной деятельности,
которая, с точки зрения законодателя, в меньшей степени творческая.
•
является промышленно применимым, если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или
в социальной сфере (п.1 ст.1350 ГК). При определении промышленной применимости
изобретения должна быть подтверждена возможность его осуществления с указанным
назначением при данном уровне техники.
Критерии патентоспособности полезной модели
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п.1
ст.1351 ГК). Полезная модель относится к конструктивному выполнению средств производства,
предметов потребления и их составных частей.
Критерии патентоспособности полезной модели: новизна и промышленная применимость. Во
внимание не принимается изобретательский уровень, т.е. с позиции законодателя полезная
модель – результат обычной инженерной деятельности, менее творческой, нежели деятельность,
направленная на создание изобретений.
Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:
•
решения по внешнему виду изделий, для удовлетворения эстетических потребвностей
•
топология интегральных микросхем.
В качестве промышленного образца охраняется:
•
художественно-конструкторское решение
•
изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его
внешний вид
Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной
модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует
внешний облик изделия.
Критерии патентоспособности промышленного образца
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным
признакам является новым и оригинальным.
•
является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков
промышленного образца (п.2 ст.1377 ГК), неизвестна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
При установлении новизны промышленного образца учитываются при условии их более раннего
приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы, с
документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п.2 ст.1394 ГК, и
запатентованные в РФ промышленные образцы.
•
является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим
характером особенностей изделия.
Существенные признаки промышленного образца – признаки, определяющие эстетические
и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия: форма, конфигурация, орнамент и
сочетание цветов.
•
эстетические особенности – свойства определяющие соответствие изделия
художественным нормам, отвечающим на эстетический и удовлетворяющие вкус
потребителя.
•
эргономическе особенности – определяют показатели удобства обращения и
использования изделия.
Субъекты
Субъекты патентного права – лица, имеющие субъективные патентные права на объекты
промышленной собственности. В зависимости от оснований возникновения правосубъектности
можно выделить:
•
субъектов патентного права по закону
•
субъектов патентного права по договору
Субъекты патентного права по закону:
•
авторы (соавторы)
•
создатели изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
•
наследники (в том числе и государство)
Субъекты договора патентного права:
•
работодатели, если иное не предусмотрено договором
•
ФЛ и ЮЛ, которым автор уступил патент
•
ФЛ и ЮЛ, которым автор передал право на использование объекта промышленной
собственности на основании лицензионного договора
•
государство, которое приобрело право на патент в силу гос.контракта.
Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца – гражданин, творческим
трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо,
указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного
образца, если не доказано иное.
Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным
творческим трудом – соавторы.
К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на
изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются
общие правила п.3 ст.1229 ГК (использование по усмотрению, распоряжение исключительным
правом совместно, доходы поровну если не установлено законом или соглашением иное)
Единственное условие возникновения соавторства – творческое участие в совместной работе
по созданию объекта промышленной собственности. Для признания соавторства не имеет
значения степень творческого участия, на каком этапе творческого процесса соавтор вступил в
разработку технического решения. Необязательно, чтобы творческое участие соавтора было
объективно выражено, например, в отдельном признаке формулы изобретения.
Не признаются соавторами граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, которые оказали автору только
организационную или материальную помощь, способствовали оформлению прав на результат
творчества или использованию патентоспособного объекта, либо лица, руководившие
разрабатываемым проектом.
При соавторстве порядок пользования правами на изобретение, полезную модель или
промышленный образец определяется соглашением между соавторами. В соглашении соавторы
определяют степень творческого участия, решается вопрос об использовании изобретения, в
зависимости от степени творческого участия решается также вопрос о распределении прибыли от
использования объекта промышленной собственности.
Заключение соглашения не является обязательным условием возникновения соавторства. При
отсутствии соглашения порядок пользования правами на изобретение, полезную модель или
промышленный образец определяется в соответствии со ст.1348 ГК. В этом случае каждый из
соавторов вправе использовать объект промышленной собственности по своему усмотрению.
Работодатель — ЮЛ или ИП, с которыми автор состоит в трудовых отношениях.
В соответствии со ст.1370 ГК право на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если
договором между ним и работником не предусмотрено иное.
Патентообладатель – любое лицо, обладающее патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
Принадлежит исключительное право использования объекта любым законным способом –
распоряжаться исключительным правом.
Обязанности патентообладателя:
•
уплатить патентную пошлину на поддержание патента в силе – размер от вида объекта и
года действия.
•
необходимость использовать изобретение. Если изобретение или промышленный образец
не использовали в течение 4 лет с патента, а полезная модель 3х лет, то
патентообладателю грозит предоставление принудительной лицензии на использование
изобретение по иску другого лица.
ФОИВ по интеллектуальной собственности (Роспатент) осуществляет гос политику в области
охраны и защиты объектов патентного права.
Правила получения патента
Для получения патента необходимо составить заявку и подать ее для рассмотрения в
установленном порядке в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента
(заявителем), или через патентного поверенного (ст.1247 ГК и ФЗ от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ «О
патентных поверенных») или иного представителя.
Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному
изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют
единый изобретательский замысел (требование единства изобретения). Должна содержать
заявление о выдаче патента с указанием:
•
автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент
•
описание изобретения
•
формулу изобретения, выражающую его сущность
•
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения
•
реферат
Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться
к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что
они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели). Должна
содержать заявление о выдаче патента с указанием:
•
автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент
•
описание полезной модели
•
формулу полезной модели, выражающую ее сущность
•
чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели
•
реферат.
Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец)
должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов,
связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование
единства промышленного образца). Должна содержать заявление о выдаче патента с указанием:
•
автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент
•
комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем
виде изделия
•
чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они
необходимы для раскрытия сущности промышленного образца
•
описание промышленного образца
•
перечень существенных признаков промышленного образца.
К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном
размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты данной пошлины,
либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.
Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или
промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных
материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче
патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения,
полезной модели или промышленного образца.
Заявитель вправе преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель и
наоборот, отозвать поданную им заявку до регистрации изобретения, полезной модели или
промышленного образца в соответствующем реестре.
По заявке на изобретение проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются
наличие документов, предусмотренных п.2 ст.1375 ГК, и их соответствие установленным
требованиям.
Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки,
федеральный орган по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с
предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные
или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит
запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка
признается отозванной.
Экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя информационный поиск в
отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым
будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения, а также проверку
соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.
Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное
изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям
патентоспособности, Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой
формулой. В решении указывается дата приоритета изобретения.
В противном случае принимается решение об отказе в выдаче патента.
75. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Институт правовой охраны средств индивидуализации (институт средств индивидуализации) как
отдельный институт ГП – совокупность норм, регулирующих общественные отношения по поводу
возникновения правовой охраны средств индивидуализации, их использования, защиты прав на
них.
Предмет индивидуализации – участники гражданского оборота и производимая ими продукция
(работы, услуги)
Право на средство индивидуализации – исключительное право и единственное право , которое
закрепляется на средство индивидуализации (личных неимущественных и иных нет).
Основная функция института – обеспечение необходимой и достаточной индивидуализации
производителей, их товаров, работ, услуг и предприятий.
Для отдельных видов средств индивидуализации выделяют вспомогательные:
•
репутационная
•
гарантийная
•
информационная
•
рекламная
•
защитная
Суханов: функции средств индивидуализации
•
замещения позволяет общественности воспринимать и фиксировать в сознании именно
знак, а не замещаемый им объект
•
информационная функция позволяет потребителям и контрагентам получать различную
информацию о товарах, производителе, обозначенных конкретным средством
индивидуализации.
•
идентификационная – у потребителей и контрагентов появляется возможность быстро
обнаружить производителя, на соответствующем рынке среди однородных объектов.
Принципы правовой охраны средств индивидуализации:
•
принципы отрасли гражданского права, применимые к отношениям, связанным со
средствами индивидуализации
•
юридическое равенство – к участникам отношений по поводу средств
индивидуализации применяется одинаковый стандарт поведения, не
предоставляющий преференций ни одному из них.
Пример, в случае совпадения дат приоритета товарных знаков обоим (нескольким) заявителям
предлагается совместно определить путем заключения соглашения, по какой из двух (нескольких)
заявок осуществлять регистрацию товарного знака (п.1 ст.1496 ГК)
•
принцип диспозитивности – правообладатели самостоятельно распоряжаются
принадлежащими им исключительными правами и выбирать меры их защиты.
Пример, правообладатель может самостоятельно использовать принадлежащий ему товарный
знак, может предоставить исключительную лицензию на его использование иному лицу и
отказаться от использования своего товарного знака в течение определенного периода времени
(п.1 и 1.1 ст.1236 ГК). В случае нарушения исключительного права на НМПТ правообладатель
вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации (п.2 ст.1537 ГК РФ)
•
•
•
принцип добросовестности – направлен на исключение недобросовестной
конкуренции, связанной с использованием средств индивидуализации, или
злоупотребления исключительным правом
•
принцип свободы договора – юридическая возможность для правообладателей
заключать договоры, поименованные и не поименованные законом,
самостоятельно определять условия договора, имея при этом в виду
установленные законом обязательные требования к договорам, заключаемым в
отношении средств индивидуализации.
принципы, применимые к отношениям, связанным с объектами промышленной
собственности в целом
•
принцип национального режима - иностранные ЮЛ и ФЛ пользуются теми же
правами, что и российские ЮЛ, и граждане
•
принцип использования конвенционного и выставочного (льгота по новизне)
приоритета - использование данного принципа позволяет установить более
раннюю дату возникновения исключительного права
•
принцип льготы по оплате пошлин в дополнительный сверх установленного срок
– позволяет оплачивать многие виды пошлин за пределами сроков, установленных
законом, например пошлины за подачу ходатайства о продлении срока действия
свидетельства на товарный знак, на наименование места происхождения товара за
пределами установленного, но в пределах льготного дополнительного срока
принципы, применимые только к средствам индивидуализации
•
принцип охраны товарных знаков «такими, какие они есть» – использование
товарного знака его владельцем в форме, которая несущественно отличается от
той, в какой он был зарегистрирован в одной из стран - членов Союза, не влечет за
собой недействительности регистрации и не уменьшает уровня охраны этого знака
(Боденхаузен Г.)
•
принцип недопущения несанкционированного использования в средствах
индивидуализации гос.гербов, официальных знаков, названий международных и
межправительственных организаций – официальные символы, наименования и
отличительные знаки, их узнаваемые части или имитация могут быть включены в
средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это
имеется согласие соответствующего компетентного гос.органа, органа
международной или межправительственной организации (ст.1231.1 ГК)
ГК содержит исчерпывающий перечень средств индивидуализации, которым предоставляется
правовая охрана:
•
товарный знак – предметом индивидуализации являются товары определенной группы.
Если предметом индивидуализации являются производимые работы или оказываемые
услуги, средство индивидуализации может именоваться знак обслуживания.
•
НМПТ – предметом индивидуализации являются товары, произведенные в границах
определенного географического объекта.
с 27 июля 2020 вводится новый объект «географическое указание»
•
фирменное наименование – предметом индивидуализации являются ЮЛ в форме
коммерческих организаций. Примеры: ПАО «КАМАЗ».
•
коммерческое обозначение – предметом индивидуализации являются предприятия как
объекты прав. Примеры: «Парикмахерская “Ручеек”», «Столовая № 26».
Фирменное наименование
Фирменное наименование – обозначение, используемое для индивидуализации в гражданском
обороте коммерческой организации.
•
выполняет репутационную функцию, т.к. это в известной мере рекламирует
производимиые лицом товары и услуги.
•
определяется в учредительных документах ЮЛ и включается в ЕГРЮЛ при его
гос.регистрации. С этого момента возникает исключительное право на фирменное
наименование.
КО вправе изменить свое фирменное наименование путем внесения изменения в свой устав. В
этом случае исключительное право на новое фирменное наименование возникает с даты
гос.регистрации этого изменения, тогда как право на прежнее фирменное наименование
прекращается. Исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент
его исключения из ЕГРЮЛ в связи с прекращением ЮЛ либо изменением его фирменного
наименования
Обладатели – только КО (Суханов)
Упоминание об исключительном праве использования своего зарегистрированного наименования
НКО следует считать результатом недоразумения. Право НКО на собственное (но не фирменное)
наименование может защищаться с помощью общих мер защиты ГП (ст.12 ГК).
Содержание фирменного наименования:
•
указание на организационно-правовую форму КО
•
наименование ЮЛ
•
в случаях, прямо предусмотренных законом – указание на характер деятельности:
(инвестиционный фонд, банк)
Существует только в словесной форме, может быть полным и сокращенным. КО обязана иметь
одно полное фирменное наименование на русском языке и вправе иметь сокращенное
наименование на русском языке; вправе иметь одно полное и(или) одно сокращенное на любом
иностранном языке.
Фирменное наименование не может состоять только из слов, обозначающих род
деятельности (ООО «фитнесцентр»)
Ограничения на использование слов или словосочетаний в фирменном наименовании, не
могут включаться:
•
полные или сокращенные официальные
•
наименования иностранных государств и слова, производные от таких наименований
•
полные или сокращенные официальные наименования органов гос.власти и МСУ
•
полные или сокращенные наименования общественных объединений
•
обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и
морали (оскорбительные слова и выражения, призывы к противоправному поведению ).
Право на фирменное наименование, как исключительное право означает:
•
возможность использовать свое фирменное наименование на всей территории РФ любым
не запрещенным законныи способом
•
запрещать иным лицам использование сходного обозначения.
Наличие исключительного права на фирменное наименование означает определенные
ограничения в отношении иных средств индивидуализации, тождественных или сходных с
зарегистрированным фирменным наименованием. В отношении однородных товаров не могут
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до
степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием либо его отдельными
элементами.
Правообладатель может использовать фирменное наименование для указания на бланках и в
разного рода документах:
•
договорах, актах, счетах, накладных, товарных и кассовых чеках
•
на выпускаемых им товарах и их упаковках.
•
на вывесках, которые служат для указания места осуществления деятельности
•
на выставках и ярмарках.
Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (путем его отчуждения или
предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.
Нельзя поэтому признать юридическую силу за соглашениями об уступке фирменных
наименований, т.к. ЮЛ не может существовать, не имея его
Противоправное использование
Признаки противоправного использования 3-им лицом фирменного наименования
правообладателя (п. З ст.1 474 ГК):
•
тождественность используемого третьим лицом обозначения фирменному наименованию
правообладателя или его сходство до степени смешения
•
осуществление юридическим лицом аналогичной деятельности
•
более позднее включение в ЕГРЮЛ фирменного наименования третьего лица (п. 59 ПП ВС
и ВАС РФ № 5/29)
Защита исключительного права на фирменное наименование в соответствии (те же в
коммерческом) с п.4 ст.1474 ГК осуществляется способами:
•
прекращение использования фирменного наименования нарушителем в отношении
аналогичных видов деятельности
•
изменение фирменного наименования ответчика
•
возмещение убытков
•
причиненных правообладателю
Коммерческое обозначение
Коммерческое обозначение – известное на определенной территории средство
индивидуализации одного или нескольких предприятий, принадлежащих ЮЛ или ИП, которое не
подлежит гос. регистрации
•
средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса (ст.132 ГК),
предназначенного для осуществления торговой, промышленной и иной
предпринимательской деятельности.
Отличие от фирменного наименования:
•
коммерческое обозначение индивидуализирует не субъект права, а объект права –
принадлежащее предприятие. Поэтому субъектами исключительных прав на
коммерческое обозначение могут быть ЮЛ (КО и НКО, осуществляющие
предпринимательскую деятельность) и ИП - собственники имущественных комплексов.
•
коммерческие обозначения используются главным образом в отношениях между
предпринимателями и потребителями, в то время как фирменные наименования
рассчитаны на отношения с контраrентами и деловыми партнерами КО
Отличается от товарного знака, который индивидуализирует товар независимо от места его
производства. Например, марка «Sony» индивидуализирует товары бытовой техники вне
зависимости от места их производства и продажи.
Отличия от наименования места происхождения товаров
•
НМПТ индивидуализирует такое место, для которого характерны особые, уникальные
природные условия и (или) людские факторы, причем в таком месте может действовать не
одно, а несколько производств. Коммерческое обозначение, напротив,
индивидуализирует место исходя из иных факторов.
Содержание права на коммерческое обозначение
Возникновение обусловлено его использованием. Не может возникнуть «ранее момента начала
фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия» ( абз.2
п.64 ПП ВС и ВАС РФ № 5/29). Должно стать известным на определенной территории.
Просто размещение вывески с указанием соответствующего обозначения нельзя признать
достаточным условием возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо
длительное и (или) интенсивное использование такого обозначения на определенной
территории
Содержание исключительного права на коммерческое обозначение состоит в возможности
использования его правообладателем в качестве средства индивидуализации принадлежащего
ему предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на
вывесках, бланках, в счета.
Территориальная ограниченность действия права на коммерческое обозначение. Химчистка
«белый лебедь» известна в Саратове, что не исключает возможность признания исключительного
права на коммерческое обозначение на такое же коммерческое обозначение химчистки в
Хабаровске.
Допустимы обозначения, сходные до степени смешения со средством индивидуализации,
принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло
ранее, или в отношении предприятия, функционирующего в другой сфере деятельности.
Исключительное право на коммерческое обозначение ограничено по сфере деятельности.
Ограниченный характер исключительного права на коммерческое обозначение не лишает его
самостоятельности и независимости от исключительных прав на другие средства
индивидуализации.
Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование
правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от
исключительного права на фирменное наименование.
Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, принадлежащий правообладателю,
охраняется независимо от охраны товарного знака.
Распоряжение возможно только одновременно с распоряжение предприятием, поэтому нельзя
заключать договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор.
Прекращается право, если правообладатель не использует непрерывно в течение года.
Товарный знак (знак обслуживания)
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации, т.е. выделения из массы
однородных, товаров ЮЛ или ИП; знак обслуживания – обозначение, служащее для
индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными
предпринимателями работ или оказываемых услуг
Признаки:
•
инструментальный характер - представляет собой некое средство, инструмент, с
помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте
•
служебный – условное обозначение может использоваться для индивидуализации
поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуr
Виды товарных знаков:
•
•
•
по форме выражения различаются:
•
словесные товарные знаки, которые представляют собой слова; сочетания букв,
имеющие словесный характер; словосочетания; предложения, их сочетания
•
изобразительные товарные знаки, которые представляют собой изображения
живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиций линий,
пятен, любых фигур на плоскости (например, изображение надкусанного яблока –
APPLE)
•
объемные товарные знаки, которые представляют собой трехмерные объекты,
фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении (форма
сумки «Вirkin» от «Hennes)
•
комбинированные товарные знаки, которые объединяют элементы разного вида
(изобразительные, словесные, объемные)
•
звуковые товарные знаки, к которым относят фрагменты музыкальных
произведений; звуки , издаваемые людьми, животными, техникой; (заставка поле
чудес) – световые товарные знаки, которые состоят из световых символов
различной последовательности.
по числу субъектов, обладающих правами на товарный знак,
•
индивидуальные (предназначенные для индивидуализации товаров одного лица)
•
коллективные товарные знаки, предназначенные для обозначения товаров,
производимых или реализуемых юридически самостоятельными лицами,
входящими в объединение (ассоциацию или союз), и обладающих едиными
характеристиками их качества или иными общими характеристиками
по степени известности среди потребителей
•
обычные - обозначения, которые не приобрели широкой известности среди
потребителей.
•
общеизвестные товарные знаки – обозначения, которые в результате
интенсивного использования стали широко известны среди потребителей и не
просто индивидуализируют конкретные товары и услуги, но и являются символом
деловой репутации их производителя (для таких расширенная правовая охрана
исключительного права бессрочно, а не 10 лет с возможностью продления, как для
обычных товаров).
Регистрация
Заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент может подать только ЮЛ или ИП
С даты подачи заявки устанавливается приоритет товарного знака (ст.1494 ГК) – преимущество
заявителя на регистрацию товарного знака перед 3-ими лицами.
Рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте включает в себя проведение
формальной экспертизы (проверка содержания и наличие необходимых документов) и
экспертизы по существу, в ходе которой осуществляется проверка соответствия заявленного
обозначения установленным законом требованиям: проводится поиск тождественных или
сходных с таким обозначением охраняемых средств индивидуализации. По ее результатам
принимается решение о регистрации товарного знака в Гос.реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ, публикации сведений об этом и о выдаче свидетельств а на товарный знак с
указанием даты приоритета товарного знака и перечня товаров
В случае несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявителю
предлагается в течение 6 месяцев со дня направления ему уведомления представить свои
доводы относительно мотивов отказа.
Основания отказа
•
•
абсолютные основания
•
обозначение не может служить идентификатором товаров
•
обозначение вошло во всеобщее употребление
•
общепринятые символы и термины
•
ложные способные ввести в заблуждение обозначения
•
против общественных интересов и морали тождественные сходные до степени
смешения с официальными наименованиями и символами,
относительные
•
наличие у иных лиц прав в отношении заявленного обозначения.
Содержания права на товарный знак
Содержание исключительного права на товарный знак состоит из правомочий (ст.1484 ГК):
•
использовать товарный знак (позитивное правомочие) любым не противоречащим закону
способом
•
запрещать (негативное правомочие) всем иным лицам использовать без его согласия
сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, и однородных товаров, если в результате такого
использования возникнет вероятность их смешения
•
распоряжаться исключительным правом на свой товарный знак: посредством его
отчуждения или предоставления иному лицу возможности использовать свой товарный
знак (по лицензионному договору)
Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на
регистрацию товарного знака, однако правообладатель может продлять данный срок еще на 10
лет неограниченное число раз (п.2 ст.1491 ГК), что делает право на товарный знак фактически
бессрочным.
Ограничения товарные знаки могут свободно использоваться в информационных, научных,
учебных и культурных целях, в творческой деятельности
Право на наименование места происхождения товара и на географическое указание
Географическое указание – обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с
территории государства или региона либо местности на этой территории, где определенное
качество, репутация или характеристики товара в значительной мере связываются с его
географическuм происхождением
Для признания географическим указанием обозначение должно идентифицировать продукт как
происходящий из определенной местности (места происхождения), которая в существенной
мере определяет его свойства или репутацию .
Наименование места происхождения товара (НМПТ) – обозначение, представляющее собой
либо содержащее наименование географического объекта или обозначение, производное от
такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара,
особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, а также
обозначение, позволяющее идентифицировать товар как происходящий с территории
определенного географического объекта.
НМПТ признается и охраняется силу его гос.регистрации, либо в случаях, предусмотренных МД с
участием РФ. Срок действия свидетельства на исключительное право – 10 лет. Может
неоднократно продлеваться
Исключительное право использования наименования места происхождения товара может быть
предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит
товар, обладающий теми же особыми свойствами (абз.2 п.2 ст.1518 ГК)
Содержание
Правообладателю НМПТ принадлежит исключительное право использования этого наименования
любым не противоречащим закону способом
Правом на использование наименования места происхождения, равным образом, обладают
разные лица, на одно и то же наименование может быть одновременно закреплено за
несколькими разными лицами, которые производят на территории поименованного
географического объекта товар с особыми свойствами, определяемыми исключительно или
главным образом характерными для этого объекта природными условиями и (или)
профессиональными навыками местных мастеров.
Запрещается использование зарегистрированного НМПТ лицами, не имеющими
соответствующего свидетельства.
Запрещено использование сходного обозначения, способного ввести потребителей в
заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Товары, этикетки,
упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения
товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными.
Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара: путем
его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не
допускается.
Отличия НМПТ от географического указания
НМПТ
Географическое указание (ГУ)
словесное обозначение, представляющее
собой наименование географического объекта,
включающее такое наименование или
любое обозначение, позволяющее
идентифицировать товар как происходящий из
производное от такого наименования
определённой территории
известность должна возникнуть задолго до
подачи в результате его использования в
отношении конкретного товара
отсутствие известности обозначения в
отношении товара не является препятствием
для регистрации
регистрируется в отношении товара,
обладающего особыми свойствами, которые
исключительно определяются характерными
для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими
факторами
регистрируется в отношении товара,
обладающего определённым качеством,
репутацией и другими характеристиками,
которые в значительной степени связаны с его
географическим происхождением
в случае НМПТ на территории географического
объекта должны осуществляться все стадии
производства товара, оказывающие
существенное влияние на формирование
особых свойств товара
в случае ГУ на территории географического
объекта должна осуществляться хотя бы одна
из стадий производства товара, оказывающая
существенное влияние на формирования
характеристик товара
для регистрации НМПТ требуется заключение
уполномоченного органа о том, что в границах
данного географического объекта заявитель
производит товар, отвечающий требованиям
абз.2 п.1 ст.1516 ГК
для регистрации ГУ заявитель сам собирает и
представляет в Роспатент документы,
подтверждающие, что он производит товар,
обладающий определённым качеством,
репутацией или другими характеристиками
товара, которые в значительной степени
определяются его географическим
происхождением
76. Гражданско-правовой режим отдельных результатов технического творчества и
секретов производства (программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных
микросхем, секрета производства (ноу-хау), единой технологии)
Программы для ЭВМ и база данных
Программа для электронных вычислительных машин – представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст.1261 ГК)
В охраняемые элементы программы для ЭВМ включаются литеральные компоненты программы:
•
исходный текст - код, в читаемой форме понятный программисту
•
объектный код, который "понятен машине
Режим охраны – авторские права на компьютерные программы охраняются как права на
произведения литературы
Базой данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с
помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) (Определение ВС от 08.04.2015 N 306ЭС14-5432)
•
как объект авторских прав не тождественна совокупности материалов, составляющих ее
содержание (Постановление СИП от 24 марта 2014 г. N С01-122/2014)
•
объект авторских и смежных прав (в части их охраны от несанкционированного
извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов)
База данных – разновидность составного произведения, как сборник, в котором содержатся
материалы, систематизированные таким образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны с
помощью ЭВМ
Особенности свободного использования программ для ЭВМ и базы данных
Особенность – пользование ими возможно в электронной среде.
Запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, считается
воспроизведением произведения – при использовании программ для ЭВМ и баз данных лицами,
приобретшими их в личных целях, происходит их авторско-правовое использование и требуется
получение разрешения правообладателя
Разрешения оформляются в виде оберточной лицензии – лицензионного договора,
заключаемого в упрощенной форме, условия которого излагаются на приобретаемом экземпляре
программы для ЭВМ или базы данных, на упаковке экземпляра или содержатся в электронном
виде на соответствующей странице Интернета, с которой происходит скачивание приобретаемой
программы или базы (ст.1286 ГК)
Допускается без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты
дополнительного вознаграждения осуществление пользователем определенных, перечисленных
действий:
•
обычные действия, направленные на использование программ и баз данных в
соответствии с их назначением, иные действия, необходимые для их функционирования
(их запись и хранение в памяти ЭВМ)
•
пользователь вправе изготовить резервную копию программы для ЭВМ или базы
данных, используемую исключительно для архивных целей или для замены своего
правомерно приобретенного экземпляра
•
пользователь может изучать, исследовать, испытывать функционирование программы
для определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы
•
лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе воспроизвести и
преобразовать объектный код в исходный текст (т.е. декомпилировать программу для
ЭВМ)
Свободное декомпилирование разрешается при соблюдении условий:
•
информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию программ,
ранее не была доступна лицу из других источников
•
действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилированной программы,
которые необходимы для достижения способности к взаимодействию
•
полученная информация будет использоваться только для достижения способности к
взаимодействию программ. Она не должна передаваться другим лицам для каких-то иных
целей; не может использоваться для разработки другой программы для ЭВМ, существенно
схожей с декомпилируемой программой; не может использоваться для каких-либо иных
действий, нарушающих исключительное право на программу для ЭВМ.
Понятие и критерии охраноспособности топологий интегральных микросхем
Интегральная микросхема — микроэлектронное изделие, состоящее из совокупности элементов
и связей между ними, нераздельно сформированных в объеме и (или) на поверхности материала,
на основе которого оно изготовлено. Она предназначена для обеспечения работы электронных
устройств.
Структура или расположение в пространстве по отношению друг к другу элементов
интегральной системы – топология интегральной микросхемы:
•
должна быть зафиксирована на материальном носителе (сама интегральная микросхема,
топологические чертежи)
•
считается созданной с момента первой такой фиксации.
Законодатель предоставляет правовую охрану топологиям, тождественным уже охраняемым,
при условии того, что они стали результатом самостоятельного творческого труда их авторов,
не знавших о существовании тождественной топологии, т.е. созданная топология для
предоставления ей правовой охраны не должна быть общеизвестной.
Критерий охраноспособности топологии – ее оригинальность, т.е. создание ее в результате
творческой деятельности автора и неизвестность автору и (или) специалистам в области
разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания (п.2 ст.1448 ГК). При этом,
если специалистам известны элементы, из которых состоит микросхема, топологии
предоставляется правовая охрана, если пространственно-геометрическое расположение таких
элементов и связей между ними в целом отвечает требованию оригинальности.
Оригинальность топологии оценивается на дату ее создания, оригинальность топологии
презюмируется до тех пор, пока заинтересованным лицом не доказано обратное, т.е. экспертиза
топологии на предмет соответствия ее данному критерию охраноспособности не проводится.
Правовая охрана не распространяется на воплощенные в топологии интегральной микросхемы
идеи, способы, системы, технологии и закодированную информацию (п.3 ст.1448 ГК). Охрана
предоставляется форме их выражения в виде конкретной топологии.
Права на топологии интегральных микросхем
Право авторства – право признаваться автором топологии — личное неимущественное право, а
потому неотчуждаемо и непередаваемо иным способом, т.е. полностью исключено из оборота.
Отказ от него ничтожен (ст. 1453 ГК). Отказ должен быть упомянутым в качестве автора в
заявлении о гос.регистрации топологии (подп.1 п.3 ст.1452 ГК) и следует рассматривать не как
отказ от права авторства, а как один из способов его осуществления. Право авторства возникает
в силу создания топологии, действует в течение жизни автора и прекращается в момент его
смерти ввиду невозможности преемства
Исключительное право на топологию возникает с момента наступления наиболее раннего из
обстоятельств: •
•
первого использования топологии – первое введение топологии в гражданский оборот в
России или за рубежом, дата которого документально зафиксирована
•
гос.регистрации топологии, которая носит добровольный характер, осуществляется на
основании формальной экспертизы в порядке, предусмотренном ст.1452 ГК и иными НПА,
и результатом которой является внесение топологии в реестр, выдача свидетельства о
государственной регистрации и публикация сведений о зарегистрированной
Срок действия исключительного права на топологию – 10 лет с момента ее первого
использования или регистрации.
При создании топологии, идентичной охраняемой, но отвечающей критерию оригинальности,
на нее возникает самостоятельное исключительное право (п.3 ст.1454 ГК), действующее до
момента прекращения исключительного права на первую из них (п.3 ст.1457 ГК), т.е. срок его
действия всегда будет менее 10 лет.
Содержание исключительного права на топологию составляют
•
традиционные правомочия использования, распоряжения и защиты
•
коммерческое использование топологии, т.е. действия, направленные на извлечение
прибыли.
Примерный перечень случаев использования поименован в п.2 ст.1454 ГК (вопсроизведение, ввоз
на территорию РФ и продажа), не входят в содержание исключительного права действия,
составляющие случаи свободного использования топологии, исчерпывающе определенные
законодателем в ст.1456 ГК.
Правообладатель топологии интегральной микросхемы может распорядиться принадлежащим
ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу права способом:
путем заключения договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора
(ст.1233–1238, 1458–1460 ГК).
В случае регистрации топологии, переход исключительного права на нее по договору или
закону, его залог, предоставление права использования топологии подлежат гос.регистрации
(ст.1232, п.2 ст.1460 ГК). Несоблюдение этого требования влечет признание несостоявшимся
перехода исключительного права, его залога или предоставления права использования (п.6
ст.1232 ГК).
Интеллектуальные права на топологию: право на получение свидетельства о гос.регистрации
топологии (абз.2 п.3 ст.1451) и право автора на вознаграждение (п.2 ст.1449 ГК).
Субъекты прав на топологии интегральных микросхем
Автор топологии – единственный субъект, которому может принадлежать интеллектуальное
право на топологию в полном объеме, включая право авторства и исключительное право
•
признается гражданин, творческим трудом которого она создана (ст.1228, п.1 ст.1449,
ст.1450 ГК).
Обладателем исключительного права на топологию может стать любой субъект ГП, к которому
оно перейдет от автора по договору или иным основаниям, установленным законом (п. 3 ст. 1228
ГК). Законодатель предусматривает ряд случаев, когда исключительное право, первоначально
возникшее у автора, переходит к иному лицу и принадлежит ему:
•
на служебную топологию, созданную работником в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю
(ст.1461 ГК).
•
на топологию, созданную по заказу, принадлежит заказчику (ст.1463 ГК), в то время как
исполнителю – законная безвозмездная неисключительная лицензия на использование
топологии для собственных нужд на весь срок действия права.
В указанных случаях, когда исключительное право на топологию принадлежит не автору,
последний имеет право на получение вознаграждения: размер, условия и порядок выплаты
определяются договором между автором и правообладателем, а в случае спора – судом.
Соавторство — создание топологии совместным творческим трудом 2-х и более граждан —
правовое основание возникновения множественности лиц на стороне обладателя права
авторства.
Множественность лиц на стороне обладателя исключительного права возникает в результате
соавторства и вследствие перехода исключительного права к нескольким лицам. Порядок
осуществления исключительного права несколькими правообладателями подробно урегулирован
законодателем (ст.1451, п.3 ст.1229 ГК)
•
используется топология каждым из правообладателей по своему усмотрению, в то время
как распоряжение исключительным правом на нее осуществляется правообладателями
совместно
•
доходы от совместного использования и распоряжения, по общему правилу,
распределяются между правообладателями в равных долях.
От случая множественности лиц необходимо отличать ситуацию, когда на тождественные
топологии, созданные независимо друг от друга, признаются самостоятельные
исключительные права, одновременно принадлежащие разным лицам (п.4 ст.1229, п.3 ст.1454 ГК)
– осуществляются правообладателями исключительно по своему усмотрению, независимо от воли
иных правообладателей тождественных топологий.
Секрет производства (ноу-хау)
Содержание секрета производства (ноухау) – сведения любого характера о РИД в
научнотехнической сфере и способах осуществления профессиональной деятельности.
Сведениям предоставляется правовая охрана в качестве секрета производства при соблюдении
условий:
•
они имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие
неизвестности их 3-им лицам. Сведения не должны быть общеизвестными. Факт того,
что они известны отдельным лицам, кроме обладателя не препятствует предоставлению
им правовой охраны в качестве ноухау. Неизвестность сведений позволяет их обладателю
занять лидирующее положение среди конкурентов – коммерческая ценность ноухау;
•
к ним нет свободного доступа на законном основании. Сведения не должны быть
общедоступными: 3-и лица лишены возможности ознакомиться с их содержанием на
законном основании, а лица, допущенные к ним, обязаны сохранять их в тайне
•
обладатель сведений принимает разумные меры для соблюдения их
конфиденциальности.
Для соблюдения конфиденциальности сведений их обладатель может:
•
установить в отношении них режим коммерческой тайны
•
принять и иные меры (технологические в виде программных средств защиты)
Условия охраноспособности ноухау:
•
необщеизвестность
•
необщедоступность составляющих его сведений
•
обеспечение их конфиденциальности.
Соответствие принадлежащих обладателю сведений данным требованиям влечет возникновение
исключительного права на них.
Право на ноу-хау
Личных неимущественных прав нет. Секрет производства – объект исключительного права
(ст.1466 ГК). Основание возникновения исключительного права на ноухау – фактическая
монополия лица в отношении необщеизвестных и необщедоступных сведений. С момента
обеспечения лицом фактической монополии в отношении сведений у него возникает
исключительное право на них. Объект не подлежит гос.регистрации.
Законодатель не устанавливает временных границ исключительного права на ноу-хау –
исключительное право действует до тех пор, пока его правообладатель, принимая разумные
меры для соблюдения конфиденциальности составляющих его сведений, сможет обеспечить их
необщеизвестность и необщедоступность.
Исключительное право на секрет производства прекращается в случае, если составляющие его
сведения становятся общеизвестными и общедоступными
•
с момента утраты конфиденциальности сведений исключительное право на ноухау
прекращается сразу у всех правообладателей (ст.1467 ГК)
•
может прекратиться у одного из правообладателей, если он прекратит принимать
разумные меры по обеспечению конфиденциальности сведений.
Субъект права
Обладатель исключительного права на ноу-хау – лицо, которое владеет сведениями,
составляющими секрет производства, ограничило доступ к ним и принимает разумные меры по
обеспечению их конфиденциальности, т.е. обеспечило фактическую монополию в отношении
сведений.
Есть случаи, когда на один и тот же секрет производства разным лицам одновременно
принадлежат самостоятельные исключительные права (п.4 ст.1229 ГК). Лицо приобретает
самостоятельное исключительное право на охраняемый секрет производства, если оно
добросовестно и независимо от других правообладателей стало обладателем аналогичных
сведений (п.2 ст.1466 ГК).
Содержание права на секрет производства – традиционные правомочия использования
сведений, распоряжения правом и его защиты. Распоряжение правом на секрет производства
может быть осуществлено путем заключения: договора об отчуждении права, лицензионного
договора, договора коммерческой концессии и иных сделок.
Характерная особенность данных договоров – обязанности сторон по сохранению
конфиденциальности сведений, ставших им известными в связи с заключением и исполнением
договоров. Разглашение сведений приведет к прекращению права на секрет производства, и
может существенно нарушить их имущественные интересы.
Единая технология
Единая технология — выраженный в объективной форме результат научно-технической
деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие охраняемые РИД, и может служить
технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной
сфере
Специфика единой технологии – не является охраняемым РИД (п.1 ст.1225 ГК) и объектом
интеллектуального права. Охраняемые объекты входят в ее содержание в качестве
обязательных элементов наряду со вспомогательными (факультативными) элементами,
представленными неохраняемыми объектами, Каждый из охраняемых объектов (изобретение,
полезная модель), несмотря на включение в состав единой технологии, сохраняет значение
юридически самостоятельного объекта интеллектуальных прав (п.2 ст.1542 ГК).
Право на единую технологию
Факту авторства в отношении единой технологии не придается юридического значения.
Исключительное право на данный результат научнотехнической деятельности не возникает.
Право на единую технологию — право использовать РИД в составе единой технологии как в
составе сложного объекта (п.3 ст.1542 ГК) – возникает в момент приобретения прав на РИД,
входящие в состав технологии.
Обязанность принять необходимые меры для приобретения прав на РИД, входящие в состав
технологии, возложена на исполнителя (лицо, организовавшее создание единой технологии)
(пп.1, 2 ст.1544 ГК). В нормативном порядке установлен срок ее исполнения, равный 6 месяцам,
исчисляемым с момента окончания работ по созданию технологии. Исполнитель несет
обязанность даже в случае, когда в соответствии с законом право на единую технологию
признается за государством (п.3 ст.1546 ГК) – получив права, исполнитель передает их публичноправовому образованию.
Исполнитель может самостоятельно создавать РИД, предназначенные для включения в
единую технологию, может привлекать для этой цели 3-их лиц или включать в состав технологии
уже созданные и охраняемые объекты.
Если РИД в составе единой технологии создан самим исполнителем, он должен принять меры для
признания за ним интеллектуальных прав на созданный объект – характер мер зависит от вида
РИД. Иногда законодатель предоставляет исполнителю возможность выбрать способ охраны
РИД: техническое решение, относящееся к устройству и являющееся новым и промышленно
применимым, может получить правовую охрану в качестве полезной модели (ст.1351 ГК) и в
качестве ноухау (ст.1465 ГК)
Если исключительное право на РИД в составе технологии принадлежит 3-ему лицу, исполнитель
должен заключить с ним договор об отчуждении исключительного права либо лицензионный
договор с учетом положений ст.1240 ГК.
Субъект права
Право на единую технологию принадлежит лицу, организовавшему ее создание, — исполнителю
(п.3 ст.1542, 1544 ГК).
В случаях, исчерпывающе определенных законодателем в пп.1 и 2 ст. 546 ГК, право на единую
технологию приобретает РФ или субъект РФ, финансировавшие ее создание. Право на технологию
может принадлежать нескольким лицам совместно, отношения между которыми по поводу
использования технологии и распоряжения правом на нее регулируются ст.1549 ГК. Основание
возникновения множественности на стороне правообладателя – совместная деятельность по
организации или финансированию создания единой технологии или совместное приобретение
права на нее.
Ограничение права на технологию установлено в виде обязанности осуществлять практическое
применение (внедрение) (ст.1545 ГК)
Передача права на единую технологию
Основные способы распоряжения правом на единую технологию – договор об отчуждении права,
лицензионный договор. Предусматривается возможность распоряжения частью единой
технологии, если она имеет самостоятельное значение (ст.1550 ГК).
Отчуждение права на технологию, принадлежащего РФ или субъекту РФ, имеет определенную
специфику:
•
отчуждение права на единую технологию составляет обязанность государства, которая
должна быть исполнена в определенные нормативно сроки (п.1 ст.1547 ГК)
•
передача права на единую технологию осуществляется по результатам проведения торгов
•
допускается безвозмездная передача права на технологию в случаях, когда ее внедрение
имеет важное социально-экономическое или гос. значение
•
расширен перечень существенных условий договоров о передаче прав на единые
технологии: за счет условия, закрепляющего план реализации единой технологии на
территории России. При этом в случае невыполнения плана договор подлежит
расторжению в судебном порядке и право на технологию вновь переходит к государству.
77. Наследование: понятие, открытие наследства, субъекты наследственного
правопреемства
Наследственное право:
•
объективный смысл – совокупность норм, регулирующих переход имущественных прав и
обязанностей (некоторых личных неимущественных прав) граждан (наследодателей)
после их смерти в порядке непосредственного и универсального правопреемства к другим
лицам (наследникам)
•
в субъективный смысл включает в себя обеспеченное законом:
•
правомочие наследника на приобретение наследства возникает с момента
открытия наследства (смерть наследодателя, объявление гражданина умершим) и
предоставляет наследнику возможность принять наследство либо отказаться от
него
•
права, появляющиеся у наследника в случае принятия им наследства,
приобретает в случае принятия им наследства – одновременно и сразу переходят
право собственности, права требования и другие права и обязанности
наследодателя
Наследственное правоотношение возникает в день смерти наследодателя (ст.1114 ГК).
Наследодатель не может быть участником наследственного правоотношения, т.к. его
правосубъектность прекратилась в момент смерти. Право гражданина определить судьбу своего
имущества путем составления завещания – не субъективное наследственное право, а реализация
возможности (правомочия), предоставленной гражданину в рамках его правоспособности (ст.18
ГК).
Принципы наследственных правоотношений:
•
универсальное наследственное правопреемство – наследник (по закону или по
завещанию) вступает на место наследодателя в отношении всех (почти – кроме
неотделимых прав) прав, обязанностей, т.е. ему причитаются, и блага и обременения
(ст.1112 ГК)
•
свобода завещания – наследодатель имеет право возложить на наследников обязанность
исполнить за счет наследства какую-либо обязанность имущественного или
неимущественного характера (ст.1137,1139 ГК); вправе изменить или отменить сделанное
ранее завещательное распоряжение
•
завещатель может по своему выбору распорядиться всем, частью, или не оставить
никаких распоряжений при жизни по поводу своего имущества
•
наследодатель вправе завещать любое свое имущество любым лицам, любым
образом определить доли наследников в наследственном имуществе, лишить лиц
из числа наследников по закону права наследовать имущество (ст.1119 ГК)
•
но при этом наследодатель ограничен правилам об обязательной доли в наследстве
(ст.1149 ГК)
Сущность наследственных правоотношений раскрывается через характеристику субъектов и
объектов, особенности оснований возникновения правопреемства при наследовании, их
содержание.
Основания наследования (ст.1111 ГК):
•
наследование по завещанию
•
наследование по наследственному договору (ст.1140.1 ГК)
•
наследование по закону.
Особенность наследственного правопреемства – законодательно определяется как
универсальное (общее) – наследство, т.е. вся совокупность прав и обязанностей наследодателя,
переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из
правил ГК не следует иное (п.1 ст.1110 ГК).
При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к
нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его
фактического принятия, независимо от момента гос.регистрации права наследника на это
имущество, когда такое право подлежит гос.регистрации (п.4 ст.1152 ГК).
Переход к наследнику наследства как единого целого – не имеет права принять какую-либо часть
наследства, например, право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по
авторскому договору отказаться.
Особенность оснований – любое наследственное правоотношение возникает в полном
объеме только при совокупности юридических фактов (юридических составов).
•
при наследовании по закону необходимы юридические факты: смерть, влекущая открытие
наследства; принятие наследником наследства; наличие определенного состояния
(родство с наследодателем, супружество), позволяющее призвать наследника к
наследованию
•
при наследовании по завещанию в юридический состав наряду с названными включается
завещание, являющееся односторонней сделкой.
Смерть гражданина (объявление его умершим) – открытие наследства (ст.1113 ГК), с которым
связаны юридически значимые обстоятельства:
•
устанавливается круг наследников
•
определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам,
которые могут быть призваны к наследованию (наследственная трансмиссия — ст.1116
ГК)
•
выясняется объем наследственного имущества
•
законодательство, которое следует применять к данному случаю
•
совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства
либо отказом от него
Временя открытия наследства – момент смерти гражданина, который фиксируется в
свидетельстве о его смерти:
•
•
если орган ЗАГС отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное
время, то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установления
фактов, имеющих юридическое значение. При объявлении гражданина умершим временя
открытия наследства:
•
день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим
•
когда днем смерти гражданина признается день его предполагаемой гибели –
день и момент смерти, указанный в решении суда (п.1 ст.1114 ГК)
граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент
смерти каждого из них установить невозможно
•
наследство открывается после каждого из них, и к наследованию призываются
наследники каждого из них (п.2 ст.1114 ГК)
Место открытия наследства – последнее место жительства наследодателя: ст.20 ГК местом
жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
•
место открытия наследства – место нахождения такого имущества (ч.2 ст.1115 ГК) для
случаев, когда последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на
территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами
С момента открытия наследства управомоченным лицом – наследник, обладающий правом
принять наследство или оказаться от него. Круг лиц, которые могут призываться к
наследованию и при соблюдении определенных условий получить статус наследников
(ст.1116 ГК):
•
ФЛ призываются к наследованию по закону и по завещанию + по договору. К
наследованию могут призываться ФЛ, находящиеся в живых в момент открытия
наследства, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства. Закон охраняет интересы и права зачатого, но не родившегося наследника
(ст.1166 ГК) – гражданская правосубъектность и возможность стать наследником
возникнет только в том случае, если он родится живым
•
ЮЛ, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные ЮЛ, иностранные
государства, Международные Организации, наследственный фонд призываются к
наследованию только в том случае, если названы наследниками в завещании. ЮЛ
призываются к наследованию при условии, что существуют на день открытия наследства
•
РФ, МО, города федерального значения допускается в случаях выморочности имущества
возможность наследования и по закону (п.2 ст.1151 ГК).
Допускается ограничение круга возможных наследников из числа граждан – может иметь место в
случаях, когда действия последних противоречат началам законности, нравственности,
разумности, добросовестности и справедливости, влекут нарушение прав и законных интересов
наследодателей или кого-либо из их наследников.
Ограничивают недостойных наследников, которые в результате противоправных действий,
направленных против наследодателя (и др.), лишаются возможности наследовать по закону и по
завещанию либо только по закону (ст.1117 ГК).
Возникновение и развитие наследственного правоотношения происходит при присутствии фигуры
наследодателя:
•
для подтверждения факта открытия наследства необходимо установление дня его смерти,
последнего места жительства
•
требуется установление родственных и иных социальных связей наследодателя с лицами,
которые могут быть призваны к наследованию.
Наследодатели – только ФЛ (граждане, иностранцы, лица без гражданства).
ЮЛ и иные социальные образования не могут быть наследодателями. При реорганизации и
ликвидации ЮЛ нормы наследственного права неприменимы.
Объект наследственного правоотношения – то, на что направлены права и обязанности
участников наследования, составляет имущество умершего – наследственная масса. В состав
объекта включаются некоторые личные неимущественные права.
В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства
(ст.1112 ГК):
•
вещи, принадлежащие наследодателю на праве собственности (квартира, жилой дом,
дача, земельный участок) или на ином вещном праве (сервитутное право ограниченного
пользования соседним земельным участком)
•
иное имущество – доли наследодателя как участника в складочном (уставном) капитале
полного товарищества, товарищества на вере, ООО, паи члена производственного и
потребительского кооператива
•
имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам, право на
возмещение вреда, причиненного имуществу наследодателя
Не все имущественные права и обязанности наследодателя могут входить в состав наследства:
•
одни имущественные права и обязанности наследодателя прекращают существование в
момент его смерти
•
другие по общему правилу, прекращаются, но при определенных условиях сохраняются,
но не включаются в состав наследства и поступают в обладание не наследников, а иных
указанных в законе лиц.
Не входят в состав наследства права и обязанности (ст.1112 ГК),
•
неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные и
неимущественные права и другие нематериальные блага
•
переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами.
•
договору социального найма жилого помещения
•
полученные гос.награды (п.1 ст.1185 ГК)
•
договору поручения, который прекращается в связи с их смертью (ст.977 ГК)
•
права на получение платежей в возмещение вреда его жизни или здоровью, заработной
платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному
страхованию, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных наследодателю в
качестве средств к существованию (по общему правилу)
На практике встречаются затруднения в толковании и применении этих норм. Наследнику было
отказано в получении присужденной наследодателю суммы компенсации морального вреда, не
полученной им до наступления смерти. СК ГД ВС РФ отменила постановление президиума
областного суда: требование о взыскании компенсации морального вреда связано с личностью
потерпевшего, но, т.к. эта сумма была присуждена наследодателю и он не успел получить ее до
наступления смерти, взыскиваемая сумма компенсации входит в состав наследства и может быть
получена наследниками.
Содержание – права и обязанности его участников:
•
управомоченного лица-наследника появляется право на приобретение наследства
•
обязанные – все иные, кроме него, лица, которые не должны препятствовать осуществить
правомочие на принятие наследства. Но обязывает определенных лиц совершать
положительные действия, способствующие осуществлению наследником его права:
•
исполнитель завещания должен уведомить наследников об открывшемся
наследстве, принять меры по охране и управлению им в интересах наследников
(ст.1135 ГК)
•
нотариус совершает действия, связанные с охраной наследства, оформлением
наследственных прав (ст.1153, 1162, 1172 ГК)
•
ЗАГС, жилищные организации обязаны выдавать наследнику справки,
необходимые для реализации права на приобретение наследства.
Если, реализуя свое право на приобретение либо отказ от наследства, наследник отказывается от
принятия наследства, в наследственном правоотношении происходят изменения:
•
при отсутствии других наследников, при наличии других обстоятельств (п.1 ст.1151 ГК),
наследство считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в
собственность РФ, или в собственность городов федерального значения РФ, или в
собственность МО (п.2 ст.1151 ГК)
•
если у наследодателя наряду с отказавшимися имеются другие наследники или отказ от
наследства был сделан в пользу конкретного лица (ст.1157 ГК)
Субъективное право отказавшихся наследников прекращается, а у названных лиц возникает право
на приобретение наследства.
Принятие наследства является юридическим фактом – односторонней сделкой. Выраженная
наследником воля на принятие наследства вносит изменения в содержание наследственного
правоотношения, открывшегося в момент смерти гражданина:
•
возникает правопреемство наследника, который в силу закона заменяет наследодателя в
правах и обязанностях, принадлежащих последнему и переходящих к наследнику в
порядке наследования
•
акту правопреемства закон придает обратную силу
•
права и обязанности признаются принадлежащими наследнику со времени открытия
наследства независимо от времени его фактического принятия, от момента
гос.регистрации права наследника на принятое имущество, когда такое право подлежит
гос.регистрации.
Между открытием наследства и его принятием имеется разрыв во времени (иногда довольно
значительный), возникает вопрос, кому принадлежит наследство в этот отрезок времени? У
наследодателя прав и обязанностей по наследству в этот период быть не может, т.к. с момента
смерти он утрачивает правосубъектность.
Анализ норм ГК, касающихся лежачего наследства, показывает, что законодатель не считает, что
оно бессубъектно:
•
до принятия наследства субъект прав и обязанностей не может быть назван конкретно, он
подразумевается существующим. Все действия лиц, обязанных обеспечить охрану и в
случае необходимости управление наследством, осуществляются в интересах наследников
(подп.2 и 3 п.2 ст.1135 ГК)
•
принятое наследство – принадлежащее наследнику со дня открытия наследства
независимо от времени фактического принятия, исключает трактовку лежачего наследства
бессубъектным (п.4 ст.1152 ГК)
78. Наследование по закону: очередность, наследование по праву представления, право
на обязательную долю в наследстве
Наследование по закону как правовой институт – совокупность гражданско-правовых норм,
определяющих круг лиц, имеющих право наследовать имущество умершего в отсутствие его
завещания, порядок их призвания к наследованию и правила перехода наследственного
имущества при совместном наследовании несколькими наследниками.
Очереди наследования
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (п.1 ст.1141 ГК). Закон
предусматривает 8 очередей наследования (Степень родства определяется числом рождений,
отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не
входит).
•
первой очереди по закону – дети, супруг и родители (п.1 ст.1142 ГК)
•
второй очереди по закону – полнородные и неполнородные братья и сестры, его дедушка
и бабушка со стороны отца и со стороны матери (п.1 ст.1143 ГК)
•
третьей очереди по закону – полнородные и неполнородные дяди и тети (п.1 ст.1144 ГК)
•
четвертой очереди – родственники 3-ей степени родства: прадедушки и прабабушки
(абз.4 п.2 ст.1145 ГК)
•
пятой очереди – родственники 4-й степени родства: двоюродные внуки и внучки,
двоюродные дедушки и бабушки (абз.3 п.2 ст.1145 ГК)
•
шестой очереди – родственники 5-й степени родства: двоюродные правнуки и правнучки,
двоюродные племянники и племянницы и двоюродные дяди и тети (абз.4 п.2 ст.1145 ГК)
•
седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (п.3 ст.1145 ГК)
•
восьмой очереди – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п.3 ст.1148 ГК). Но по
общему правилу, призываются к наследованию вместе и наравне с наследниками той
очереди, которая призывается к наследованию (т.е. могут быть призваны в 1, 2, и в
любую другую очередь, исходя из круга наследников конкретного наследодателя).
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих
очередей. Такое положение возможно при одном из обстоятельств:
•
наследники предшествующих очередей отсутствуют
•
никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать
•
все наследники предшествующих очередей отстранены от наследования
•
наследники предшествующих очередей лишены наследства
•
никто из наследников предшествующих очередей не принял наследства
•
все наследники предшествующих очередей отказались от наследства.
Наследование по праву представления (только при наследовании по закону) – к наследованию
по праву представления призываются потомки наследника по закону, если он умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем. Наследники по праву представления наследуют
только долю, причитавшуюся их предку – делится между ними поровну. Наследование по праву
представления возможно только за наследниками по закону.
Правила о наследовании по праву представления распространяются на потомков наследников
по закону 1-3 очередей наследования и только при условии их упоминания в законе:
•
в рамках 1 очереди наследования – внуки наследодателя и их потомки
•
в рамках 2 очереди наследования – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер
наследодателя (племянники и племянницы наследодателя)
•
в рамках 3 очереди наследования – двоюродные братья и сестры наследодателя.
Не наследуют по праву представления:
•
потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства
•
потомки наследника, которые умерли до открытия наследства или одновременно с
наследодателем или не имели бы права наследовать как недостойные в соответствии с п.1
ст.1117 ГК.
Наследственная трансмиссия – после открытия наследства ( и по закону, и по завещанию) - Если
наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия
наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему
наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было
завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).
При этом право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149)
не переходит к его наследникам.
Особенности правового положения отдельных наследников по закону
При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и
его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным
родственникам): в случае смерти усыновителя усыновленный призывается в числе наследников 1
очереди (в том числе при наличии у умершего родных детей).
По-иному решается вопрос с наследованием усыновленным и его потомством после смерти его
родителей и других родственников по происхождению и с наследованием родителями
усыновленного и другими его родственниками по происхождению после смерти усыновленного и
его потомства.
По общему правилу, указанные лица друг за другом не наследуют (Если усыновление
происходило после смерти родителя-наследодателя, усыновленные не утрачивают права
наследования его имущества по закону и по завещанию, на обязательную долю в случаях, когда
имущество завещано другим лицам, т.к. ко времени открытия наследства правоотношения
усыновленного с родителем-наследодателем прекращены не были (п.42 Методических
рекомендаций по оформлению наследственных прав)).
Когда усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей (п.3 ст.137 СК)
или другими родственниками по происхождению (п.4 ст.137 СК), усыновленный и его потомство
наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после
смерти усыновленного и его потомства.
При этом наследование по связи в силу происхождения не исключает наследования по связи в
силу усыновления.
Нетрудоспособные иждивенцы – особую группу наследников, вне зависимости от родственных
либо иных семейно-правовых связей с наследодателем.
Нетрудоспособность оценивается исходя из юридических критериев. В правоприменительной
практике для целей наследственного правопреемства к нетрудоспособным лицам относятся:
•
несовершеннолетние лица
•
граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по
старости, вне зависимости от назначения им пенсии по старости (т. е. мужчины, достигшие
возраста 65 лет, и женщины – 60 лет)
•
граждане, признанные в установленном порядке инвалидами (вне зависимости от
назначения им пенсии по инвалидности) (подп. а) п.31 ПП ВС от 29.05.2012 г. №9 «О
судебной практике по делам о наследовании»).
Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от
умершего полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него
постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им
собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат (нетрудоспособный гражданинполучатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с
наследодателем-плательщиком ренты, не наследует по закону в качестве иждивенца
наследодателя).
Юридическое значение имеет факт нахождения на иждивении и время нахождения на
иждивении: срок не должен быть менее года до смерти наследодателя.
Правовое положение нетрудоспособных иждивенцев различается в зависимости от того,
относятся они к наследникам по закону или нет:
•
нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону, но не входящие в
круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону
вместе и наравне с наследниками очереди, если не менее года до смерти наследодателя
находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с
наследодателем или нет. На таких же условиях, но по аналогии закона (п.1 ст.6 ГК)
наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в п.2
ст.1142 ГК, наследующих по праву представления, которые не призываются к
наследованию в составе соответствующей очереди: внуки наследодателя и их потомки
при жизни своих родителей – наследников по закону 1 очереди (подп. г) п.31 ПП ВС от
29.05.2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
•
нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к наследникам по закону, наследуют
вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию,
если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали
совместно с ним.
Особенность правового положения супруга при наследовании обусловлена режимом общего
имущества супругов, которое могло быть оформлено как на любого из них, так и совместно на
обоих супругов.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право
наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вместе с тем переживший супруг
вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В
этом случае все это имущество входит в состав наследства. (п.33 ПП ВС от 29.05.2012 г. №9 «О
судебной практике по делам о наследовании»)
В состав наследства включается доля умершего супруга в общем имуществе, которая
определяется по правилам ст. 256 ГК. В случае смерти одного из супругов (ст. 75 Основы
законодательства о нотариате):
•
по письменному заявлению пережившего супруга нотариусом выдается свидетельство о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов
•
по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия
пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена доля
умершего супруга в общем имуществе
Выделение среди лиц, призываемых к наследству, необходимых наследников (лиц, имеющих
право на обязательную долю в наследстве), обусловлено предположением о существовании у
таких граждан потребности в дополнительном материальном обеспечении в силу социальной
уязвимости и призвано защитить их имущественные интересы в условиях действия правила о
свободе завещания (п.1 ст.1149 ГК).
•
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя
•
его нетрудоспособные супруг и родители
•
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию
(п.1 и 2 ст.1148 ГК)
Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания (если необходимый
наследник лишен наследства или все имущество завещано другим лицам) не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля),
если иное не предусмотрено ст.1149 ГК. В случаях, установленных законом, суд может с учетом
имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить
размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п.4 ст.1149 ГК). Право на
обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части
наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по
закону. При недостаточности незавещанной части наследства право на обязательную долю
удовлетворяется из части наследства, которая завещана.
79. Наследование по завещанию: понятие, виды, форма завещаний, толкование
завещание
Наследование по завещанию как правовой институт – совокупность норм ГП, устанавливающих
правила распоряжения гражданином принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти,
правила об исполнении таких распоряжений.
Наследственными правоотношениями в рамках института наследования по завещанию –
отношения, возникающие после открытия наследства.
Распоряжение имуществом на случай своей смерти – завещание, лицо совершившее такое
распоряжение – завещатель.
Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или
заключения наследственного договора (к нему применяются правила о завещании, если из его
существа не вытекает иное - п.1 ст.1118 ГК).
Никакие иные институты ГП не могут быть использованы для правопреемства в имуществе
умершего лица (п.3 ст.572 ГК о ничтожности договора, предусматривающего передачу дара
одаряемому после смерти дарителя).
Само распоряжение должно отвечать ряду условий, закрепленных в законе: о его содержании,
форме, о требованиях, которым должны отвечать лица, составляющие завещания.
Гражданское законодательство основывается на свободе завещания (ст.1119 ГК):
•
гражданин свободен завещать либо не завещать свое имущество
•
завещатель может совершить одно или несколько завещаний
•
завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с
правилами ГК
•
завещатель, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам (даже не из
числа наследников по закону), любым образом определить доли наследников в
наследстве (в том числе указав на части неделимой вещи), лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения
•
завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом
имуществе, в том числе о его части, а также о том, которое он может приобрести в
будущем
•
в случаях, предусмотренных ГК, завещатель вправе включить в завещание и иные
распоряжения: о подназначении наследника (ст.1121), об исполнителе завещания –
душеприказчике (ст.1134), о завещательном отказе (ст.1137) и о завещательном
возложении (ст.1139)
•
завещатель вправе не сообщать о содержании, совершении, об изменении или отмене
завещания кому-либо.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1149
ГК): лица, имеющие право на обязательную долю, наследуют независимо от содержания
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
по закону.
По общему правилу, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено
нотариусом. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде
исключения, при его совершении в чрезвычайных обстоятельствах (ст.1129 ГК).
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его
слов нотариусом, а совместное завещание супругов должно быть передано нотариусу обоими
супругами или записано с их слов нотариусом в присутствии обоих супругов. При написании или
записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная
машина, пишущая машина) (п.1 ст.1125 ГК).
Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических
средств (абз.2 п.1 ст.160 ГК).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть
полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса, совместное завещание супругов,
написанное одним из супругов, до его подписания должно быть полностью прочитано другим
супругом в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание,
его текст оглашается нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с
указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу
физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно
подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином
(рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по
которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, ФИО и место жительства
гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность такого гражданина.
Удостоверение завещания другими лицами, кроме нотариуса, допускается в случаях п.7 ст.1125,
ст.1127 и п.2 ст.1128 ГК (главврач, капитан судна, начальник полярной экспедиции и т.п.). приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (совместное завещание
супругов и наследственный договор не могут быть удостоверены в таком порядке).
На подобные завещания распространяются все общие правила о составлении нотариально
удостоверенного завещания. Особенность – завещание, приравненное к нотариально
удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля, подписывающего завещание.
Как только представится возможность, удостоверенное подобным образом завещание должно
быть направлено удостоверившим его лицом нотариусу по месту жительства завещателя.
Правила п.2 ст.1128 ГК определяют категорию лиц, которые, помимо нотариуса, могут
удостоверять завещания граждан, – служащие банка, имеющих право принимать к исполнению
завещательные распоряжения клиента в отношении прав на денежные средства на его счете (ПП
от 27 мая 2002 г. №351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках»).
В числе общих правил о наследовании по завещанию особо выделены нормы о свидетелях,
которые по желанию завещателя могут присутствовать при его составлении и удостоверении:
•
если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, должно быть
им подписано и на завещании должны быть указаны ФИО и место жительства свидетеля в
соответствии с документом, удостоверяющим его личность
Не любое лицо может быть свидетелем и не любое лицо может подписывать завещание вместо
завещателя; ограничение распространяется:
•
на нотариуса или другое удостоверяющее завещание лицо
•
на лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,
супруга такого лица, его детей и родителей
•
на граждан, не обладающих дееспособностью в полном объеме
•
на неграмотных граждан
•
на граждан с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной
мере осознавать существо происходящего
•
на лиц, не владеющих в достаточной степени языком, на котором составлено завещание,
за искл. случая, когда составляется закрытое завещание
•
на супруга при совершении совместного завещания супругов
•
на сторон наследственного договора.
Виды завещаний:
1. Среди специальных норм о форме завещания – правила о «закрытых завещаниях» (ст.1126
ГК).
Закрытым является завещание, содержание которого остается неизвестным другим лицам (в том
числе нотариусу) вплоть до открытия наследства и оглашения завещания в установленном
порядке. Закрытое завещание должно быть собственноручно (т. е. без использования
технических средств) написано и подписано завещателем. Несоблюдение правил влечет
недействительность. Не могут быть закрытыми, иначе они будут признаны ничтожными:
•
совместные завещания супругов
•
наследственные договоры
•
завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда
Составленное закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в
присутствии 2 свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Далее, конверт
запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает
надпись, содержащую сведения:
•
о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание
•
о месте и дате его принятия
•
о ФИО и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
Требования закона к закрытому завещанию, иные нормы наследственного права могут быть
неизвестны завещателю, во избежание недействительности закрытого завещания и с целью
содействия законности при реализации прав завещателя нотариус, принимая от завещателя
конверт с закрытым завещанием, обязан разъяснить ему содержание п.2 ст.1126 (форме
исполнения и подписании закрытого завещания) и ст.1149 ГК (правах обязательных наследников).
О разъяснении делается надпись на втором конверте. Приняв закрытое завещание, нотариус
выдает завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство
о принятии закрытого завещания) (приказ Минюста России от 10.04.2002 г. №99 «Об
утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных
свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»).
По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не
позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с
завещанием в присутствии не менее чем 2 свидетелей и пожелавших присутствовать
заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
Текст завещания сразу оглашается нотариусом.
Вскрытие конверта сопровождается составлением протокола, в котором воспроизводится
полный текст завещания. Составленный протокол подписывается нотариусом и свидетелями. При
этом подлинники завещания и протокола хранятся у нотариуса, наследникам выдается
нотариально удостоверенная копия протокола.
2. С принятием ч. 3 ГК появился институт «завещания в чрезвычайных обстоятельствах» (ст.1129
ГК).
Уважая интерес гражданина на выражение последней воли, закон предоставляет возможность
любому лицу в случае, когда оно находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу
сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в общем
порядке (ст.1124–1128 ГК), изложить последнюю волю в отношении имущества в простой
письменной форме.
Подобное изложение последней воли признается завещанием, если завещатель в присутствии 2
свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что
он представляет собой завещание.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в
течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью
совершить завещание в иной форме.
Совершенное в чрезвычайных обстоятельствах завещание подлежит исполнению только при
условии подтверждения судом в рамках особого производства факта совершения завещания в
чрезвычайных обстоятельствах. Такое требование должно быть заявлено в суд
заинтересованными лицами (наследниками умершего, законными представителями
наследников) до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Не могут быть совершены в чрезвычайных обстоятельствах совместные завещания супругов,
наследственные договоры, завещания, содержащие решение об учреждении наследственного
фонда, иначе они будут признаны ничтожными.
Толкование завещания
Необходимость толкования завещаний возникает после открытия наследства, т.е. не ранее,
чем завещание породит права и обязанности
Правом толковать завещания наделены:
•
нотариусы,
•
исполнители завещаний
•
суд (ст.1132 ГК).
При толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем
слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания
устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом
завещания в целом. Должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой
воли завещателя.
В целях упрощения толкования завещания устанавливается ряд правил, призванных максимально
эффективно обеспечить реализацию предполагаемой воли завещателя.
Имущество, завещанное 2 или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без
указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников
предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в
натуре, означает, что такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости
частей. Но в случае спора между наследниками их доли определяются судом.
80. Завещательный отказ. Завещательное возложение
Завещательный отказ
В наследственном праве завещательный отказ – специальный вид завещательного
распоряжения, суть которого заключается в возложении завещателем на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п.1
ст.1137 ГК).
Обязанности имущественного характера, которые могут быть предметом завещательного отказа:
•
передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в
пользование вещи, входящей в состав наследства
•
передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права
•
приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; выполнение для
него определенной работы или оказание ему определенной услуги
•
осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.
Один из распространенных видов – возложение на наследника, к которому переходит жилой
дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период
жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его
определенной частью.
Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия
наследства – пресекательный срок и не может быть восстановлен, истечение срока – основание к
отказу в удовлетворении требований о предоставлении завещательного отказа.
Являясь личным имущественным правом, право на получение завещательного отказа не входит в
состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.
Завещательное возложение
Завещательное возложение – завещательное распоряжение, в соответствии с которым
завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
обязанность совершить действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной или иной не противоречащей закону цели
(действий по погребению наследодателя в соответствии с его волей, именуется завещательным
возложением).
Представляет собой право требования.
По своей правовой природе завещательное возложение схоже с завещательным отказом.
Отличают их обстоятельства:
•
предметом завещательного возложения могут быть действия не только имущественного,
но и неимущественного характера
•
возлагаемые в рамках завещательного возложения действия направлены на
осуществление общеполезной цели.
В изъятие из общих правил о завещательном возложении закон особо определяет ситуации:
•
связана с возможностью возложения соответствующей обязанности на исполнителя
завещания. Для этого необходимо выделить в завещании части наследственного
имущества для исполнения завещательного возложения.
•
сопряжена с изменением цели завещательного возложения. Завещатель вправе
возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать
принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый
надзор и уход за ними (абз 2 п.1 ст.1139 ГК).
Особенности исполнения завещательного отказа и завещательного возложения
Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему
имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и
расходов на охрану наследства и управление им, после удовлетворения права на обязательную
долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя.
Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, отказ обременяет право
каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку
завещанием не предусмотрено иное.
п.26 ПП ВС РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании»:
наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед
отказополучателем
Освобождение наследника от обязанности исполнить завещательный отказ происходит в
указанных случаях:
•
если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем
•
если отказополучатель отказался от получения завещательного отказа или не
воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со
дня открытия наследства
•
если отказополучатель лишился права на получение завещательного отказа в соответствии
с правилами о недостойных наследниках
При подназначении отказополучателю другого отказополучателя обязанность исполнить
завещательный отказ сохраняется. Принципиальное правило исполнения завещательных отказов
и завещательных возложений – положения ст.1140 ГК: завещательный отказ и завещательное
возложение «обременяют» не только наследников, но и наследственное имущество. Обязанность
исполнить завещательный отказ или завещательное возложение по общему правилу переходит
наследникам, к которым перешла доля в наследственном имуществе, причитавшаяся наследнику,
на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное
возложение. Вместе с тем иное может следовать из завещания или закона.
81. Охрана наследственного имущества и управление им
Институт охраны наследства и управления им призван обеспечить реализацию прав
наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц (например, кредиторов
наследодателя).
Потребность применения института обусловлена тем, что с момента открытия наследства и до его
принятия наследство не имеет хозяина и остается в ожидании преемства – является «лежачим».
Меры по охране наследства и управлению им могут применять:
•
исполнитель завещания
•
нотариус по месту открытия наследства
•
должностные лица органов МСУ и должностные лица консульских учреждений (когда
им предоставлено право совершения нотариальных действий)
Той же цели служат действия наследников по сохранению наследственного имущества, защите
его от посягательств или притязаний 3-их лиц (абз.3 п.2 ст.1153 ГК).
Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или
нескольких наследников, исполнителя завещания, органа МСУ, органа опеки и попечительства
или других лиц, действующих в интересах сохранения наследства. Когда назначен исполнитель
завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с
исполнителем завещания.
Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им
самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
Принятию мер по охране наследства и управлению им обычно предшествует выявление
наследственного имущества.
Банки, другие кредитные организации и иные ЮЛ обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об
имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные
сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
В отношении выявленного наследства могут применяться различные меры охраны:
•
опись наследственного имущества
•
оценка наследственного имущества (абз.3 п.1 ст.1172 ГК)
•
внесение наличных денег в депозит нотариуса
•
передача наследственного имущества, не требующего управления, на хранение (в том
числе передача банку валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из
них, ценных бумаг)
•
уведомление органов внутренних дел о наличии в составе наследства оружия
•
направление нотариусом по месту открытия наследства обязательного для исполнения
поручения нотариусу по месту нахождения отдельного наследственного имущества об
охране этого имущества и управлении им.
Если в составе наследства имее3тся имущество, требующее охрану и управления (предприятие,
доля в уставном (складочном) капитале юридического лица, ценные бумаги, исключительные
права), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор
доверительного управления этим имуществом. Если наследование осуществляется по
завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного
управления принадлежат исполнителю завещания.
Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока,
определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, времени, необходимого
наследникам для вступления во владение наследством.
Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение
срока, необходимого для исполнения завещания.
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и
управление им
Обременение наследственного имущества не ограничивается долгами наследодателя. Наряду с
ними наследственное имущество может быть обременено:
•
необходимыми расходами, вызванными предсмертной болезнью наследодателя
•
расходами на достойные похороны умершего, включая необходимые расходы на оплату
места его погребения
•
расходами на охрану наследства и управление им
•
расходами, связанными с исполнением завещания.
Указанные расходы возмещаются за счет наследства в пределах стоимости до уплаты долгов
кредиторам наследодателя:
•
в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами
наследодателя
•
во вторую – расходы на охрану наследства и управление им,
•
в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть предъявлены к наследникам,
принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к
наследственному имуществу.
Особый правовой режим установлен для возмещения расходов на достойные похороны
наследодателя: могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в
том числе во вкладах или на счетах в банках. В последнем случае их получение возможно по
постановлению нотариуса.
Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на
любых других счетах наследодателя в банках, вправе в любое время до истечения 6 месяцев со
дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства,
необходимые для его похорон.
Ограничение связано с размером средств, выдаваемых банком на похороны - не может
превышать 100 000 рублей.
82. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных и потребительских кооперативах
В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на
вере, участника общества с ограниченной ответственностью, члена кооператива входит доля (пай)
этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего
товарищества, общества или кооператива.
•
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном
капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится
вкладчиком товарищества на вере.
•
В состав наследства участника АО входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к
которым перешли эти акции, становятся участниками АО.
•
Законом либо учредительным документом может быть предусмотрено, что для
вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный
кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного
общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо
членов кооператива.
Если в согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества
или общества либо производственного кооператива действительную стоимость
унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.
Не может быть отказано в приеме в члены кооператива только наследнику члена
потребительского кооператива. При этом решение вопроса о том, кто из наследников может быть
принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к
нескольким наследникам, порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами
потребительского кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в
натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными
документами кооператива.
После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства (без образования ЮЛ)
наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях.
Когда наследодатель являлся участником общей совместной собственности, наследуемая доля
подлежит определению по правилам ст.254 ГК.
Если наследник умершего члена КФХ сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на
получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей
совместной собственности членов хозяйства.
В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.
К наследованию имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, действующего как ЮЛ,
указанные правила не применяются, т.к. собственником имущества хозяйства является само ЮЛ, а
не его члены.
83. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного участка
Право собственности по общему правилу (если иное не установлено законом) распространяется
на находящиеся в границах участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, растения.
Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право
пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и
наследуется на общих основаниях.
Особенность наследования земельных участков проявляется в связи с правилом о минимальном
размере земельного участка (ст.33 ЗК), блокирующим возможность его раздела между
наследниками.
При невозможности раздела земельного участка - владение, пользование и распоряжение
земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Правила о разделе участка наследниками в связи с возникновением у них права общей
собственности и для его преодоления касаются ситуаций, когда:
•
участок принадлежал наследодателю на праве собственности
•
после его смерти поступил в общую собственность нескольких наследников
•
последние противятся сохранению в отношении унаследованного ими участка права
общей собственности и ставят вопрос о его натуральном разделе в целях приобретения
права раздельной (индивидуальной) собственности на соответствующие его части
Право общей собственности в отношении участка у наследников возникает в случаях:
при неделимости участка (независимо от оснований его наследования)
если делимый участок наследуется по закону
если делимый участок наследуется по завещанию, в котором не указаны конкретные части
данного участка, причитающиеся каждому наследнику (п.4 ст.244, ст.1164 ГК).
Раздел участка, находящегося в долевой собственности наследников, осуществляется по
соглашению между ними (п.1 ст.1165 ГК), но т.к. участок – недвижимость, соглашение может быть
заключено только после выдачи нотариусом (иным должностным лицом) свидетельства о
праве на наследство (ст.1162, абз.1 п.2 ст.1165 ГК). На основании такого свидетельства орган
Росрегистрации осуществляет гос.регистрацию права долевой собственности наследников на
участок.
Содержание свидетельства о праве на наследство в части определения причитающихся
наследникам долей может не соответствовать заключенному наследниками соглашению о
разделе участка – не препятствует регистрации прав раздельной собственности каждого
наследника согласно условиям заключенного соглашения (п.3 ст.1165 ГК), в противном случае
заинтересованные лица могут обжаловать отказ в регистрации права. В таком приоритете
соглашения над свидетельством одновременно воплощены принципы – свободы договора и
свободы распоряжения наследственным имуществом:
•
если соглашение о разделе участка заключено до регистрации права долевой
собственности - налицо свобода распоряжения наследниками имуществом, на которое
они имеют право
•
если соглашение о разделе участка заключено после регистрации права долевой
собственности – налицо свобода распоряжения наследниками собственным (общим)
имуществом.
84. Наследование предприятия, имущества, ограниченного обороте, государственных
наград, почетных и памятных знаков
Наследование предприятия
Особенность наследования предприятия связана с особым правовым режимом, в силу которого
оно признается недвижимостью как имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности.
Когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение в счет своей
наследственной доли предприятия или не воспользовался им, предприятие разделу не
подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с
причитающимися им наследственными долями.
Преимущественным правом на получение в счет своей наследственной доли предприятия
наделен наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве ИП, или
КО, которая является наследником по завещанию.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных, имущества, предназначенного для
личного предоставления, и государственных наград
Наследование ограниченно оборотоспособных вещей (принадлежавшие наследодателю оружие,
сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства) происходит
на общих основаниях.
Специального разрешения для принятия наследства, в котором есть такие объекты, не
требуется.
Но в дальнейшем для реализации прав на соответствующее имущество необходимо получение
специального разрешения.
Особый интерес представляет наследование гос.наград. Специфика их наследования
обусловлена тем, что законодательство о гос.наградах распространяется не на все награды
государства.
Гос. награды, на которые распространяется закондат. о гос. наградах, не входят в состав
наследства.
Такие награды и документы к ним хранятся у наследников, при отсутствии наследников –
подлежат возврату в Администрацию Президента. По особой процедуре гос.награды могут быть
переданы гос. или муниц. музеям на постоянное хранение и для экспонирования.
Гос. награды, на которые законодательство о гос.наградах РФ не распространяется (почетные,
памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций), входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях.
85. Принятие наследства: понятие, способы, сроки
Общие положения о принятии наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять в течение 6 месяцев.
Искл.: случаи наследования выморочного имущества, для приобретения которого принятие не
требуется.
Правом на принятие наследства обладают наследники, призванные к наследованию по любому
из оснований наследования – право принадлежит каждому из них, и поэтому принятие
наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными
наследниками.
Принимая наследство, наследник может не знать о его составе. Но универсальность
наследственного
правопреемства предопределяет действие правила, в соответствии с которым, принимая часть
наследства, наследник принимает все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни
заключалось и где бы оно ни находилось.
Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. При призвании
наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по
закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства)
наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по
нескольким из них или по всем основаниям. В таких случаях универсальность наследственного
правопреемства распространяется на одно, несколько или все основания наследования.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства
независимо от времени его фактического принятия, от момента гос.регистрации права наследника
на наследственное имущество, когда такое право подлежит гос.регистрации.
Способы принятия наследства
Гражданское законодательство предусматривает 2 способа принятия наследства:
•
посредством подачи наследником заявления о принятии наследства либо заявления о
выдаче свидетельства о праве на наследство
•
посредством совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии
наследства.
Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство подается
нотариусу по месту открытия наследства (ст.1115 ГК) (ГК упоминает о возможности подачи
заявления уполномоченному в соответствии с законом должностному лицу. Но такие лица в
законе не указаны). Может быть подано лично наследником и через представителя (абз.2 и 3 п.1
ст.1153 ГК).
Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, разнообразны и закон
предлагает примерный их перечень:
•
вступление во владение или управление наследственным имуществом
•
принятие мер по сохранению наследственного имущества
•
несение расходов на содержание наследственного имущества
Действия дают основания для предположения о принятии наследства. Но при доказанности
иного, презумпция принятия наследства не применяется.
Срок на принятие наследства
На принятие наследства законом установлено несколько сроков. По общему правилу, наследство
может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Специальные сроки установлены для случаев:
•
когда наследство открывается в день предполагаемой гибели гражданина, оно может
быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим.
•
когда право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от
наследства или отстранения наследника (ст.1117 ГК), такие лица могут принять наследство
в течение 6 месяцев со дня возникновения у них права наследования
•
когда право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим
наследником, оно может быть принято в течение 3 месяцев со дня окончания 6-месячного
срока (п.3 ст.1154ГК)
•
когда право на принятие наследства перешло к другим наследникам (ст.1156 ГК), оно
может быть осуществлено на общих основаниях, но если оставшаяся после смерти
наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3
месяцев, она удлиняется до 3 месяцев.
Одна из особенностей срока на принятие наследства – возможность восстановления в суде. Для
этого необходимо соблюдение условий:
•
наличие уважительных причин пропуска срока на принятие наследства
•
обращение в суд должно последовать в течение 6 месяцев после того, как причины
пропуска этого срока отпали.
86. Отказ принятия наследства
Право отказа от наследства закреплено в ст.1157 ГК – частный случай проявления
диспозитивности в ГП, в силу которой субъекты ГП самостоятельно решают вопрос об участии в
правоотношениях. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не
допускается.
Отказ от наследства – волевое, направленное на конкретный правовой результат действие
наследника, призванного к наследованию, представляющее собой одностороннюю сделку.
Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный
или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства (п.4 ст.1157 ГК).
Закон допускает отказ от наследства путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследника (или представителя) об отказе от наследства.
По правовым последствиям отказ от наследства идентичен непринятию наследства.
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия
наследства, и когда он принял наследство.
Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства,
суд может по заявлению наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении
установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
Аналогично принятию наследства отказ от части причитающегося наследнику наследства не
допускается. Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате
открытия наследства), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих
оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Когда наследник одновременно имеет
право на получение завещательного отказа, его отказ от получения завещательного отказа не
зависит от его права принять наследство или отказаться от него.
Отказ от наследства является бесповоротным – не может быть впоследствии изменен или взят
обратно, не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием.
Наследник вправе отказаться от наследства:
•
либо с указанием лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества
(направленный отказ)
•
либо без указания таких лиц.
При отказе от наследства с указанием лиц, в пользу которых наследник отказывается от
наследственного имущества, действуют правила:
•
отказаться можно в пользу лиц из числа наследников по завещанию или наследников по
закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу призванных по
праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (абз.1 п.1 ст.1158 ГК);
•
в случае, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам,
направленный отказ не допускается
•
направленный отказ от обязательной доли в наследстве не допускается
•
наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может
распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если доля не
распределена, она наследуется на равных.